Yargıtay Dergisi
Transkript
Yargıtay Dergisi
YARGITAY DERGİSİ KURULUŞ : OCAK 1975 ^ Cilt : 5 ^ Nisan — 1979 Ç Sayı : 2 ^ Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü'nce yılda dört defa (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) aylarında yayımlanır. Sahibi : Yargıtay Adına Birinci Başkan Cevdet MENTEŞ Genel Yönetmen :Yargıtay Tetkik Hâkimi Ö. Faruk KARACABEY Yayın Müdürü :Yargıtay Yayın İşleri Müdürü Ali Rıza GENİŞ • • • • • Dergide yayımlanan yazılar yazarların kişisel görüşlerini yansıtır. Gönderilen yazının hiçbir yerde yayımlanmamış olması gereklidir. Aksi halde ücret ödenmez. Dergide yayımlanan yazılar, Yargıtay Dergisi'nden alındığı belirtilerek aktarı labilir. Yayımlanmayan yazılar istendiğinde geri verilir. Posta ile göndermelerde PTT giderleri sahibine aittir. Yayımlanmayan yazılar için gerekçe gösterme zorunlu luğu yoktur. Gerekli görüldüğünde yazılarda, öze değinmeyen dil ve yazım düzeltmeleri ya pılabilir. Derginin sayısı 35.— TL., abone bedeli 140.— TL. dır. Abone işleri için Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü'ne başvurulmalıdır. Tel : 17 15 36 18 21 90/386 YAYIN KURULU Başkan : Ali Rıza ÖNDER (9. Ceza Dairesi Üyesi) Üye : Mahmut CUHRUK (9. Hukuk Dairesi Üyesi) Üye : Mustafa GÜRSEL (14. Hukuk Dairesi Üyesi) Üye . Mümin KAVALALI (8. Ceza Dairesi Üyesi) Üye : A. Oğuz AKDOĞANLI (1. Hukuk Dairesi Üyesi) İÇ İN D E K İL E R Sayfa I — GENEL HUKUK a) — Sabri TIRPAN Ayrılırken .................... 207-219 b) — Dr. Şeref ÜNAL Kanunu Bilmemenin Hukukî Ve Sosyolojik Açıdan Önemi ................................... 221-233 c) — Erbay TAYLAN Kadı Yargısı ........................... 235-242 II — CEZA HUKUKU a) — Dr. Necdet YALKUT b) — Sami SELÇUK MukayeseH Hukuk Açısından Haksız Tahrik ....................... 243-252 Systeme De La Justice Penale Totale Et Hümaniste “ Tümel Ve İnsancıl Ceza Adaleti Sistemi" ................................... 253-264 III —- CEZA YARGILAMA HUKUKU a) — Prof. Dr. Turhan Tufan YÜCE CMUK. nun 22. Maddesinde Hâkim Hakkındaki Görev Yasakları Ve Yargıtay’ın İlgili Kararları Üzerinde Eleştirmeli Bir İnceleme ....... 265-280 b) — Abbas GÖKÇE Memurların Yargılanmalarına İlişkin Yasanın Uygulanmasında Yetki Sorunu ........................... 281-284 IV — EŞYA HUKUKU a) — AH Rıza DÜZCEER Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz JVlal İktisapları ....... 285-312 V — BORÇLAR HUKUKU a) — Şakir KALELİ Hayvan Tutucusunun Sorumluluğu (I) ....................... 313-342 VI — HUKUK USULÜ a) — Mehmet KAŞIKÇI Kesin Önel Verilirken Özen Gösterilecek Hususlar ....... 343-355 VII — KAMULAŞTIRMA HUKUKU a) — A. Pulat GÖZÜBÜYÜK Kamulaştırılan Mülkün Geri Alınması (İstimlâk K.m. 23) ...357-359 VIII — İŞ HUKUKU a) _ Refet ÖZDEMİR Amerika Birleşik Devletleri'nde İşçi Sendikacılığının Oluşumu .. 361-371 IX — KARAR TAHLİLİ a) — Prof- Dr. Yaşar KARAYALÇIN Rücu Davalarında Zamanaşımının İşlemeye Başlıyacağı Tarih ........... 373-379 İnşaat-İmar-İhale Hukuku 381-383 X — KİTAP TANITMA a) — ö. Faruk KARACABEY XI —i BİBLİYOGRAFYA a) — İbrahim KARAER Yargıtay Kütüphanesi Hukuk Makaleleri Bibliyografyası, Yargıtay Kütüphanesi'ne Gelen Kitaplar ................................... 385-397 XII — YARGITAY'DAN HABERLER XIII a) — Ahmet COŞAR Bir Uğurlayış (Helâl Olsun) ... 399-401 b) — Bülent AKMANLAR Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Ceza Hukuku Alanında Uluslararası Çalışmalar, Gelişmeler, Haberler ................................... 403-406 Avrupa Konseyi Ülkeleri Adalet Bakanları Konferansı Rapor Özetleri ....................... 407-409 Yasalar Tüzükler Yönetmelikler, Yazarlara Açıklama, Yazarlara Duyuru, Yargıtay Yayınları ................................... 411-415 DUYURULAR GENEL HUKUK AYRILIRKEN Sabri TIRPAN (*) PLAN : 1 — Önsöz. 2 — Dünya. — İnsan Ve Yasa. 3 — Da va - Hâkim Ve Hüküm. 4 — Uygulama İle Bilimsel Eleştiri Ara sındaki İlişki. 5 — Yargıtay'la İlgili Bazı Görüş Ve Düşünceleri miz. 6 — Son Söz. ı — ÖNSÖZ Zaman " e z e l ” den"e b e d” e, başlangıcı bilinmeyen “ d ü n " lerden sonu olmayan " y a r ı n " l a r a uzanan sürekli bir akımdır. Ka nımızca zaman, mekân gibi evreni oluşturan temel öğelerden biridir. Doğumla başlayıp ölümle sona eren insan ömrü sonsuz olan zama nın belirli bir bölümüdür. Sonsuzlukta bir nokta kadar "cirm ” i olan insan ömrü küçüklük, çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık... gibi birbirini kovalayan çe şitli dönemlerden oluşur. İnsan, yaşamının ilik ve son dönemlerinde tüketen, bakım ve yardıma muhtaç olan aradaki dönemde ise üreten ve yardım eden bir varlıktır. Kişi üretkenlik gücünün azalıp tükendiği yerde çalışanlar katarından ayrılır, kenara çekilir, bu suretle hizmeti bırakan kişiye e m e k l i adı verilir. Her çalışma alanında olduğu gibi kamu sektöründe de kişinin hizmet görme süresi kısıtlanmış ve sınırlandırılmıştır. Memleketimiz de kamu 'kesiminde, faal hizmet süresinin genellikle (65) yaşında so na erme ilkesi kabul edilmiştir. Bu takdir ve kabulün doğruluğu tar tışılmaz. Yüksek öğrenim görmüş bir kişi (25) yaşında devlet hizme tine girdiği takdirde (65) yaşına kadar (40) yıl çalışmayı sürdürmek durumundadır. Ömür merdiveninin 65. basamağına erişebilmek çok faniye olan bir şey değildir. İnsan ömrünün 3/4 ünden fazlasını teş kil eden 65 yaşın yasal emeklilik sınırı olarak kabul edilmesi doğru dur. (*) Yargıtay 1. Hukuku Dairesi Başkanı. AYRILIRKEN 208 Türkiye’de hâkimlik hizmetinde çalışanlar da bu kurala bağlı dırlar. Ulu tanrının lütfü ile (65) yaşma ulaştık, hâkimlik mesleğinde 42 yı| çalışma olanağı bulduk, artık ayrılma ve kopma noktasına eriş tik. Geri dönüşü olmayan bu ayrılığa hazırlanırken, son bir s ö y l e ş i yapmayı, bazı şeyler söylemeyi, bazı açıklamalarda bulunmayı, neler düşündüğümüzü ve bir bakıma neler yaptığımızı açıklamak su retiyle bir tür hesaplaşmayı gerekli gördük. Yargıtay’dan ayrılan her arkadaşın bu kutsal kuruluşa böyle bir sohbetle veda etmesinin ge lenek haline gelmesini dileyerek bu yazıyı kaleme almakta yarar gör dük. il — DÜNYA — İNSAN VE YASA Üzerinde yaşadığımız dünya, uçsuz bucaksız olan evrenin cis men küçüık, kapsam ve anlam yönlerinden çok büyük sayılması ge reken bir parçasıdır. Dünya sayısız ve bir dereceye kadar sınırsız olan doğal kaynakları, çeşitli canlı ve cansız varlıkları, hele canlıla rın en şereflisi olduğu kabul edilen "insan"ıyla ile evrenin müstes na bir köşesidir. Dünya milyonlarca yıldan beri insanın ve insanlığın yurdudur. Kanımızca tanrısal bir yapıt olan dünyada en önemli varlık ve en göz de yaratık ” insan” dır. Dünya insan 'için yaratılmış, üzerindeki nimet ve varlıklar onun istek ve gereksinmelerini karşılamak üzere lütfedilmiştir. Dünya “ m e i k a n ” insan "m e k i n" dir. Başka bir deyim veya yeni terimle dünya " k a p ” insan " ' k a p s a m” dır. İnsan toplumun hücresi, insanlık zencirinin sürekli olarak değişip gelişen ve yenile nen bir halkasıdır. Toplumsuz insan, insansız toplum olamaz. İnsan, kadın ve erkek olmak üzere iki ayrı cinsten oluşmuştur. İnsanın varlığını, daha doğrusu -neslini sürdürebilmesi için böyle bir ayrım zorunlu ve gerekli görülmüştür. Bunun dışında insan, bugüne kadar değişik açılardan çeşitli ayrımlara tabi tutulmuştur. Daha çok yapay olan bu tür ayrımların doğaya ve yaratılışa dayanan gerçek ve sağlam bir temeli ve kökeni yoktur. Esasen kaynağını "hil'kat” dan alan kadın erkek ayrımının doğurduğu statü - düzenleme - ayrı calıkları ve eşitsizliklerde her gün daha çok azalmaktadır. İnsana metafizik, fizik giz ve yasaları keşif ve idrak edebilmesi, kendisini koruyup kollaması, her alanda gelişip yükselebilmesi için a k ı l gibi müstesna bir cevher ihsan edilmiştir. Akıl insana düşün 3ABRİ TIRPAN 209 mek, var olduğunu ve edildiğini kavrayabilmek, gerçeğe ulaşmak, öteki yaratıklardan ayrı ve üstün bir duruma sahip olduğunu anlat mak için lütfedilmiş tanrısal bir bağışdır. İnsan ayrıca 'i r a d e ile güçlendirilmiştir. İrade insana, akıl çiz gisinde yürümek veya yürünmemek seçeneğini sağlayan bir güçtür. insan öteki yaratıklardan akıl ve iradeye sa>hip olmasıyla ayrılır. Hukukta akıl ve iradenin büyük bir önemi olduğu kuşkusuzdur. İnsanın yaşamını sürdürebilmesi ve güven içinde yaşayabilmesi için çeşitli uğraşı ve girişimlerde bulunması, bunları yaparken doğa yasalarına olduğu kadar, toplum kurallarına da uyması zorunludur. Doğa yasaları değişmediği halde toplumun koyduğu yasalar zaman la değişir. Toplum yasalarının zamanla değişmesi olağan ve gerek lidir. Çünki insan aklı sürekli bir arayış içindedir. İnsan hergün ger çeği bulmak, daha iyi ve yararlıyı elde etmek için sonsuz bir çaba harcamakta hatta bu çaba günümüzde dünyanın dışına çıkmakta ve evrenin öteki kesimlerine erişmek atılımım bile göstermektedir. Sürüp giden ve gittikçe hızı yükselen bu sonsuz çaba nedeniyle arti'k dünya insana dar gelmeye başlamış, komşu gezegenlere ulaş mak ve çıkarma yapmak dönemine ulaşmıştır. Gücünü akıldan alan bu dinamizm nedeniyle teknik ve ekonomik alanlardaki ilerleme ve gelişme sürüp gittikçe toplumun sosyal koşullarının ve ona bağlı olarak hukukun değişmesi zorunludur. İşte bu nedenlerle yasa koyanlar ve yasaları uygulayanlar top lum hayatını sürekli olarak izlemek, yaşamın akışını durdurmadan ve hızını kesmeden onu en iyi şekilde düzenlemek ve her zaman "eski ağza yeni taam” sunmak zorunluluğundadırlar. ili — DAVA-HÂKİM VE HÜKÜM Yukarıda açıklandığı üzere insan toplumsal bir yaratıktır. İnsa nın, bireyi olduğu toplumda varlığını sürdürebilmesi için öteki insan larla sayısız ve çeşitli ilişkiler kurması gereklidir. İş bölümü toplumları ve kişileri birbirlerine sıkı sıkıya bağlamıştır. İnsan başkalarına hizmet etmeden etrafındakilerin hizmetlerinden yararlanamaz ve ya şayamaz. Ünlü Şair bu gerçeği "Beni âdem azayı yekdigerend” söz leriyle vurgulamıştır. Ancak insanın aşırı bencillik duygusunun tutsağı olduğu, ego de nilen bir merkezin etkisi altında bulunduğu da gözden uzak tutul AYRILIRKEN 210 ma ma lıdır. Bazı hallerde bu duygu okadar güçlüdür ki insana aynı vücudun azası olduğu gerçeğini unutturur, adeta eli ayağa düşman eden bir duruma düşürür. İnsanların birbirlerine bağlılıkları kadar zaman zaman birbirlerine ters düşmeleri de eşyanın tabiatı gereği dir. Dünyada üç beş insanın mevcut olduğu günden beri gerçek du rum böyledir. Hâbil-Kâbil olayı bu gerçeğin ilk kanıtıdır. İşte az önce belirtilen nedenle insanlar arasındaki ilişkiler her zaman normal ve yasal bir çizgi üzerinde yürümez, kişiler bazı du rumlarda karşı karşıya kalır, uyuşmazlık ve anlaşmazlıklara düşerler. Ancak Hazreti Adem döneminin çok gerilerde kaldığı çağımızda devletleşen toplamlarda kişinin seçtiği çözüm yolunu ötekine zorla ka bul ettirebilmek güç ve yetkisi olmadığı unutulmamalıdır. Günümüz de kişi hakkını kendi gücüyle elde edemez, böyle bir şey yaparsa suç işler, düzen bozulur, zor yöntemini seçerse yenik duruma düşer. Günümüzde uyuşmazlıkların hâkim önüne götürülmesi uyulması zo runlu olan bir kuraldır. Hâkim önüne getirilen uyuşmazlığa d a v a adı verilir. Hâkim ile dava sikkemin yazı tuğrası sayılacak kadar hukuksal yapının birbi rinden ayrılıması olanağı bulunmayan yüzleridir. Bu nedenle davasız h â k i m ve hâkimsiz d a v a olamaz denilebilir. Dava bir açıdan psikolojik, sosyo-ekonomik nedenlerin doğur duğu sosyal bir hastalık olarak tanımlanabilir. Tıpta hastalık, hasta ya rahatsızlık veren bir haldir. Dava dahi böyledir. Hâkim bir an lamda illeti tedavi edecek, davadan doğan tedirğinliği ortadan kaldı racak, kopan fırtınayı dindirecek, toplumu ve tarafları barış ve esen liğe kavuşturacak bir hekim durumundadır. Teknik açıdan bir tanımlama yapılması gerekirse : Hâkim önüne getirilen davada tarafları yasaların öngördüğü şe kilde ulus adına yargılayan, uyuşmazlığı yine ulus adına hukuka uy gun düşen ve devletçe icrası zorunlu olan, adil ve insancıl bir kara ra bağlayan yansız ve bağımsız "başına buyruk” olan yetkili ve vic danlı kişidir. İşte hâkimi öteki kamu görevlilerinden ayıran yön ya sal sınırlar içinde "başına buyruk" olabilmek niteliğidir. Hâkimlikte bir hiyerarşi, ast-üst düzeni, komutaya bağlı olmak durumu yoktur. Yargısal bir yapıt olan hükümlere ağırlığını koyan bir varlık daha v a rd ır: çok önemli O da hâkimin "vicdanı" dır. Vicdan hak ve doğru olana sarsıl maz bir inanla bağlı olmayı sağlayan duygu ve düşünce kaynağıdır. SABRI TIRPAN 211 Hâkim vicdanı değil başka güç ve varlıkların kendisinin bile etkile mesi olanağı bulunmayan yüce bir kale ve sağlam bir sığınaktır. Genellikle "halkın sesi, hakkın sesidir" derler, bu değer yargı sında gerçeğin büyük payı vardır. Halkımız, hâkimin toplumdaki ye rini en doğru şekilde saptamış, uzun yılların kıymet hükmünü bir atasözünde dile getirmiştir. Halkımıza göre Hâkim "peygamber pos tunda oturan" ve bir yönüyle kutsal nitelik taşıyan hizmet gören saygın ve üstün bir kişidir. Esasen biz hâkimler için adalet mesleği nin halkımızın bu değer yargısının sağladığı manevi tatminden başka çekici bir yanı yoktur. Sırası gelmişken bir noktayı, burada belirtmekte yarar olduğu kanısındayız. Kamu hizmetlerinin bizce ilki ve en eskisi adalet hiz metidir. İlk hâkim, kanaatimizce Hazreti Ademdir. Habil-Kabil dava sını ilk insan, ilk peygamber olan “ Âdem" den başkasının gördüğü söylenemez. Kanunlar toplumda düzen sağlamak için çıkarılan, uyulması zo runlu olan soy u t kurallardan oluşan yasal yapıtlardır. Yasalar uzun kısa bir süre değişmedikleri halde yaşam her an sürekli olarak deği şir. Yasa s t a t i k yaşam ise d i n a m i k t i r . Yasa soyut bir kural, yaşam ise somut ve gerçek olan bir olaydır. Hâkim yasa ile yaşam arasında yer alan en önemli bir unsurdur. Yasa ile yaşam arasındaki eşgüdüm hâkim eli ve aracılığıyla sağla nır. Hâkim yasayı uygulayarak topluma çeki düzen veren ve ona hükmeden kişidir. Hâkim bu işi hüküm vermek suretiyle yerine geti rir. Hüküm ulus adına verilen uyulması zorunlu bir emirdir. Soyut olan yasa, yargısal bir yapıt olan hükümde somutlaşır, yasa ile ya şam hükümde bir araya gelir. Hâkim vicdanı ile haklıyı haksızdan ve suçluyu suçsuzdan ayı ran bir jüri, uyuşmazlığa en uygun düşen hukuk kuralını bulup uy gulayan bir hukuk teknisyeni, 'böyle bir kural olmayan hallerde uyuş mazlığa uygun düşen hukuk kuralını bulup uygulayan bir hukuk tek nisyeni, böyle bir kural olmayan hallerde gerekli ilkeyi koyan yani yasa yapan yetenekli ve yetkili kişidir. Hâkim yansız ve bağımsızdır. Hâkim, yargılamanın başından so nuna kadar taraflara aynı uzaklıkta yer alır, bağımsız olan hâkime hiç bir makam veya kişinin emir vermesi söz konusu değildir. Ha kim yasanın tutsağı olmadığı gibi olayların peşinde sürüklenen ça resiz ve aciz bir kişi değildir. 212 AYRILIRKEN Toplumda düzen sağlamak ve yaşama yön vermek mevkiinde olan hâkimin ilk aracı ve hükmün temel maddesi yasadır. Ancak hâkimin amacı yasa değil adalettir. Yasa unu ile yoğrulan hamura adalet mayası, insan havası ve gerçeğin suyu girmemiş ise böyle bir ekmeği yemek veya hiç değilse sindirmek olanağı yoktur. İnsan için yaratılan dünyada her kuruluşun, tüm çaba ve uğra şıların amacı insandır. Hâkim dünyada oturup başka bir gezegende ki uyuşmazlığı hükme bağlayan bir hayal perest değildir. Hâkim ve davanın tarafları aynı toplumun bireyleri, davanın 'kaynağı da o top lumda geçen bir olaydır. Bu nedenle Hâkim ile taraflar ve olay ara sında belirli ölçüde sosyal bir ilişkinin bulunması doğal ve gerek lidir. Taraflar ve olay tartılması gereken fiziksel bir ağırlık, hâkim ağırlığı tartan bir kantar değildir. Hâkim yasayı kuru ve katı ve me kanik şekilde uygulayan bir robot olmayıp çerçevesi hukuk olan bir tabloda insanı gerçekçi boyutları içinde canlandıran ve değerlendi ren bir sanatkardır. Hukuk insanlara uygulanan, yaptırma ve caydırma gücü bulu nan kurallardan oluştuğuna göre konusu ve amacı "insan” dır. Bu nedenle hâkimin uyguladığı kural kadar, kuralı kendisine uyguladığı varlığı da bilmesi gereklidir. Karşılıklı davranışları uyuşmazlık do ğuran, böylece davada taraf olarak yer alan insanı yeteri kadar bil meyen ve değerlendirmeyen hâkimin başarılı olduğundan söz etmek mümkün değildir. Hukuk Fakültelerinde yalnız hukuk öğretimi yapılır. Hukuk genel likle bir "kerrat-cetveli" gibi öğretilir. Hayaiî bedenlere elbise dikilir, bu elbiseyi giyecek olan insan üzerinde 'hiç durulmaz. Fakültelerde in sandan sanık veya davalı gibi bazı terimler kullanılmak suretiyle do laylı ve soyut olarak söz edilir. Bu denlü teorik ve biçimsel bir öğre ti gören hâkim adalet mesleğine girdikten sonra karşısına gelenle re adeta cansız mankenler imiş gibi uzaktan bakar, onların yakın dan bilinmesi ve tanınması gereken gerçek ve somut bir varlık-insan-olduğunu çok sonra idrak eder. Böylece hâkim uzun yıllar in sanı tanımadan, hukuku kime ve nasıl uyguladığını bilmeden, ger çek varlık olan insandan uzakta, yukarılarda, adeta uzayda dola şır. Hayatta insanın bilgi kadar tecrübeyede ihtiyacı vardır. Hâkim lik mesleğinde tecrübenin gereği ve yararı öteki alanlardan daha fazladır. Hâkimin daha başlangıçta İnsanın çok iyi tanınması ve bi linmesi gereken bir varlık olduğunun bilincine varması gereklidir. Ye ni kuşakların bu sonuca yıllarca süren kendi çaba ve tecrübeleriyle SABRÎ TIRPAN 213 ulaştıkları kuşkusuzdur. Burada önemlıi olan kuşaklardan sonrakinin, öncekinin mesleki yaşam ve tecrübesinden yararlanma konusudur. Stai müessesesi bu yönde yarar sağlayacak şekilde düzenlenmedi ği takdirde değişik kuşakların çalışmaları biraz farkla aynı noktaya ulaşacak ve daha ileri gitmesi mümkün olmayacaktır. Hâkimlik mes leğinde kuşakların birbirlerinin tecrübelerinden yararlanabilmeleri sağlanabildiği takdirde kişisel çaba ve gelişmeler tek başına bir hal ka olmaktan çıkarılacak ve sürekli (bir başarı zenciri oluşturulacak tır. Sonraki hâkim mesleğe kendisinden öncekinin başladığı değil bı raktığı noktadan girmelidir. Hâkim yetiştirilmesinde bu yön gözden uzak tutulmamalıdır. Hâkim ömrünü insanı anlamaya ve ona daha çok yaklaşmaya çalışmakla geçirmeli, dar duruma düşen ve bunalım geçiren insan lara yardım ettiğini, hizmet verdiğini asla unutmamalıdır. Hâkim için yasa araç, adalet amaçdır. Hüküm basmakalıp olmamalı, hukuka ve davaya neden olan ola ya ve davanın taraflarına uygun olmalıdır. Hüküm bir k l i ş e ve f e t v a değildir. Hüküm belli uyuşmazlığı inceleyip çözümleyen ve yalnız o uyuşmazlığın taraflarını bağlayan yargısal bir yapıttır. Başka bir deyimle hükümde genellik ve soyutluktan çok özellik ve somutluk ağır basmalıdır. Hâkim için söylenecek ve söylenmesi gereken daha pek çok şey vardır. Ancak biz bu konuyu enine ıboyuna işlemek isteğiyle yola çıkmadığımıza göre kendimizce önemli gördüğümüz bazı köşe baş larını belirtmeği yeterli görmüş bulunmaktayız. H âkim ta ra fla rı usandırmadan ve mahkemeye düştüklerine pişman etmeden, dolayısıyla çevrede mahkemeye başvurmanın b ir yarar sağlamayacağı kanısını uyandırm adan davaya b ilin ç li ve iste kli olarak elkoymalı, uyuşmazlığı başından sonuna kadar, ger çek nedeni ortaya koyacak şekilde e tra flı olarak incelemeli, uyuş mazlığı norm al sayılabilecek b ir sürede sağlıklı b ir sonuca bağlam alıdır. Jet hâkim olarak tanınm ak hevesine düşmeden, iğne ile kuyu kazan b ir m eraklının uyuşukluk ve a ğ ırlık havasına kapıl madan yanılgıya yer vermeyen ve eksik yön bırakmayan m akul ve norm al süreli b ir inceleme ve soruşturm a ile sonuca g idilm e li kısaca meyva tam vaktinde devşir ilm e lidir. Yargılamada gereksiz a ğ ırlık ve uyuşukluk hâkime, adalete ve hele ta ra fla ra çok şey ka yb e ttirir. Dava b ir hastalık ve hâkim onu tedavi etmekle yü küm lü b ir kişi olduğuna göre tedavinin ça 214 AYRILIRKEN buk olması zorunludur. Geciken tedavi hastalığı uzatır, hatta ya rarsız hale g e tirir. Adaletin topal olduğu sözü günümüzün koşullarıyla ve anlayı şıyla bağdaşmıyan önceki yüzyılların bir görüşünü yansıtır. Estkiden çağlar yüzyılların geçmesiyle değişir. İkinci dünya savaşından bu yana geçen çeyrek yüzyıllık dönem içinde insanlığın birkaç çağ de ğiştirdiği gözden uzak tutulmamalıdır. Zamanımızda akşamın dünya sını ertesi sabah değişmiş olarak görmekteyiz. İnsan oğlunun ula şımdaki sürati bu yüzyılın başında saatte ortalama 20-30 kilometre iken bugün dünyada ses davarını aşmış, uzayda 40 bin kilometreye ulaşmıştır. Dünyada teknik, sosyo ekonomik ve siyasal koşullar göz açıp kapayıncaya ikadar hızla değişmektedir. Yasa koyan kuruluşla rın çalışma yöntemleri çok kez bu hıza ayak uydurmaya elverişli değildir. Hukukun 'hayatın gerisinde kalmaması ve ona önder olma sı zorunluluğu vardır. İşte bu zorunluluk ancak yetenekli, bilgili ve tecrübeli hâkimlerin gayretleriyle sağlanabilir. Her alanda hızın hâkim olduğu ve insanlığın hızlı yaşadığı, ulus lar arası silahlı çatışmaların bile üç beş gün sürdüğü bir dönemde kişiler arasında davaların yıllarca sürmesi veya sürdürülmesi gözyumulacak ve katlanılacak bir durum değildir. Bu konuyu 1973 yılı 6 Eyiül'ünde Milliyet Gazetesi’nde yayınla nan "Yeni Adalet Yılı Açılırken” başlıklı yazımızdan alınan : “ Davanın müddeabini uçucu b ir madde gibid ir. Her geçen gün şişenin m evcudunu azaltır. Yargılam aların amacı hak sahibine davayı kazandırıp müddeabihi kaybettirm ek değildir. Bu nedenle hâkim in, zamanın baş döndürücü hızına ayak uydurması, uyuş m azlıkları k ıv ra k lık ve çabuklukla karışık b ir isabet ve m aharet le sona erd irip adaleti b ir an önce gerçekleştirmesi gereklidir. Aksi takdirde yargısal çalışm alar güç ve amacını y itirm iş o lu r” cüm le le rin i kapsayan b ir kaç satırla vurgulayıp b itirm ekte ya rar gör dük. IV — UYGULAMA İLE BİLİMSEL ELEŞTİRİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Mahkeme kararları hukukun gür ve canlı, verimli olan temel kay naklarından biridir. Ülkemizde genel mahkemelerin verdikleri karar lar, yasal koşullara uygun bir başvuru sonunda son merci olarak Yargıtay’da incelenir. Yargıtay'da yapılan bu incelemenin bir çeşit yargısal denetim anlamına geldiği ve aynı zamanda yasal sınırlar SABRİ TIRPAN içinde ilk mahkeme kararı üzerinde açıktır. 215 bir tür eleştiriyi de kapsadığı Bir yandan ilk mahkeme kararını eleştiren Yargıtay’ın öteki yan dan bilimsel çevrelerin eleştirilerine konu ve 'hedef olması da doğal dır. Genel yargının doruğunda bulunan Yargıtay eleştiren ve eleşti rilen bir yargısal kumluşdur. Bilimsel eleştirilerin Yargıtay çalışmalarına katkılı ve etkili ol duğu tartışılamaz. Gerçekten bilimsel olmaktan başka amacı bulun mayan bu tür eleştirilerin Yargıtayca dikkatle izlenmesi ve gözönünde tutulması zorunludur. Ancak Yargıtay’daki uygulama ile öğreti veya bilimsel eleştiri arasında bir taban farkı vardır. Yargıtay somut, canlı olan bir olayı inceler. Uyuşmazlığın tarafları Amir ile Zeyt değil var olan gerçek kişilerdir, uyuşmazlık konusu hayali değil yaşanmış olan bir olaydır. Öğreti ve bilimsel eleştirilerde ise durum Yargıtay uygulama sından çok farklıdır. Bilimsel eleştiri ile uğraşanlar hâkim gibi olayın ve tarafların yanı başında ve gerçeğin yakınında olmadıkları cihet le daha çok soyut ve genel kapsamlı kuramsal bir zemin üzerinde çalışmak durumundadır, Ayrıca öğreti hâkimi vicdanını, insancıl ya nını ve adalet duygusunu ve takdir yetkisini yeterince değerlendir meden teorik nitelik taşıyan çalışmalar yapar. Operatör ameliyat masasına yatırılan hastanın canlı bir varlık olduğunun bilinci ve duyarlığı içindedir. Hâkimin çalışma koşulları da aynıdır. Olay ve tarafların hâkim üzerinde sınırlı sosyal bir etki si olmuş, hâkimle taraflar arasında yasada belirlenen koşullar için de bir diyalog kurulmuştur. Öğretide böyle bir olanak yoktur. Hakim uyuşmazlıklara çözüm arakken tarafların insan olduklarını unutmaz, davaya insan gözüyle bakar, <bir ölçüde kendisini onların yerine ko yarak durumu değerlendirir. Duygusallığa kaçmadan ve duyarlı ol maya çalışarak yasayı insancıl bir açıdan uygular. Eleştiriyle ulaşanlar kadavra üzerinde çalışan bir adli tabibe benzetilebilirler. Uygulama ile eleştiri arasında en azından ameliyat ile otopsi kadar bir nitelik farkı vardır. Bu nedenle Yargıtay bilimsel çevrelere bağımlı ve tutsak olmadan eleştirilerden gerekli gördüğü oranda yararlanır. Uygulama pratik, eleştiri bu nitelikten yoksun teorik bir çalışma düzenidir. Eleştiren bir konuda geniş ve derin bir bilgiye sahip ol duğu halde onu gerçekleştirme, deneme güç ve olanağından mah 216 AYRILIRKEN rumdur. Eleştiri yapanlar insana nasıl yüzüleceğim öğretirler, amma kendileri hayatlarında bir defa bile suya dalmış ve birkaç kulaç aç mış değildirler. Çıkar deryasında kıyasıya boğazlaşan taraflara na sıl yardım edileceğini ve bunlardan hangisinin cankurtaran-adalettaknesine alınacağını Yargıtay bilen ve uygulayan bir durumdadır. Başka bir yönüyle Yargıtay k o m u t a n , eleştiriyi meslek edi nenler ise k u r m a y dır. Komutan kurmaya uymak değil ancak onun ne düşündüğünü bilmek zorunluluğundadır. Askeri hareketten komu tan ve hükümden hâkim sorumludur. Komutanın amacı savaşı ka zanmak, hâkimin işi adalete ulaşmaktır. Kurmay komutanın, eleşti riciler hâkimin vazgeçilmez yardımcılarıdır. Ancak yargıda son söz yetkili ve sorumlu olan hâkimin ve Yargıtay'ındır. Kanımızca uygu lama ile eleştiri arasındaki ilişkinin gerçek yönü bundan ibarettir. V — YARGITAY'LA İLGİLİ BAZI GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİMİZ Ülkemizde zaman zaman ortaya çıkan bir adalet sorunu v a rd ır: Yargıtay'ın bazı bölümlerinde işlerin biriktiği, normal çalışmalar la tıkanıkhlığın giderilemediği dönemlerde çeşitli çevrelerde sızlan malar başlar. İş sahihlerinin gecikmeyle ilgili yakınmaları yerindedir, haklıdır. Bugün Yargıtay’ın bazı dairelerinde işler bir hafta için de incelenip karara bağlanabilmektedir. Bir dosyanın genellikle in celeme ve karar için bekleme süresi bir aydan fazla değildir. Tıka nıklık durumunda, Yargıtay’ın bazı bölümlerinde bu sürenin birkaç yıla çıktığı görülmüştür. Sızlanmalar üzerine çeşitli kademelerde alınması gereken önlemlerle ilgili çalışmalar başlar, türi-ü öneriler ileri sürülür, en sonunda Yargıtay'a bir kaç daire ilavesiyle şikayetler geçici bir süre için durdurulur. Sorunun tek ve kesin çözüm yolu daire sayısının arttırılması de ğildir. Bir bakıma çekici ve geçici olan bu önlemle elli yıl önce 10 daireden oluşan Yargıtay’da bugün daire sayısı (24) ü bulmuştur. Çe şitli bölümlerde çalışan (400) e yakın hâkimle Yargıtay bugün muaz zam bir kuruluş haline gelmiştir. Yargıtay adeta -hâkimin harman ol duğu büyük bir adalet ünitesi görüntüsü kazanmıştır. Dünyanın baş ka bir yerinde bu çapta bir yüksek mahkemenin var olduğu söy lenemez. Yargıtay genişleyen kadrosuna rağmen gittikçe artan bir cumu karşısındadır. Son yıllarda Yargıtay’a intikal eden iş (200) bini bulmuştur. Çizelgelere bakıldığı zaman Yargıtay'da iş düzeninin kurulamamış olduğu görülür. Yılda 3-5 bin işe iş hü sayısı iyi bir bakan SABRI TIRPAN 217 daireler yanında (10) bininin çok üstünde dosyayı incelemek zorun da olan daireler vardır. Olağan müsamaha sınırlarını aşan bu fark lılığın giderilmesi, dairelerin daha sağlıklı ve eşit koşullu bir çalış ma düzenine kovuşturulması, bu suretle bazı dairelere nefes alma olanağının sağlanması gereklidir. Adlî ara verme ile öteki resmî tatil günleri dışında bir yılda (200) tam günlük bir çalışma süresi vardır. Yargıtay’da günde (1000) dosya incelenip karara bağlanır. Her kararın en azından bir sayfalık yazıyı gerektirdiği gözönünde tutulursa Yargıtay’da günde (1000) sayfa lık bir kitabın yazıldığı, her yıl (200) ciltlik bir kitaplığın oluştuğu anlaşılır. Bu kolay yürütülecek bir iş değildir. Halen Yargıtay işlerin gecikerek incelendiği konusunda bir şikâ yete muhatap değildir. Ancak 'iş sayısındaki hızlı artış sürdüğü, dai reler arasında dengeli bir iş dağıtım düzeni sağlanamadığı, Yargıtay içinde ve dışında gerekli düzenlemeler yapılamadığı takdirde bu ra hatlığın ve hoşnutluğun bir kaç yıldan fazla sürmesi beklenemez. Kısa süre sonra doğması beklenen şikâyetlerin daire ilâvesi su retiyle önlenmesi yoluna gidilmesi bizce sakıncalıdır. Anıtsal bir mi marı yapıtta yükseklik sabit tutularak genişlik projeye ve amaca aykırı olarak sık sık değiştirilip artırılırsa irtifaın sağladığı heybetli ve haşmetli görüntü kaybolur. Yargıtay’da yargısal bir anıttır, yük sek mahkemedir. Bu gibi kuruluşların saygınlıklarını koruyabilmeleri için genişlikten çok yüksekliğe önem verilmesi zorunludur. Bu tür kuruluşların büyümelerinden çok gelişip yücelmelerine özen ve ça ba gösterilmesi gereklidir. Bugün Yargıtay çalışmalarının başarılı olması büyük ölçüde tet kik hâkimlerinin gayretlerine bağlıdır. Günümüz Yargıtay’ında tetkik hâkimliği gözden uzak tutulmaması ve her zaman dikkatle takip edilmesi gereken bir konudur. Tetkik hâkimliği Yargıtay’ın mutfağı gibidir. Mutfakta iyi pişmeyen yemek salonda ne kadar iyi servis yapılsa müşteriyi hoşnut etmez. Tetkik hâkimlerinin Yargıtay çalış malarına büyük katkıları ve etkileri olduğu gözden uzak tutulmama lıdır. Türkiye’de Yargıtay gerçek bir yüksek mahkeme olma yapısına ve durumuna kavuşturulduğu takdirde hukuk yaratma işini büyük bir başarıyla yerine getirebilecek, güç, yetenek ve potansiyele fazla sıyla sahiptir. Yargıtay’da iş yoğunluğu nedeniyle bugün inceleme ve araştır ma değil uzun boylu düşünmeye bile yeterli zaman bulmak olanağı 218 AYRILIRKEN yoktur. Daireler uzun ve özel çalışmayı gerektiren hallerde bu işi yapabilecek kişilerin hizmet ve yardımlarından yoksundur. Her dai reye yabancı dil bilen yetenekli birer hakim verildiği takdirde daire lerin iç ve dış kaynaklardan geniş çapta yararlanma olanağı sağlan mış olur. Görgü ve bilgiyi artırmak amacıyla Yargıtay bütçesine konulan ödenekten bugüne kadar umulan ve beklenilen yararın sağlandığı söylenemez. Bu konudaki harcamaların daha çok turistik bir geziye olanak ve fırsat yaratmaktan öteye gitmediği açıktır. Bu alandaki uygulama ve harcamalarda amaca uygun bir değişiklik yapmak zo runluluğu vardır. Şöyleki : Ur fa'da toprak reformuyla ilgili çalışmalar yapılırken yurdun ba zı yörelerinde 4753 sayılı Yasa ile verilen toprakların geri alınmasını öngören birçok davalar - adeta bir kampanya-açıldı. Bir yandan top rak veriliyor ve öte yandan alınıyor. Kaşıkla verip sapıyla çıkarmak gibi çelişkili bir durum. Geri almanın gerçek nedenleri, perde arkası belli değil eğer bugün verilenler yarın alınacaksa bu kadar para ve emek harcama boşuna olmazmı ? İşte bu nedenle geri alma dava larının arkasındaki gerçeği öğrenmek istedik. Bir mahkeme kararın da, bir savunmada bu konuya dokunulmasını ve açıklık getirilmesini bekledik, hâla bekliyoruz. Aradığımızı ve istediğimizi henüz bulamadık ve öğrenemedik. Kitle halindeki bu uygulamanın biçimsel yasal ne denler dışında birtakım başka nedenleri olmak gerekir. Bu gibi hal lerde yerine gidip konuyu incelemekte büyük yarar olduğu kuşku suzdur. Türkiye’de haritasız tapuya muhteva tayin edilmesi bazı hal lerde yerine gidip konuyu incelemekte büyük yarar olduğu kuşkumazlıkları çözecek bazı yargısal ilke ve uygulamalarımız var. Masa başında ve kağıt üzerinde getirilen bu çözüm yollarının gerçeğe uy gunluk derecesi nedir? Kural ile gerçeği karşı karşıya getirmek ve bu suretle kendi kendimizi denetlemekte sayısız yarar mevcuttur. Bunlar Birinci Hukuk Da i resi'irin bu konudaki sorunlarından birkaç örnektir. Kısaca daireler gerekli gördüklerinde kendi görüşlerini de netleyebilmek ve bazı şeyleri öğrenebilmek için devletçe sağlanan imkanlardan yararlanabilmelidirler. Görgü ve bilgiyi artırmak için her halde yurt dışına çıkılması zo runlu değildir. Memleket içinde görüp öğrenmek zorunda olduğumuz pek çok şey vardır. Ödenekten bir bölümünün bu gibi amaçların ger çekleştirilmesi için ayrılıp kullanılmasında büyük yararlar olduğu gö rüşündeyiz. Yargıtay'da toplu ve birlikte çalışma düzeni hakimdir. Yaşlının tecrübesi ile gencin enerjisi birleşir, karşılıklı düşünce alışverişi so SABRİ TIRPAN 219 nunda uyuşmazlıklara en uygun çözüm şekli bulunur. Yargıtay’a her kes biraz h a m olarak gelir ve e r g i n olarak ayrılır. Esasen Yargı tay'ın bir yönüde budur: Elemanını kendi içinde yetiştirip geliştirme sidir. Bu konudaki çalışmalar iyi bir diyalogun kurulmasını zorunlu kılar. Yargıtay'ın aynı veya benzeri konuları işleyen daireieri arasında sıkı bir iş birliği kurulduğu, kurullarda özellikle genel kurulların tar tışmaları toir münazara havasına dökülmediği, kişisel konuşma ihti yacı ile yapılan konuşmalara yer ve değer verilmediği, konu ile yakın dan ve sürekli olarak uğraşanların öneri ve çözümleri iyi anlaşılıp yeterince değerlendirildiği takdirde kısa zamanda en doğru sonuca ulaşılması mümkündür. 1730 sayılı Yargıtay Kanunu'nun getirdiği çok yararlı yenilikler den biri "Yargıtay Kararları Dergisi” ile “Yargıtay Dergisi” in yayın lanmasına olanak sağlanmış olmasıdır. "Kararlar Dergisi” sayesinde bugüne kadar çoğu kartonlarda saklı kalan kararların H u k u k V i tr i n i’ne çıkarılması ve kamunun yararlanması, eleştiriye arzedilmesi olanağı sağlanmıştır. Yargıtay'ın, kararlarını hukuk dünyasına sürme yi üslenmesi çok yararlı ve hayırlı bir girişim olmuştur. Devamı te menni edilir. VI — SON SÖZ Adalet mesleğine Büyük Atatürk’ün imzasını taşıyan bir kararna me ile girdik. Devlet kadrosunda bugün çalışanlar arasındc bu maz hariyete nail olanların sayısı parmakla sayılacak kadar azalmıştır. Meslek hayatımızda Atatürk ilkelerine bağlı kalmaya, bizim için u t kıvanç vesilesi olan O’nun tayin tasarrufuna layık olmaya çaiıştık. 42 yıl boyunca güvenini esirgemeyen yüce ulusum Türk M ilieti’nin emrinde, adalet hizmetinde çalışmak mutluluğuna eriştik ve ken di ölçülerimize göre şereflerin en büyüğünü kazandık. Meslek hayatımın yarısından çoğunu Yargıtay çatısı altında ay nı dairede geçirdik. Bu uzun süre içinde yüzlerce seçkin ve değerli hâkimle tanışmak ve birarada çalışmak fırsatını bulduk ve kendile rinden feyiz aldık. Boş olan müktesabat dağarcığımızı onların katkı larıyla doldurmaya çalıştık. Değerli meslekdaşlarımdan ebediyete gö çenleri rahmetle ve hayatta olanları şükranla anmak bizim için yeri ne getirilmesi gereken kaçınılmaz bir borçtur. Anılmaya değer yararlı hizmetlerimiz olmuş ise ne mutlu bize. Allahısmariadık.............. KANUNU BİLMEMENİN HUKUKÎ VE SOSYOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ Yazan : Prof. Dr. Ernst E. HIRSCH Çeviren : Dr. Şeref ÜNAL (*) I — GERÇEK VE GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ "Hukuk ve toplum” başlığı altındaki bu armağan, Helmut Schelsky’ye ithaf edilmiştir. Kendisi değişik konulardaki bilimler arasındaki ilişkilerin ön savaşçılarından birisidir ki, yalnız konunun önemini or taya koymakla kalmamış, buna uygun şekilde davranarak dünyamız daki gerçek ve onun görünüm biçimlerinin ancak bilimler arası işbir liği ile açıklanabileceğini ortaya koymuştur. Bu durumda anılan konu ya katkıda bulunmak isteyen birisi, gerçek ve görünüm biçimlerine ilişkin olarak elde ettiği bilgileri diğer yollardan sağladığı değer yar gıları ile birlikte ele almalı ve onların yardımı ile gözlem yapmalıdır. Bunun gerçekleştirilmesi, hâkimlik yeteneğini kazanmış ve hu kuk uygulamasında deney sağlamış bir hukukçu için, olayları tek tek araştırsa dahi, teorisyen durumundaki bir sosyologtan daha kolaydır. Bir hukukçu kendisine hukuki hüküm verilmek üzere tevdi edilmiş İn sanî ve toplumsal bir ilişkinin ve toplumsal bir olayın görünüm biçimi ni, ancak sözkonusu olayın gerçek yönünü saptadıktan sonra tanıyıp belirleyebilir. Olayın doğru bir şekilde ortaya konulması, o olay hak kında hukukî yargı verilmesinden çok daha güçtür ve uzun zaman alır. Hukukçu bu konuda dava tarafları, tanıklar ve bilirkişiler gibi baş kalarının bilgi ve görgülerine muhtaçtır. Bu kişilerin ifade ve tasvir leri, birbirleriyle uyumlu olmaları ve hayat tecrübelerine göre doğru luk olasılığının yüksek olması koşuluyla, hukukçu tarafından doğru ve gerçeğe uygun olarak kabui edilebilir. Adalette karar verme olgu su üzer.nde yapılan saf toplumsal araştırmalar, hâkimin gerçeğin ay dınlatılması ve açıklığa kavuşturulmasında hukuki kurallarla bağlı ol duğunu çoğunlukla görmemektedir. Örneğin hukuk yargılama usulün de bir kural vardır. Buna göre hangi gerçekleri mahkemeye sunup (*) Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Başyardımcısı. 222 KANUNU BİLMEMENİN HUKUKÎ VE SOSYOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ hangilerini 'sunmayacakları tarafların kendilerine bırakılmıştır. Böylece taraflar bir kısım gerçekler üzerinde uyuşma olduğunu kabul e t mekte, diğerleri üzerinde ise ‘k anıtlar göstermek suretiyle uyuşma ol madığını iddia etmekte serbesttirler. Bu kuralın boşanma, nesep hu kuku ve hacir işlerinde bazı kayıt ve «istisnaları vardır. Bu tür dava larda ceza, idare ve vergi hukukuna ilişkin davalarda da olduğu gibi re’sen araştırma kuralı geçerli olup, mahkeme somut olaylarda karar verebilmek için gerçekleri re'sen araştırarak saptamak ve davada gözönüne almak zorundadır. Fakat bu tür davalarda dahi, olayların aydınlatılmasında hukukî veya fiili bir takım sınırlandırmalar vardır. Yargılama kanunlarına gö re bir çok kişilerin tanıklıktan çekilme hakları vardır. Bir suç zannı altında bulunan herhangi birisi, polisteki ilk sorgusundan itibaren da vanın sonuna kadar susabilir ve gerçeklerin aydınlatılması ve sap tanmasını suçu kovuşturmakla görevli makamlara bırakabilir. Bir me mur görevi dolayısıyle öğrendiği bir ıkonuda tanıklık yapabilmek için amirinin iznine muhtaçtır. Vergi memurları ve hâkimlerin bu konuda özellikle yüksek derecede susma yükümlülükleri vardır. Olayları açık lığa kavuşturmanın gerçek güçlükleri, yaşam ilişkilerinin karmaşıklı ğından kaynaklanır ve bunlar ancak bilirkişiler aracılığıyla aydınlatı labilir. Hâkim, uzmanlığı dolayısıyle 'bilirkişiye somut bir olayda kendi hukuki değerlendirmesi için son derece önemli olan belirli gerçek ve ilişkilerin bulunup bulunmadığını saptamak görevini verir. Aynı du rum, yabancı dildeki beyan ve belgelerle, hâkimin yabancı hukuku uygulamakla zorunlu olduğu durumlarda, yabancı hukukun kanıtlan ması iiçin de söz konusudur. Son olarak gerçek görünümün anlaşıl masında diğer bir kısıtlama da, insanın iç dünyasına anlam verilme sinde karşılaşılan güçlüktür. Eski bir Roma Atasözü, "De internis non judicat praetor” (İç dün ya yargılanamaz) der. İnsanın düşünce ve tasavvurunun, inanç ve vicdanının, bilgisinin, his ve hatıralarının labirenti olan >iç dünyası da bir gerçektir ve herhangi bir şekilde tezahür ettiği takdirde ancak dışa vurulduğu ölçüde anlaşılabilir. İtiraf yüzyıllarca, delilerin tacı olarak kabul edilmiştir. Bu gün aletleri ile birlikte müzelerde görülen işkence odaları yalnız işin korkunçluğunu göstermekle kalmayıp, o zamanlar dahi insanın iç dünyasının ne kadar zor anlaşıldığının gözle görülebilir kanıtları olarak sergilenmektedir. Bu anlayış ve tutumun, insan şerefinin en yüksek değer olarak ilan edilmiş olmasına, kişiliğin korunması için çıkarılmış olan ve açıkça yasaklayan kanunlara rağ men, çağdaş soruşturma yöntemlerinde bu gün dahi hala zaman za man kullanıldığı anlaşılmaktadır. ERNST E. HIRSCH/Çev. ŞEREF ÜNAL 223 Vicdanî nedenlerle silâhlı askerlik görevinden kaçınma ve me muriyete girecek olanların Anayasaya sadakat sorununda olduğu gi bi, belirli hukuki sonuçları olan insanın iç dünyasının yorumlanması bazen güçlükler yaratabilir. Kanun koyucu bazı durumlarda hukuk güvenliği açısından aksinin ispati caiz olan ve olmayan gerçek ve ka rineler koymak suretiyle bu konuda yardımcı olur. Bu durumlar na zara alınmazsa kanunu bilmemek, olay hakkında hukukî veya fiili bilgisizlikten veya bunlarda hataya düşülmesinden olsun, emir ve ya sak normlarını bilmemek veya bunlarda hataya düşünmekten olsun, gerçek ve olması gerekenin birbiriyle iç içe geçtiği toplumsal bir so run olarak kalmaktadır. II — KANUNU BİLMEMEK 1 — Sorunun önemimin gözönüne serilmesi için cereyan etmiş bir olaydan bahsetmek istiyorum. Konumuz için önemli olmayan ay rıntılar bir tarafa, olay aşağıdaki şekilde vukubulmuştur. a) — Almanya Federal Cumıhuriyeti’nde çalışan Türk İşçisi (A), bayan (A) ile evlidir. Bu evlilikten olan üç çocuk Türkiye’de yaşamak tadır. İşçi, aynı şekilde Almanya'da çalışmakta olan eşinden ayrılmış olup, !b ir kaç yıldanberi gene Türk uyruklu olan bayan (U) ile birlikte yaşamaktadır- Bu birlikten Türkiye'de evlilik içinde doğmuş gibi nü fusa tescil edilmiş iki çocuk olmuştur. Bayan (U) bir Alman hastahanesinde üçüncü çocuğunu doğurduğunda, hastahane idaresi kendi sinin beyanını, yeni doğan küçüğün (A) ile karısı (A) nın çocuğu ol duğu şeklinde anlamıştır. Hastahane idaresinin buna, uygun ihbarı üzerine çocuk, (A) ile karısı (A) nın evlilik içinde doğmuş çocuğu gibi doğum siciline kaydedilmiştir. Doğum masrafları (A) nın çalıştığı işletmenin hastalık kasası tarafından ödenmiştir. Çocuğun annesinin eş (A) olmayıp, bayan (U) olduğunun anlaşılması üzerine, (A) ile (U) hakkında Ceza Kanununun 169, 263, ve 271. maddeleri uyarınca do ğum sicilinde sahtecilik, dolandırıcılık ve dolayısıyle saıhte belge dü zenleme suçlarından ceza davası açılmıştır. Jüri mahkemesindeki son soruşturmada her iki sanık hastahane yapmış oldukları beyanın geçerli Türk hukukuna uygun olduğunu savunmuşlardır. b) — Soyut bir ifadeyle, olayda bir beyanda bulunulmuş ve bu na dayanılarak Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yaşayan evli bir Türk’ün evli olmayan bir Türk kadınından olan çocuğu, Alman doğum siciline evlilik içinde doğmuş gibi kaydedilmiştir. Doğum yeri ve do ğum sicilini Alman Hukuk düzenine göre ele aldığım ve çocuğun ana 224 KANUNU BİLMEMENİN HUKUKÎ VE SOSYOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ ve babasının aıile durumu ve uyrukluğunu belirttiğim için, bana belki olayın gerçek görünümünü normatif görüş açısıyla karıştırdığım söy lenecektir. Böyle bir itirazın dayanağı yoktur. Zira çocuğun doğum yeri ve ana babanın kişisel halleri doğum olayının kendisi gibi hukuki sonuçları olan gerçeklerdir. Niteliğine göre biyolojik olan bir insanın doğumu olayı, sosyal bir konu olarak gözlenmelidir. Biyolojik bir olay olan bir insanın doğumu, toplumsal bir konu olarak belirli yapısal öğeler gösterir. Bu öğeler kurallardan kaynaklanmakla beraber, bun lar olmaları gerektiği açısından değil gerçek görünüşlerine göre de ğerlendirilir. Gerçek var oluş veya bir insanın doğumu, yaşam ve ölü mü gibi olaylar yalnız biyolojik, yani cereyan ettikleri toplumun doğal fiil ve olayları olmayıp, aynı zamanda sosyal ve kültürel fiil ve olaylar olarak toplumdan soyutlanamaz. Gözlem şeklinin değiştirilmesiyle an cak bilimsel araştırmanın yönü değiştirilmiş olur, yoksa fiil ve olaylar olduğu gibi kalır. c) — Savcılık iddianamesinde her iki sanığı, somut durumda il gili hukuk kurallarında ön görülen ve hukuken kendilerinden bekleni len şekilde davranmamış olmakla suçlamıştır. Sulh ceza mahkemesi, yetkili jüri mahkemesinde son soruşturmanın açılmasına ilişkin kara rında (A) ve (U) nun Ceza Kanununun 203. maddesindeki fiili işle mekten kuvvetle zan altında bulunduklarını kabul etmiştir. Savcılık ve mahkeme zorunlu olarak Ceza Kanununun 3. maddesinden hare ket etmişlerdir. Anılan maddeye göre, ülkede işlenen bütün suçlara sanıkların uyrukluğuna bakılmaksızın Alman Ceza Hukuku uygulanırd) -— Son soruşturmada sanıklar kendilerine yükletilen gerçek davranışı inkar etmemekle beraber, savunmalarında davranışlarının kendi ilkelerinin hukukuna uygun olduğunu, bunu iki kez kendi de neyleri ile öğrenmiş olduklarını açıklamışlardır. Diğer bir deyimle : Türk Hukukuna göre, evUlik dışı bir çocuğun nüfus siciline evlilik için de doğmuş gibi bildirilmesi, kendi kişisel durumları açısından caiz olup bunun cezai müeyyidesi yoktur. Sanıklar kendilerine Türk uy ruklu kişiler olarak bir suçlama yapılamıyacağını, zira Türk toplumunun üyeleri olarak, kendileri için mutat hukuk kurallarına göre dav ranışlarının suç olmadığına işaret etmişlerdir. Bu ifade karşısında gerçek görünümle olması gereken durum nedir? 2 — Sosyal gerçeklik görüş açısından bir hukuk kuralının bağ'ayıcılığı için, ilgililerin o kural hakkında pozitif bilgi sahibi olup ol mamalarının önemıi yoktur. Hiç kimse belirli bir zamanda geçerli olan hukuk kurallarının tümünü bilmek yeteneğine sahip değildir. Hukuk kuralları ve muhtevası hakkındaki bu büyük bilgisizliğe rağmen, ço ğunlukla kurallara uygun davranışlar gösterilir. Bu nedenle hukuka ERNST E. HIRSCH/Çev. ŞEREF ÜNAL 225 uygun veya aykırı davranış, kanunu bilmek veya bilmemeğe bağlı ol maktan ziyade, çevreden edinilen bilgi ve deneylere bağlıdır. Belirli bir toplumda somut durumlarda hangi örnek davranışın beklenilece ğim çevreden edinilen bilgi ve deneyler belirler. Her insan büyük bir çoğunlukla kendi deneyleri dolayısıyle bilinçli veya bilinçsiz bir şe kilde edindiği birikimlerden oluşur. Bu oluşumda başta aile çevresi olmak üzere, komşuluk, okul, iş yeri, basın, radyo ve televizyon gibi diğer bir çok etkenin de rolü vardır. a) — Ben bir çok kez, gerçek hukuki düzen olgusunun, o top lumun matematik ve fizik anlamda bir fonksiyonu olduğunu göster meye çalıştım. İnsan bedensel, akli ve ruhi bir varlık ve insan türüne ait bir yaratık olarak, zaman ve yere bağlı olmaksızın belirli ve de ğişmez davranışlar gösterir. Diğer taraftan birey olarak her insan, davranışlarında öğesi olduğu toplumun maddi veya manevi yaşam ko şullarından da etkilenir. Toplumlardaki hukuk düzenlerinin zaman ve yere göre farklılığı da bunu kanıtlayan görünümlerden başka bir şey değildir. b) — Sanıkların Türk uyruklu kişiler olarak Almanya'da da Tür kiye’de olduğu şekilde ve orada edindikleri tecrübeye uygun bir şe kilde davrandıkları yolundaki beyanlarının gerçekliği bu açıdan değer lendirilirse, Türk işçilerinin Alman toplumu çerçevesinde kendine öz gü sosyal bir gurup oluşturdukları gözden uzak tutulmamalıdır. Bu gurup hem Alman toplumuna ve hem de yabancı işçi guruplarına kar şı 'bir azınlık durumundadır. Bir taraftan dil, din, gelenek ve milliyet gibi unsurlar fiilen, diğer taraftan çalışma süresi, mesleğin icrası ve siyasi hakların kullanılması gibi konulardaki kısıtlamalar hukuken, bu gurubun özelliklerini belirler. Bu azınlık tipik olarak belirli bir süre için bir araya gelmiş, büyük, eşit, açık ve örgütlenmemiş guruplardan sayılır. Bu gurubun üyeleri bazan ekonomik ve kültürel menfaat bir liklerinde bir araya gelebilirlerse de, gecekonduya benzer oturma böl geleri bir tarafa, geniş kapsamlı yaşam birlikleri yoktur. Bu azınlığın Alman halkının sosyal sınıfları içersinde kendilerine özgü sosyal sta tüleri de yoktur. Bu arada özellikle dikkat edilmelidir ki. kendilerinin Alman halkı içersinde asimile edilmeleri arzu edilmediği gibi, her iki tarafında buna niyeti yoktur. Türk yurduna içten ve dıştan sürekli bağlılık ve Alman ortamına uyumsuzluk, Almanya’da yayınlanan bir çok Türk gazetesinde ifadesini bulmaktadır. Bu gazetelerin bir kısmı ise, yalnızca Türkiye’den siyasi, ekonomik, kültür ve spor haberleri vermektedir. Alman halkıyla toplumsal ilişkileri? o kadar azdır ki, be lirli durumlarda kendilerinden beklenen belirli davranışları öğrenme veya kişisel deneylerle elde etme olanakları büyük değildir. Her şey 226 KANUNU BİLMEMENİN HUKUKÎ VE SOSYOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ den önce dil yönünden anlaşma büyük güçlükler gösterir ve bu du rum kolay bir şekilde yanlış anlama ve hatalara neden olabilir. So mut olayda da her iki taraf açısından böyle bir durum söz konusu ola bilir. Somut olayda da her i'ki taraf açısından böyle bir durum söz ko nusu o la b ilir: Sanıkların yeni doğanın, (A) nın evlilik içinde doğmuş çocuğu olduğu yolundaki beyanlarından, hastahane idaresi Alman ya’da mutat olan sonucu çıkarmış ve dolayısryle çocuğun annesini (A) nın eşi sanmıştır. Diğer taraftan sanıklar da Türkiye’deki deney lerine dayanarak, Alman Hukukunda da evlilik dışında doğmuş bir çocuğun özel formalitelere bağlı olmaksızın, evlilik içinde doğmuş gibi doğum siciline kaydedilebileceğini sanmışlardır. c) -— Sosyolojik açıdan burada "davranış sapıklığı” nın bir türü söz konusudur. Bu davranış kendi guruplarına özgü olsa dahi, top lumun tümü tarafından kabul edilen ve kurallara uygun davranışa ters düşmektedir. Türk işçilerinin kendi guruplarına özgü kültürel ku ral ve değer sistemleri vardır ve bunlar Alman toplumununkilerden farklıdır. Sanıklar savunmalarında kendi guruplarına özgü bir şekilde davrandıklarını iddia ettiklerine göre, jüri mahkemesi ilk önce bu konuyu açıklığa kavuşturmak durumundadır. Bu, olması gerekenle ilgili genel bir hukukî sorun olup, ne za man, nerede ve nasıl cereyan ettiğine bakılmaksızın kanunu bilme menin hâkim tarafından re ’sen nazara alınıp alınamryacağı sorusunu cevaplamayı gerektirir. Böylece burada. Eflâtun ve Aristo’nun daha üzerinde uğraştıkları ve çözümü için öneriler yaptıkları tanınmış bir sorun söz konusudur. Somut olayda hâkim açısından kural olarak kanun koruyucunun yaptığı düzenleme geçerlidir. Bu, kendisinin ka nunla bağlı olmasının doğal bir sonucudur. Bir Alman mahkemesi, Alman Ceza Kanununun 17. maddesini gözönüne almak zorundadır: "Sanığın suçu işlediği esnada hukuka aykırı davrandığını bilememesi veya bu konudaki hatadan kaçınamaması halinde, kendisi kusursuz davranmış sayılır. Bu hatadan kaçınmasının mümkün halinde ise ce za 49. maddenin 1. fıkrası gereğince indirilir". Alman hukukçusu, kanunu bilmemek hakkındaki önceleri 1952 den beri hâkim tarafın dan re’sen nazara alınan bu hükmün, 1 Ocak 1975 den beri Alman Ceza Hukuku çerçevesine girmiş olduğunu bilmektedir. Bu durumda somut olayda sanıkların savunmalarının gözönüne alınması zorunluğu vardır. Bu nedenle mahkeme, sanıkların daha ön ce Türkiye’de doğmuş olan çocuklarının nüfusa evlilik içinde doğmuş gibi tescil edilip edilmediğini ve bu durumun Türk Hukukuna uygun olup olmadığını araştırmak zorundadır. "Jura novit curia” (mahkeme hukuk kurallarını bilir) cümlesi, uygulanacak hukuk kurallarının, mah ERNST E. HIRSCH/Çev. ŞEREF ÜNAL 227 kemece hiçbir kanıta gereksinim olmadan bilinmesi gerektiğini iifade eder. Ancak bu hukukî karine, yer, konu, zaman ve kişi olarak somut olayda yargı yetkisinin kullanıldığı toplumun (hukuku için geçerlidir. Başka bir ülkede yürürlükte olan hukukun ise, mahkemece bilinme yen diğer gerçeklerde olduğu gibi, mahkemeye kanıtlanması gerekir. Bu konuda mahkeme Alman HUMK. nun 293. maddesinde öngörüldü ğü şekilde, re’sen araştırma yapabileceği gibi, araştırma yapılmasını isteyebilir. 3 i— Jüri mahkemesi, bir Alman üniversitesinin Milletlerarası Özel Hukuk Enstitüsü'nden aşağıdaki sorular üzerinde hukukî görüş bildirmesini isteyerek bunu yapmıştır : 1 — Türkiye'de birden fazla evlilik hala mümkün müdür? 2 — Bunun mümkün olması halinde ikinci kadının çocukları han gi ismi alırlar? 3 — Türk Hukuk ve teamülüne göre, evlilik dışında doğmuş ço cukların, babalarının mirasından yararlanmaları için, evlilik içinde doğmuş gibi nüfusa tescilleri caiz ve mutat mıdır? a) — Mahkemenin bu kararını dil ve içerik yönünden daha ya kından incelemekte yarar v a rd ır: Burada, belirli insani ilişkilerin ve bunlara bağlı olayların bugün Türkiye olarak tanımlanan toplumda hukuken nasıl düzenlendiği konusunda bilirkişiden hukuki görüş is tenmektedir. Karar veren bir organ olmadığı ve sadece bilgisine baş vurduğu için, bilirkişi ne olması gerektiği hakkında değil, ne olduğu konusunda bilgi vermek zorundadır. Burada konunun hukukî olması na rağmen olması gereken değil, olan söz konusudur. Hukuk kural ları cümlelerde dışa vurulurlar. Bu cümleler hukukî kavramların ko nu, muhteva ve kapsamlarını belirlemek amacıyla, yürürlükteki hu kuk düzeni tarafından saptanmış teknik terimleri "termini technici” ihtiva ederler böylece dikkate alınması gereken hukuk kuralları, an cak, dilden başka hukukî terminolojiyi de bilen ve bu kuralların Türk Hukuk uygulamasındaki yer ve değerine verebilenler için hukuki gö rüş oluşturmaya kaynak teşkil edebilir. İlk sorunun soruluş şekli de göstermektedir ki, jüri mahkemesinin üyeleri ile savcılık, Türkiye’nin İsviçre Medeni Kanunu’nu aldığını ve böylece evlendirme memuru önünde yapılan tek evlilik prensibini kabul ettiğini tesadüfen duymuş veya okumuşlardır. Bu nedenle soruda “ hala” sözcüğü yer almakta ve Türkiye’de hala çok evliliğin mümkün olup olmadığı sorulmakta dır. Bilirkişi sadece sorunun lafzına bakarak ve Medeni Kanunun 93 ve 112. maddelerindeki evlilik hukuku düzenlenmesine atfen cevap verseydi, bu soruyu olumsuz cevaplandırırdı. Böylece mahkemenin di 828 KANUNU BİLMEMENİN HUKUKÎ VE SOSYOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ ğer sorularına da gerek kalmazdı. İçlerinden yalnız birisiyle resmen evli olduğu halde, birden fazla kadınla birlikte yaşayan bir erkeğin bu ilişkisini hukuken çok evlilik olarak nitelemek çok acele bir davranış olmuştur. Soru aslında şöyle sorulm alıydı: "Tek evlilikle evlenmiş bir erkekle, onunla birlikte yaşamakla beraber kendisiyle evli olmayan bir kadın arasındaki lilişki ve bu birleşmeden doğan çocukların duru mu nedir?" Ancak bundan sonradır ki, 2 ve 3. sorularda kullanılan ve derhal hukuken nitelendirilen, "ikinci kadın" ve "evlilik dışı" ço cuk sözcüklerinin anlamı olurdu. Yoksa Türkiye'de çok evlilik müm kün olsaydı, "ikinci 'kadın” ve "evlilik dışı" çocuk gibi kavramları kul lanmaya gerek kalmayacaktı. Bu düşünceler, yabancı bir toplumda cereyan eden insani bir ilişkinin toplumsal bir gerçeklik olduğunu gözetmeden, baştan itibaren kendi toplumlundaki aynı tür olayların hukuken nitelendirildiği şekilde ve aynı ölçülerle ele alınmasıyla ya pılan bir hukuki karşılaştırmanın ne kadar güç olduğunu göstermektetdir. b) — Somut bir sosyal konu hakkında hukuki yargı vermek zo rundaki pratik bir hukukçu için, hükmümün dayanağı olan norm sis temi mevcut şekliyle gerçek bir veridir. Bu gün burada bu şekilde geçerli olan bir hukuk düzeninin mevcudiyeti, sosyal bir konu hak kında normatif hüküm vermenin zorunlu bir koşuludur. Ancak dikkat edilmelidir ki, bir konunun kanunla düzenlenmesinde kanun koyucu nun bundan beklediği etki her zaman gerçekleşmeyebilir. Zira kanu nun muhatapları kendilerinden beklenildiği ve olması gereken şekil de değil, başka şekilde davranış gösterirler. Bu durum, halkın değer yargılarının kanun koyucununkinden farklı olmasından doğabileceği gibi koşulların veya toplumsal yaşam gerçeklerinin kanun koyma iradesinden ve bu iradeye geçerlilik kazandırmadan daha kuvvetli ve baskın olmasından ortaya çıkabilir. Bazen her iki neden birlikte etkili olabilir. İsviçre Medeni Kanunu’nun kabulünden sonra Türkiye’deki durumda böyle idi. c) — Bunun nedenlerini burada ayrıntılı olarak belirtmeye ge rek yoktur. Zira son kırk yılda bu konu hakkında Almanca olarak herkesin elde edebileceği yeterli sayıda yayın yapılmıştır. Bu nedenle ben aşağıdaki bilgileri vermekle yetiniyorum : 3.10.1926 tarihine kadar Türkiye’de, yüzyıllardan beri Osmanlı İmparatorluğu’nun Müslüman halkı için geçerli olan İslâm evlilik hukuku yürürlükteydi. Buna ve 1917 tarihli Aile Hukuku Kanununun 14. mad desine göre, dört kadına kadar birden fazla evlilik olanağı vardı. Bu kanunun yerine 4.10.1926 tarihimde İsviçre’den alınan Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. Bundan sonra resmî evlendirme memuru ERNST E. HIRSCH/Çev. ŞEREF ÜNAL 229 önünde yapılan monogan medeni evlilik, erkek ve kadının yaşam bir liğinin hukuken meşru olan tek şekli olarak kabul edilmiştir. Yalnız böyle yaşam birliğinden olan çocuklar evlilik içi çocuğun hukuki sta tüsüne sahip olup, buna karşın diğer bütün çocuklar evlilik dışıdır. Halkın özellikle kırsal bölgede yaşayan büyük bir çoğunluğu yal nız din ve gelenek açısından değil, ülkenin gerçeklerinden kaynakla nan ekonomik ve toplumsal nedenlerle bu ideal düzenlemeyi reddet ti. Evlenme çok kez, Türk Medeni Kanunu’nun 93 ve 110. maddele rindeki emredici hükümler (çok kadınla evlenme yasağı, medeni ni kâh dan önce dini nikah yasağı) nazara alınmaksızın eski geleneğe göre "imam nikâhı" tabir edilen şekilde yapılmaya devam edildi. Mut lak tutulan, çocukların nesebinin gayri sahih olması gibi hukukî hü kümlerle bir çok cezai müeyyideler bu konuda etkisiz kaldığı gibi, bu hükümler ilgili halk çevrelerince adaletsiz olarak nitelendirildi. Eski gelenek ve alışkanlığa uygun olarak, köy sosyal yaşamında bir erke ğin ikinci, üçüncü ve dördüncü karısı "ikinci kadın" olarak kabul edil mediği gibi, çocuklar da evlilik dışı olarak nitelendirilmeyip erkeğin aile birliğine dahil sayıldı ve bunlar fiilen erkeğin ev birHği çerçeve sinde yaşamaya devam ettiler. Ancak erkeğin ölümünden sonra ka nuni miras sırası dolayısiyle "kanuni haksızlık" su yüzüne çıktı. Zira 1926 yılında yürürlükten kaldırılan İslam hukukunun aksine, yeni dü zenlemede ikinci, üçüncü ve dördüncü kadınla bunların çocuklarının miras hakları yoktu. Evlendirme memuru önünde nikah yapılmadan kurulan monogam yaşam birliklerinin dahi evlilik olarak kabul edil memesi ve bir çok doğum olayının ya hiç veya yanlış olarak nüfus siciline tescil edilmesi de bunu ayrıca linzimam etti. d) — Sosyal güvenliği sağlamak arzusuyla, Türk kanun koyu cusu 1933, 1945, 1950, 1956. 1965, ve son kez de 1974 yıllarında, “ tes cil edilmemiş birleşmelerle bu birleşmelerden doğan çocukların ce zasız olarak nüfusa tescilleri hakkında" her seferinde zamanla sınırlı ve muhtevaları aynı kanunlar çıkarmak zorunda kaldı. Bu kanunların muhtevası aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Bir erkekle bir kadın ara sındaki monogram ve sürekli yaşam birlikleri, bölgesel yetkili nüfus memurluklarınca başından beri geçerli evlilik olarak nüfusa tescil edi lebilir ve bu tür birleşmelerden doğan çocuklar da doğumlarından itibaren sahih nesepli kabul edilirler. Erkeğin daha önce resmen evli olmasına rağmen diğer bir veya birden fazla kadınla sürekli olarak birlikte yaşaması halinde, bu fiili birlikler evlilik olarak tescil edile memekle beraber, bu birleşmelerden doğan çocuklar talep üzerine babanın evlilik içinde doğmuş çocukları gibi tescil edilebilir. Bu tür çocuklar miras hukuku açısından anne ve babalarının mirasçıları ol- 230 KANUNU BİLMEMENİN HUKUKİ VE SOSYOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ maki a birlikte, babalarının resmi karısına karşı miras hakları yoktur. Söz konusu fevkalade kanunlar sınırlı süre için geçerli olduklarından, medeni kanunun öngördüğü, evlendirme memuru önünde yapılan res mi nikah, tek meşru evlilik türü olarak kalmaktadır. Bunun yanında "imam nikâhı" denen birleşmeler de, sonradan resmi şekle uymaksı zın tescil yoluyla geçerli evlilik şekline dönüşmektedir. Buna karşın bir erkeğin birden fazla kadınla kurduğu birleşmeler gayri meşru bir likler olarak kabul edilmekte, ancak bu tür birleşmelerden doğan ço cuklar da tescil yoluyla babanın meşru çocuklarının statüsüne ka vuşmaktadır. Bilirkişi raporunda da açıklandığı gibi, bu şekildeki tescillerin ya pılmasıyla gerçek düzen ideal düzenden saptırılmıştır. Fevkalâde ka nunların lâfız ve ruhuna göre evli bir erkeğin evli olmayan bir kadınla birleşmesinden doğan çocuğun yalnızca babanın meşru çocuğu gibi tescil edilmesi gerektiği halde, Türk idare uygulamasının "cöm ertliği" sayesinde, keza Türk kanunlarına göre de cezaî müstelzim olmasına rağmen, böyle çocuklar erkeğin ve resmî karısının evlilik içinde doğ muş çocukları gibi tescil edilmişlerdir. Söz konusu bilirkişi raporuna göre babanın, çocuğu metresinin değil, karısının doğurduğu yolun daki beyanı, uygulamada bir çocuğun eşlerin evlilik içinde doğmuş çocukları gibi nüfusa tescilleri için yeterlidir. Nüfus memurlukları il gilileri (eşler ve metres) tehlikeye sokmamak için araştırma yapmaz. Bu nedenle sanık (A) nın. sanık (U) nun Türkiye’de doğurduğu ço cukları, bunun caiz olmamasına ve Türk Ceza Kanunu’nun 445. ve 447. maddelerine göre cezaî müstelzim olmasına rağmen, tescil ma kamlarına ilgisizliği yüzünden, kendi karısının çocukları gibi nüfusa tescil ettirdiği kabul edilebilir. e) — Fevkalâde kanunlarla yapılan söz konusu düzenlemeyi, Türk Kanun koyucusunun "kamu oyuna teslimi” olarak nitelendirmek kabildir. Hi İmar Krüger’le birlikte şikâyet edilebilir ki, nüfus memur luklarının son derece yetersiz örgütlenmesi, yetkili makamların bü rokratik engellemeleri, medeni nikahın merasimsiz şekli ve son ola rak kanuna aykırı olarak nikah yapan din adamlarına ve yetersiz ve ya hiç ceza verilmemesi, bu "felaketin nedenleri” dir. Böylece Tür kiye’deki evlilik ve nesep hukukun bu günkü durumunun hiç değişmiyeceğinden korkulur. Mary Zvva'hlen "İsviçre’den alınan Medeni Kanununun Türkiye'deki uygulaması” ve Zafer Gören - Atasoy, "ik ti bas edilen hukukun gelişmesi” başlıklı makalelerinde kanun metni ile uygulamadaki bu farkın nedenlerini araştırmışlardır. Bu konudaki en önemli bulgu, İsviçre’den ithal edilen aile hukukunun 50 yıl zar fında halkın büyük bir çoğunluğunun direnciyle karşılaştığıdır. Öyleki, ERNST E. HIRSCH/Çev. ŞEREF ÜNAL 231 şimdiye kadar ne kanun koyucu ve ne de yürütme erki, uygun ön lemlerle bu direnci kırmaya cesaret dahi edememişlerdir. Yabancı deney ve davranış biçimlerinin taklidi suretiyle kanun hükümlerinin adopte edilmesi, geleneksel tasavvurlarla bloke edilmiş ve yetkili ma kamlar buna karşı kıpırdamaya dahi cesaret edememişlerdir. 4 — Kanun koyucu ve idari makamlar, böyle af kanunu türün deki fevkalade kanunlarla aslında kanuna aykırı olduğu halde kamu oyunca hukuka uygun sayılan ve kamu oyundan kaynaklanan sakat bir idari uygulamayı sağlığa kavuşturmak istemektedir. Kanunu bil memenin önemi sorusunun cevaplandırılmasında bu gerçeklerin bu konudaki hukuk kurallarına daha fazla ağırlığı vardır. Hukuk kanunda öngörüldüğü şekilde olmayıp, aksine gerçekte yetkili hukuk uygula macılarının açık ve zımni müsahamalarıyla nasıl uygulanıyorsa öyle dir. a) — Durumun Türkiye’de böyle olmasına rağmen. Alman Ceza Kanunu'nun, kanunu bilmemenin hükmü hakkındaki 17 inci maddesi nin, Almanya’da çalışan bir Türk işçisine uygulanması açısından bu nun önemi olmadığı söylenebilir. Zira nüfus sicilinde sahtecilik suçu her iki ülkede de aynı şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca Alman Anayasası'nın 3. maddesinde olduğu gibi, kanun önünde eşitlik ilkesi. 1961 tarihli Anayasa’nın 12. maddesi uyarınca Türkiye’de de geçerlidir. Aynı şekilde nüfus sicilinde sahtecilikle suçlanan birisi, yanlış ve kanuna aykırı uygulama nedeniyle Türkiye’de dahi kanunu bilmemek kuralına dayanamıyacağı gibi bu şekildeki savunma iddiası Almanya’da da gözönüne alınmamalıdır. Hukukçunun görüşü açısından bu sonuç, her şeyden önce kanunların genel olarak bağlayıcılığı ilkesine de uygun dur. Kaldı ki, belirli bir olay, kanunen sanığın kendi ülkesinde dahi bulunduğu ülkede olduğu gibi düzenlenmiştir. Somut olayda, jüri mah kemesinin bilirkişi raporuna istinaden bu sonuca vararak sanıkları mahkum edip etmediğini veya kanunu bilmemeyi mazeret sayarak sanıkların lehinde karar verip vermediğini bilmiyorum. b) •— Bu sonuç ancak, ideal düzenle gerçek düzen arasındaki mevcut aykırılık ilişkisi ve Almanya’daki nüfus sicil sisteminin Türki ye’den farklı olduğu gözönüne alınırsa haklı görülebilir. Resmî evlen dirme memuru önünde yapılması gereken zorunlu medeni nikah, kili se nikahının ancak bundan sonra mümkün olması ve bunun müeyyi deye bağlanması, aşağı yukarı bundan yüz yıl önce Prusya ile Katolik Kilisesi arasında yapılan ve kültür savaşı denen bir savaş sonucu ön ce 1874 tarihli Prusya Kanunuyla ve daha sonra da 1875 tarihli Al man İmparatorluk Kanunuyla kabul edilmiştir. Bu düzenleme bütün halk tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. Doğum dolayısıyle 232 KANUNU BİLMEMENİN HUKUKİ VE SOSYOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ nüfus sicilinde sahtecilik tehlikesi azdır. Zira bu gün doğumlar ge nellikle hastahanelerde yapılmakta ve hastabane idareleri de sicil makamlarına doğru bilgi vermektedir. Ayrıca evlilik dışı doğum artık toplumsal bir leke olarak hissedilmediği gibi, Anayasanın 6. madde sinde öngörülen evlilik dışı çocuklarla evlilik içi çocukların eşitliği ilkesi, Alman Medeni Kanunu’nda yapılan 1969 tarihli değişiklikle ger çekleştirilmiştir. Alman halkı yönünden, nüfus sicil sisteminin kanun da öngörülen ideal hukuki düzeniyle fiilen mevcut gerçek düzeni ara sında bir aykırılık yoktur. Bu nedenle kimse ilgili kanun hükümlerine hiç okumamış olsa dahi, "evlilik", "evlilik içi” , "evlilik dışı” ve ‘‘nü fus sicili" gibi kavramları bilmediğini veya bunlarda hata ettiğini iddia edemez. Türkiye'de ise durum bambaşkadır. 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu’nun Türkçe'ye çevrilmesini ve Türk Medeni Kanunu olarak kabul edilmesini Millet Meclisinde savunan politikacıların amacı, Atatürk’ün bir sözü ile, Türk Toplumunu batı Avrupa'nın çağdaş uy garlık düzeyine çıkarmaktı. Her şeyden önce çok evlilik yasağı, er keğin kadını her zaman boşayabilmesi imkanının kaldırılması ve res mî nikahın devletin resmi memurları önünde yapılması, bu amaca hiz met ediyordu. Bu konu bundan 35 yıl sonra. 1961 Anayasası'nın 153. maddesinin 4. fıkrasında yeniden, açıkça ve özellikle vurgulanmıştır. Ancak yön göstermek ve toplumsal yaşamda değişiklik amacıyla dü şünülerek konulmuş hukuk kuralları, bu gün ddhi milyonlarca insanın tasavvur ve yaşam tarzlarına uygun düşmemektedir. Eğer buna im kan varsa, bu konuda derine inebilecek köklü bir değişiklik ancak ne siller boyunca ve uygun araç ve yöntemlerin uygulanmasıyle gerçek leştirilebilir. Orta ve büyük şehirlerde OsmanlIlar döneminde dafii mo nogam yaşayan halkın bu durumu Alman düzenine uygun olsa da, Türk işçi yığınlarının geldiği >kasaba ve köy halkı açısından durum tamamen farklıdır. Yukarıda söz konusu edilen altı fevkalade kanun bütün açıklığı ile göstermektedir ki, medeni kanunun evlendirme me muru önünde resmî nikâh yapılmasına ilişkin emredici hükmü ve çok evlilik yasağı, geniş Türk 'hal‘k çevrelerinde henüz "hukuk” kuralı ni teliğini kazanamamıştır. Kırsal kesim halkının gelenek ve görenekle rinde, 50 yıl önce açık bir kanun hükmüyle geçerliliğini yitirmiş şey ler hala ‘‘hukuk” olarak yaşamakta olup, çıkarılan kanunların hüküm leri halkın bu kesimi için ölü sözlerdir. Böylece resmî ideal düzen gerçek düzen olamamıştır. Bunun başlıca nedeni, medeni kanunun evlendirme memuru önünde resmi nikah yapılmasına ilişkin emredici hükmünün, çıkarılan fevkalade kanunlarla halkın gözünde kuvvetlen dirilmek şöyle dursun, aksine tereddüde düşürülmesi olmuştur. Bu fevkalade kanunlarda öngörülen, evlilik dışı çocukları basit bir tescil ERNST E. HIRSCH/Çev. ŞEREF ÜNAL 233 yoluyla analarına "evli kadın" niteliği verilmeksizin babanın meşru çocukları yapma olanağı, geleneksel gerçeklere de aykırı düşmekte dir. Zira erkek beyanında karısından başka bir kadından olan çocuğu kendi "evlilik içi” çocuğu olarak bildirmekte ve çocuğun annesi ola rak da karısının ismini vermektedir. Ben başka bir yerde, kanunu bilmemenin ancak yapısı çok farklı, toplumsal yaşamı sürekli olma yan, dengesiz ve belirsiz toplumlarda, "kusur veya hukuka aykırılı ğın bertaraf sebebi" olabileceğine işaret etmiştim. Zira bu tür top lumlarda kanunu bilmemenin nazara alınmaması, davranışların birbirleriyle uyumlu hale getirilmesinde karşılaşılan fiili güçlükler nede niyle, hakkaniyet ve adalete aykırı olabilir. Bu ön koşulun Türk ger çek düzeninde var olması ve Türk işçisinin Alman toplumsal yaşamı na uyum sağlayamaması nedeniyle somut olayda Alman Ceza Kanu nu’nun 17. maddesinde öngörülen kuralın uygulanması haklı görüle bilir. Kanunu bilmemenin olması gereken açısından gözönüne alınması halinde, bunun hükmü, her ülkede geçerli olan hukukun bağlayıcılığı ve Anayasalarda garanti edilen, herkesin kanun önünde eşitliği ilke lerine aykırı düşer. Bu kuralın normatif istisnaları, ancak eşitlik ilke sinin keyfilik yasağı anlamında yorumlanması ve ahlaki nedenlere uygunluk açısından haklı olmak koşuluyla, eşitlerin eşit, eşit olma yanların da eşit olmayan bir şekilde muamele görmelerinin mümkün olması halinde, hukuken haklı görülebilir. Buna karşın kanunu bilme menin hukuk gerçeği açısından gözlenmesi halinde ise, durum fark lıdır. Burada bireyin davranışının genellikle uygun görülmemesine ve bu davranışın bir guruba özgü olarak ortaya çıkan ve yaşayan dav ranış açısından sapma olarak nitelendirilebilmesine rağmen, bu dav ranışın gurubun bireysel üyeleri tarafından kişisel "suç” ve kişisel "kusur” olarak nitelendirilmemesi nedeniyle, kanunu bilmemek ilkesi gözönüne alınabilir. Bu gibi durumlar için istisna cümlesi geçe rlidir: "Ignorantia juris non nocet." * KADI Y A R G IS I Erbay TAYLAN (*) Hukukçulardan hoşlanmayan bir yazar, "vasiyetnâmemde karışık bir nokta yoktur; avukatlar, son dileklerimin açıklanmasını tartışıp pa ra kazanamayacaklardır” diyor. Hukuk, hukukçuya belki bu nedenle yararlı olabilir ama hukukçu, hukukun içine girdikten sonra ondan haz almaya başlar. Usta hukuk adamı, Ebülülâ Mardin, ''bilmem k i...” dermiş "bilmem ki mes’elenin hukukî zevkine varabiliyor musunuz..” Gerçi, öğrencilerin duyduğu haz konusunda bilimsel bir araştırma yapmış değilim. Ben ve arkadaşlarım üzerinde o yıllarda gözlemlediğim şuydu : Bir an önce sınavlardaki başarı ile yaşama atılıp, ekonomik bağımsızlığa kavuşmak... Çabamızın çoğu, bu amaca yönelikti. Azrak da olsa, yeni sınıfının kitaplarını alabilmek için bir önceki sınıfının kitaplarını satmak zorunda olanlar vardı. Haz nerede ?.. Ama sonraları, onun kırıntılarını duymaya başladık. Avukatlar da va kazandığında, yargıçlar kararları onandığında, bilimciler bir konu ya çözüm getirdiklerinde mutluluk duydular. Şu var ki, asıl mutluluk kaynağının, yeniyi sevme duygusunun (neophilia) etkisiyle, bilinme yeni öğrenmek olduğu yadsınamaz. Yalnızca, uygulamada yararlı ola nı değil, giderek olmayanı da hukukçuyu esrikliği içine alır. Örnek, kıyaslamalı hukuk alanındaki söyleşilerdir. Daha da ilerisi, geçmişi deşmektir. Genetik bilim p) başlamadan çok önceleri P.B. Shelley, şu satırları yazm ıştı: "İnsanın geleceği, hiç bir zaman geçmişi gibi olamaz; başkalaşma dışında hiç bir şey sürekli değildir” (-). Ama, (*) Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi. (1) Bu bilim dalı, 1845 de Moravyalı bir eğitmen-popaz olan Gregor MENDEL’in, bitkilerin melezleştirilmesini ele alan bir yazıyı, Ihe Proceeding of the Brünn Society for the study of Naturel Sciences adlı dergiye göndermesiyle belirdi. Bu yazının ün kazanmasını engelleyen derginin bilinmezliği değil, çağın bilgin lerinin körlüğüydü. Charles DARWİN, 1882 de, yani Mendel’den iki yıl önce ve onun adını bile duymadan öldü. Yazı, genetik biliminin doğuşuydu; fakat, bu do ğum ancak yüzyılın bitiminde, Alman, AvusturyalI ve HollandalI üç biyologun aynı zamanda Mendel’in çalışmasını keşfetmesiyle kayıtlara geçebildi. (2) SHELLEY’in, Mendel'in doğduğu yıl ölmesi, garip bir rastlantıdır. KADI YARGISI 236 atalarımızın elde ettiği bilgilerin anımsanmaları, bizi hoşnut eder. Çünkü, bilgi, her biri uzun deoxyribonucleic asit dizileri olan (bundan dolayı da alışıla geldiğince DNA olarak adlandırılan) çekirdek kro mozomların içinde depolanır (3). Böylece atalarımızdan bize gelen b il gi, dürtü ile ortaya çıkar, sergilenir. Belirtelim ki, amacımızı, salt söyleşi olarak da benimsemiş deği liz. İnsanoğlu için, özellikle yüzyılımızın olumlu insanı için, her yerde geçerli olması gereken, buyruk niteliğinde altı kural v a rd ır: 1 i— Bilinmeyeni bilinen olana dek inceleyeceksin; 2 — Bilineni d üz ün sel biçimde yineliyeceksin; 3 —ı Bu yinelemeyi, olanakların elverdiği deneyeceksin; ölçüde, tüm türlerde 4 '— Türler arasındaki en çok doyurucuları seçip ötekilerini, bunları daha da geliştirmek uğruna harcayacaksın; 5 — Bu çeşitlemeleri yineleyerek birleştireceksin; 6 ı— Bunları, her hangi bir amaç uğruna değil, kendisi amaç ol duğu için yapacaksın. (4) O zaman biz de, dağarımızı açıp araştırma verilerimizi sunalım. Konumuz, kadı yargısı. KADI Hak üzerine yargı, İslâm kabullerine göre, kutsal bir uğraştır. (5) Bu da kadının kişiliğinde özümlenmiştir. Kadı, belli bir eğitimle ka zandığı üstünlük ve saygınlık sonucu bu işe atanırdı (6). 19. yüzyılda ki yenileniş girişimleri, medrese eğitiminin önemini sarstığında, onun işlevsel belirtisi kadının görevlerini de doğal olarak sarsıntıya uğrat mıştır. Önce yönetim, daha sonra, ceza yargılaması alanındaki yetki lerini yitirmiştir. Öyle ki, giderek kurumun özgün yapısı gereği, yeni leşen yöntemlere uyum sağlayamaması sonucunda tümden yokolma yoluna girmiştir. ----------------------- i----------------1---------------- (3) (4) (5) (6) Anthony SMİTH, İnsan Yapısı ve Yaşamı, İst. 1972, s. 206. Desmond MORRİS, Çıplak maymun, İst. 1977, s. 158. El kaza-i bilhakkı min ekval feraizi. Kadı benzeri bir yönetim ve adalet organı, batı ülkelerinde de yer almaktay dı. Kentlerin belediye başkanları, yargıç olarak da görev yaparlardı. 13. yüz yıla dek, belediye başkanı ve kent yargıçlarını (bürgermeister) Avusturya'da Habsburglar atarken, sonraları seçim yöntemi uygulanmaya başlanmıştır. ERBAY TAYLAN 237 Kadı, gerçi hak üzerine yargı görevini yürüten kişidir. Ancak, kesinlikle ona. şeriatın uygulayıcısı ve aşıla dayanan yönetimin tem silcisi olarak bakılması doğru olamaz. Onu yönlendiren daha çok, yaşam gerekleri ve geleneklerin oluşturduğu kurallardı. Değişik uy gulamalara, zaten etken olan bu durumdu. O, mahkemenin tek yargıcıdır. Ama, yanında bir danışma kurulu da (meşvere) vardı. (7) İşlevi, hukuksal çözüme yardım (consultation jüridique) amacına yönelikti. Kadı ise, - yürütme görevi ya da gü cünden yoksunluğu bir yana-yargılama ve hükmün tek egesiydi (8). O, özveri ile çalışır. Aç ve aşırı yorgun değilse, uyuşmazlıklara çözüm getirmeye çabalardı. İşi olanın yemek çağrısına uyamaz, hatta onları çağıramazdı. Yargı sırasında, iyi ve temiz giyimli olur, efendice otu rur, yarenlik edemez, dava konusunun dışında konuşamazdı. Gide rek, işi olanlarla selâmlaşamazdı bile. Ancak, tanıkların selâmlarına karşılık verebilirdi. Herkese nazik davranma, onların öneri ve bildiri lerini gözetme zorundaydı. En önemlisi de, kadın-erkek, müslim-gayrimüslim ayırımı gözetmeksizin herkese eşit davranması gerekiyordu. Onun buyrukları, sultamnkinden bile bağımsızdı. Özel hukuk ala nındaki buyrultularına» sultan da boyun eğmekle yükümlüydü. Mol la Gürani’nin, buyruğuna, sultanın el uzatması nedeni ile görevinden ayrılması, saygınlık gören bir eylem olmuştu (9). Yasal ve kuramsal olarak yüceltilmiş kadı yargısına uymak halk için bir anlamda borç tu (10) Buna karşın, kuralların her zaman geçerliliğini koruduğu da savunulamaz (u). Kadı Yardımcıları Kadı yardımcılarının başında, yargı alanının bir bölümünde kadı lık görevini yapan vekili (naib) vardı. Kadı tarafından işe alınır, de (7) (8) (9) (10) (11) Bizans vaılisi de tek yargıçtı. Yanında bir conslium magistra vardı Bizde bu durum, İbn FAZILAN kaynak gösterilerek ‘'ifta " denilen kurumun var lığına bağlı olduğu benimsenir. Emile TYAN, Histoire de 1'Organisation Judiciaire en Pays d'İslâm, LeidenBrill, 1960, s. 214, 215. TAŞKÖPÜÜLÜZADE, Şakayık'n Numaniye, Çev. Mehmed MECDİ, İst. 1269, s. 106. Ebu-s-SUUD Efendi fetvasından sorun : Zeyd, Amr'a, gel şeriata gidelim de dikte, Amr, varmazın dese, ne lâzım o lu r? El cevab, tecdid-i iman lâzımdır. Başka bir sorun : Zeyd-û Hind, bir mes'ele için yeniçeri ağasına iletmek kasd ettikde, Hind, ehl-i şer'e varalım diyecek. Zeyd, şer'e varmazın dese, Zeyd'e ne lâzım o lu r? El cevab, kâfir olur, avradı bâyin olur. Hali! İNALCIK, 1540, 1565, 1595 adaletnameleri, TTK. Belgeler Dergisi, C. II, Ank. 1965, No. 3^4. KADI YARGISI 238 netlenir ve işine gereğinde son verilirdi. Baştan bağımlı olarak görev yapan bu kişiler, sonraları, kuramda bağımlılıklarını sürdürmekle bir likte, uygulamada, gözden kaçırdıkları ölçüde, başlarına buyruk olma ya başladılar. Kadının yakınında bulunan en önemli yaraımcısı ise yazman (katib) di. Tutanak düzenlenmesi, kütüklerin düzenli tutulması ve saklan masından sorumlu olan bu görevli, yücelik kazandırılmış bir düzey deydi. 17. yüzyıl başlarına dek, o yerin seçkin aydınlarındandılar. Be lirli bir hukuk bilgileri vardı. Bunlar da, gerileme devrine özdeş ola cak gerilediler ya da daha doğru bir yaklaşımla, bozuşmuş nitelik ve davranışlarıyla o devrin nedenlerinden oldular. Ayrıca, noter ve çeviri işleriyle görevli birinin (emin) yanında, mü başir (hacib). kapıcı (bevvab) ve yerine göre de duruşma güvenlik yetkilisi (cilvaz) vardı. Miras paylaştırma işleri genel görevlisi (kassam-ı umumî) ile çağ rı ve getirip hazır etme yetkilisi başkanı (muzhır başı) merkezce atanırlardı. Muhzırbaşı, yargı yerlerinde ve kadının egemenliği altında muhzırları görevlendirirdi. Gene kadının egeliği altında bir de kas sam bulunurdu. Arşiv memuruna (hazîn divan-ul hüküm) çok daha sonraları duyulan gereksinim sonucu kavuşuldu. Yargı Yeri 1837 yılına gelinceye dek, bu denli önemli görevlerle yüklü, pe şinde bir sürü görevliler takılı ve yargılamaya giriştiğinde dinlemek için dolanlarla yığıntılı bir topluma karşın, (burada yönetim görevin den söz etmedik) kadı’nın, belli bir devlet dairesinde yeri yoktu. Ge nellikle evinde yargılama yapardı (1£). Ama>, ilke, müslümankrrın ko layca ulaşabilecekleri bir yerde, yargılanmalarının sağlanmasıdır Kolayca ulaşabilecek yer de, camidir (13).0, sırtını mihraba dönerek adalet için çaba gösterirdi. Eğer, öğretim görevlisiyse (müderris) onun için bir başka olanak vardır: Medresede görevini yürütebilir... De ğilse, açık yol ya da meydanda hüküm verebilir ki, böyle olmuştur. ------------1 X12) (13) s— — Ankara kadısı Şemsettin Efendi, 1605 de kiraladığı Mercan Beyin Evinde, İs tanbul kadısı 1836 da Edirnekapıdaki, onun yerine atanan kadı da bir yıl sonra, 1837 de Ayasofyadaki evinde adalet dağıtıyorlardı. Şafiî inancına göre, uygunsuz kişilerin camie girmesi mekruhtur. O nedenle, egemenliğin şafiîden olduğu bir toplumda, kadı hanefi olsa bile camide yar gılama yasaklanabilir. ERBAY TAYLAN 239 Yargı Görevinin Karşılığı Özellikle, İslâm inancı, adalet dağıtmanın üstünlüğüne değil, kut sallığına değinir. Bu kutsal görev için daire verilmesi bir yana,.. Devlet, onlara para olarak ne veriyordu ? Kadı, eğer, başka bir geliri yoksa, gördüğü iş nedeni ile belirli bir harç alırdı. Kâtip ve muhzırlar da öyle yapardı (14). Sonraları, bun ların harçları doyurucu olmayınca, (15) adalete güven, yerini güven sizliğe verdi. Yargı Yeri Düzeni Kadı, yargı için önceden günleri saptardı. Genellikle, haftada iki gün belirlenir ve kadınlar için ayrı bir gün seçilirdi. Eğer başvuran lar müslim ise kural olarak, onlardan da davalının bulunduğu yer ka dısı, (16) hanefi kurallarına göre yargılama yapardı (17). Ama, taraf, öteki üç mezhepten birine göre yargılama isterse, buna da uyulurdu. Başvuranlar müslim değil ya da vatandaş değillerse, o zaman dava, ilişkin oldukları kuralların açıklığa kavuşması için, bil irk işi-hakem ku ruluna verilirdi. Yargı sırasında, kapı açık tutulurdu. Cilvaz, taraflarla kadı ara sında durur; bevvab yer gösterirdi. Gelenler, sıra ile girerler ve ayak ta. kadıdan en az iki arşın aşağıda dururlardı. Muhzırın varlığı, mah kemenin, duruşma zorunluluğuna ilişkin gücünü simgelerdi. Yargı Düzeni Önce davacı dinlenir, savı anlaşıldıktan sonra savunması için gerekli açıklamalar yapılarak ve sorular yöneltilerek davalıya söz ve rilirdi. Davalının kabulü durumunda dava bitirilirdi. Davalı, savın yer sizliğini' ileri sürerse, kanıt yükü davacıdadır. Onun, savını kanıtlama sına ya da bunu yapamamasına göre sonuca varılırdı. (14) Özer ERGENÇ, 1580-1596 yılları arasında Ankara ve Konya, AÜDTCF, dok tora tezleri, Ank. 1973, s. 119, 122, 123; Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunna mesi : Mahkemelerde muhzırlar olup, şer’i şerif meclisine ihzarı, lâzım olanları ihzar edip ba'des sübut hakkını eshabına alıverdikten sonra % 2 akçe alır. (15) İNALCIK, op. cit. 139. (16) Ebu-s-SUUD efendi fetvasından sorun : Zeyd-i Yahudi, İstanbul'dan bir mas lahat için Galata'ya vardıkta, Amr-ı Nasranî, üzerinde hakkım vardır; Galata kadısına varalım dedikte, Zeyd, benim kadım İstanbul kadısıdır, ona vara lım demeğe kadir olur mu ? Elcevap, olur. (17) Kadı, babasının, ilk derecedeki kan hısımlarının ve eğer azatlı köle ise eski efendisinin taraf olduğu davaları görmekten yasaklıdır. KADI YARGISI 240 Kanıtlar Davacının kanıtları, genellikle tanıklardır. Yazılı kanıtın, değişti rilme ve bozulma olasılığı bulunduğu gerekçesiyle değeri pek önemsenemezdi. (18) Buna karşın, koskoca bir kanıt yeğleme sıralacı da oluşturmaktan geri kalınmamıştır (19). Tanıklar, belli ayrıntılara bağlanmıştı. Kadın, yalnız başına kural olarak tanık olamaz; ancak, erkeklerin öğrenmelerine olanak bulunmayan konularda olabilirlerdi. Kişiler tüzesinde (hukuk-u ibad), kural olarak, ancak iki erkek ya da bir erkekle iki kadın bir tanıklık yeter sayısı oluştururlardı. Bu durum da, iki kadın bir erkek yerini tuttuğundan bunlar, erkekler gibi ayrı dinlenmez; ikisi bir arada dinlenirdi. Aralarında erkek olmadıkça, bir kaç kadının tanıklığı geçerli sayılmazdı. (Mecelle’nin 1685 ve 1732. maddeleri) (20). Müslüman olmayan fakat, kilise ya da havraya gitme yi sürdüren yurttaşın bilgileri, ancak, kendi durumunda olan ya da yurttaş olmayan için geçerlidir. Yurttaş olmayanın sözleri ise, yurtta şımız gayrimüslim için biıle geçerli değildi; kendi durumunda olan biri için kullanılagilirdi. Böyle sakıncaları olmayan, (21) giderek kadı mahkemesinde çalı şan görevliler bile tanıklık yapabilirler. Öyle ki, tanık, başka bir mah kemede kanıt olarak benimsenmişse, sözleri bu dava için de (nakl-i şahadet) geçerli sayılır. Buraya kadar, bu günkü hukukumuzda var olan, görgü ve bilgi tanıklarından söz ettik. Bu günkü hukukumuzda bulunan tamk-bilirkişi işlevini gören, biraz ona benzeyen, durum tanıkları (şuhud-ul hal) ve bu günkü hukukumuzda görülmeyen yaygın bilgi (tevatür) tanık ları ile çağrısız olarak mahkemeye başvurup tanıklık yapanlar (hisDe şahadeti) ilginç birer kurum olarak yer alıyordu. Görgü tanıkları, ant içmeye zorlanamazlarsa da, sözlerinin ge çerli sayılabilmesi için ant koşuluna bağlanabilirdi. O zamanlar, olum suz olguların tanıtlanmasına olanak yoktu. Mecelle’nin 1699. madde sinden anlaşılacağı üzere, görgü tanıklığı (adi şahadet) geçerli de ğildi ama, yaygın bilgi (tevatür) kanıtı getirilebilirdi. Tevatür, aklın (18) Belge, iki tanıkla onaylanmışsa geçerli sayılırdı. (19) HAMZAVİZADE (Şam Müftüsü), Ettarikat-ül vazihat-ü ilâ beyyinatir racihati, Çev. Mehmed BAHAEDDİN (Basra İstinaf Mahkemesi Başkanı) 1328. (20) Şafiî okuluna göre, bir tanık gösterebilene, ant içilerek yararına karar verile bilirdi. (21) Tanıkların yalancı olmamaları gerekir. Bu nedenle, Mecelle’nin 1716 ve son raki maddelerinde tanımlandığı üzere “ tezkiye” edilmiş olmalıdırlar. ERBAY TAYLAN 241 alomayacağı düzeydeki kalabalığın yalan (kizip) üzerine oybirliğinin sağlanmış bulunması olarak tanımlanmıştır. Tanıklıkta, tanığın "şaha det ederim" sözünü söylemesi ve taraf tutmaması, bu nedenle doğ ruluğunun belirlenmesi (tezkiye edilmesi) koşul olmakla birlikte, yaygın bilginin sunuluşunda buna gerek yoktur; yansı durum için kanıt da getirilemez (22). Çağrısız tanıklık (hisbe şahadeti), kişisel değil, tanrısal tüze (hukuk-u’ulah) sorunlarında, söz konusuydu. .Tanrısal tüze alanında, herkes için gerekli ve herkesle ilgisi nedeni ile dava var sayılırdı. Ör neğin, koca, karısını "üç talâk” denilen yolla boşarsa, ondan sonra ki ilişkileri, zina sayılacağından haramdır. Bunun için, olayı bilen iki tanık, hemen, çağrı beklemeksizin kadıya giderek boşanma olgusu na tanıklık edebilirler. Dahası, tanıklık etmeleri gereklidir, zorunludur. Kadı, tanıklığı kabul ettiğinde, belirtilenlerin bir arada yaşamalarını engeller. Tanıklık etmezlerse, beş-altı gün gibi b ir süre tanıklıklarını geciktirirlerse, günahkâr olurlar. Bu nedenle de tanıklıkları artık ge çerli bir sonuç doğurmazdı. Bir de, duruma tanıklık edenler (şuhud-ul hal) vardı. Bunlar, ola yın oluşuna ilişkin değil, o andaki duruma tanıklık ederlerdi. Bir tür, danışman olarak da görülebilirler. Kadının isteği üzerine, ticaret, iş, maliye ve araziye ilişkin yerel uygulama ve gelenekler konusunda bilgi verdikleri gibi ikisinin kadı kararını onaylamaları ile karar, yürürlüğe girme gücü kazanırdı. Danışmanlık için, mahkemeye, bu kişilerden çağrılan olmamışsa, yani, o anda mahkemede, danışmanlar yoksa karar, başka bir dava için gelenlerden ya da dinleyicilerden ikisinin onamma sunulurdu. Ondan sonra, "hüccet" denilen karar, ilgiliye ve rilirdi (w). Konudan uzaklaşmadan, tanıt araçlarını incelemeyi sürdürelim. Kadı, tanıklardan başka keşif kanıtına da dayanabilirdi. Yurttaşlar arasında anlaşmazlık çıktığında, öldürme gibi durumlarda, ölümde mirasçılar arasında haklarının kaybolması olasılığı bulunan küçük ve yaşlılar varsa, olay yerine gider ya da yardımcısını (naibini) gönderir di r ) . (22) (23) (24) Mecelle ve fıkıh, bu günkü bağımsız kanıt değerlendirmesini tanımamıştır. Aslının doğrulanması yolunda kanıtların çokluğuna geçerlilik verilmediği Mecelle'nin 1732. maddesinde belirtilmiş olmasına karşın kural, yaygın bilgi konusunda benimsenmiştir. İlâm, yargıcın, hukuksal sorun nedeni ile çekişmeli yargı alanına ilişkin, mühür ve imzalı, düşünce belgesidir. Yargıtay'ın çekişmeli yargı alanında ve ilk derece mahkeme niteliği ile verdiği kararlan içeren belgeleri de özdeş du rumdadır. İNALCIK, op. cit. 113. 242 KADI YARGISI Sonuncu olarak da ant kanıtına başvurabilirdi. Tarafların tanık ları dinlenip bir sonuç elde edilemez ya da elverişli kanıt bulunamaz sa, davacının önerisi ile davalıya ant yöneltilir ve doğacak sonuca göre karar verilirdi (*5). Sonuç Batıda, Maurice Gaudefroy Demombynes, Uriel Heyd, Joseph Schacht, Annemarie Schimmel, Friedrich Selle, Nicolaus von Torna w ve hmııe Tyan gibi saygın araştırmacılar, son yıllarda kadı yargısı üzerinde incelemelere koyuldular. Neden mi? Bu soruyu, başka bir soruyla yanıtlayalım. Siz, hiç, bir canlı ölmeden önce, onun neden öl düğünü söyleyebilir misiniz?.. Bırakınız, Emevileri, Abbasiieri, Eyyubüeri, Fatımileri, Kölemenleri ve giderek Selçukluları. Bu kurum, sade altı yüzyıl OsmanlIlarda yaşadı. Böylesi deneyimden geçmiş ve fakat, kendisini çöküntüden kurtaramamış uzun ömürlü kuruma hiç bir ülke de rastlanmaz. Onun çöküş nedenlerinin saptanması» yeni hukuk dü zeninde özdeş yanlışlara düşmeyi önleme gerecidir. Yöntemler ayrı olsa da, amaç bir olduğundan elverdiği ölçüde yaklaşım sağlanabilir. Örneğin, adalet görevlilerinin, ekonomik yaşam düzeyimin altında kal masının doğurduğu sonuçlar gözetilerek ona göre çareler aranabilir. Kurallardan ödün, onların getirdiği yararları almayı savsama yanlışın dan uzaklaşılabilir (26). O zaman, çağdaş hukukumuzun, uygarlığın ge lişimini daha yakından izlemesi gerektiğine inanırız (27). AÇIKLAMA Sayın yazarın yukarıdaki yazısında geçen beş öz Türkçe sözcük aşağıdaki anlamlarda kullanılmıştır : 1) — AZRAK GİDEREK DÜZÜNSEL 3) 4) — DAĞAR 5) — YANSI 2) = = = = = Nadir Hatta Biteviye, durmadan Repertuvar, hazine, servet Aksi (Akis) Ali Rıza ÖNDER Yayın Kurulu Başkanı (25) Günümüzde, dava dilekçesinde ant ya da yerine geçen bir sözcük varsa yar gıç, davacıya, bu kanıtını kullanıp-kullanmayacağını anımsatmaktadır. Yansı durumda, yargıç bundan titizlikle kaçınmalıdır. Çünkü, BECCARİA'dan bu ya na, yargıcın davalıya ant yöneltmesi geleneğine son verilmiştir. Davalıya ta mamlayıcı ant yöneltilmesi de bu açıdan değerlendirilmelidir. (26) Batıdaki olumlu uygulamaya karşın bizde, el atmanın kaldırılması (ref'i yed) davaları nedeni ile HUMK. nun 505. maddesi ile gerçeğin daha çok belirme sine yönelik CMUK. nun 232. maddesi, uygulama alanından uzak tutulmuştur. (27) Bu yazının hazırlanmasında büyük ölçüde bana önderlik eden Sayın Ali Rıza Önder’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. CEZA HUKUKU MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN HAKSIZ TAHRİK Dr. Necdet YALKUT (*) PLAN GİRİŞ I — Türk Ceza Yasası Açısından II — İtalyan Ceza Yasası Açısından lif — Fransız Ceza Yasası Açısından IV — Amerikan Ceza Yasası Açısından V — Sonuç Ve Görüşlerimiz GİRİŞ Hukuk, toplum halinde yaşıyan bireyler arasındaki ilişkileri dü zenleyen ve uyulması Devlet gücüyle sağlanan kuralların tümüdür. Ta rihin ilk yıllarına kadar uzanan suç ve ceza kavramı, onun varlığının vazgeçilmez unsurlarındandır. Bireyin hukuka aykırı eyleminden olu şan suç, çok yönlü bir olgu.. Bu yasa dışı eyleminden dolayı birey yargılanacak, sonuçta suçlu bulunursa cezasını görecektir. Ceza ya sası suçluyu tanımaksızın objektif ölçüler içerisinde hukuka aykırı davranışların karşılığını öngörmekte. Bu yazımızda cezada yasal yön den indirim yapılmasını zorunlu kılan bir müesseseyi incelemek isti yoruz. Hukuk dilimizde (Haksız taıhrik) olarak adlandırdığımız bu mü essese Fransızca’da "Provocation İnjuste", İngilizce’de "Provocation'', İtalyanca'da "Provocazione İngiusto" deyimleri ile lisimlendirilmektedrr. Türk, İtalyan, Fransız ve Amerikan Ceza Yasaları açısından ya pacağımız mukayeseli etüdün (Sonuç) bölümünde, ayrıca konumuzla ilgili kişisel görüşlerimizi yansıtmağa çalışacağız. (*) Adapazarı Hâkimi. 244 MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN HAKSIZ TAHRİK I — TÜRK CEZA YASASI AÇISINDAN Haksız tahrik, cezayı azaltan yasal ve genel bir mazeret sebebi dir. Bu müessese, Türk Ceza Yasasının birinci kitabının (cezaya eh liyet ve bunu kaldıran veya hafifleten sebepler) başlığını taşıyan dör düncü babında yer almakta ve 51. maddede ifadesini bulmaktadır. Bu maddenin ceza yasamızın genel hükümleri arasında bulunması, onun, kabahatları da içeren tüm suçlar hakkında uygulanma yeteneği taşı dığını kanıtlar. Böylece Türk hukuk sistemine göre madde, suç ve fail açısından büyük önem taşıyan ve cezayı azaltıcı sonuç doğuran ge nel bir kural hüviyetindedir. Ceza Yasamız 51. maddesinde (Bir kimse haksız bir tahrikin hu sule getirdiği gazap veya şedit elemin tesiri altında suç işlemişse) cezası azaltılır diyor. 1889 tarihli kaynak Italyan Ceza Yasasının aynı numarayı taşıyan 51. maddesinde ise (Bir kimse haksız bir tahrikin husule getirdiği gazabın veya şedit bir elemin bunalım ve etkisi altın da bir fiili işlerse...) denilmektedir. Bu maddede görülen (bunalım) kavramına yer verilmemiş olması, maddemize daha geniş bir yorum olanağı sağlamış bulunmaktadır. Örneğin, suçun, tahrikten hemen sonra işlenmesi gerekmez. Aranan husus, suçun işlendiği sırada, hid det veya şiddetli elemin yarattığı etkinin sürüp sürmediğini saptamak noktasında toplanmaktadır. Bu hal, hâkim tarafından, fiilin oluş ve işleniş şekli, nedeni, failin ruhsal durumu... gözönünde tutulmak suretile takdir edilecektir. Madde metnine göre tahrikin unsurlarını iki bölümde toplayabili riz : a) O rtada haksız b ir f i i l bulunm alıdır. Haksız fiil hukuka, ahlâka ve toplumsal değer hükümlerine aykırı her türlü eylemlerdir. Bu fiil, müsbet olabildiği gibi menfi de olabilir. b) F iil, haksız ta h rik in y a ra ttığ ı gazap veya şedit b ir elemin etkisi altında ve ta h rik eden m ağdura karsı b ir (te p k i) olarak işlenm elidir. Bu unsurların ışığı altında bir tanımlama yapmak gerekirse diye biliriz ki tahrik, haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında failin bir suç işlemesi halidir. Haksız tahrikin cezayı azaltıcı sebep sayılmasının biri psikolojik, aiğeri hukuksal olmak üzere iki nedeni v a rd ır: a) Psikolojik Neden : Haksız tahrik, psikolojide heyecanların bir çeşidi olan haklı hiddetden oluşur. Heyecan, teessür hayatının nor NECDET YALKUT 245 mal akışında şiddetli ve geçici bir 'bunalımı ifade eder. Haksız tahrik böylece bir hiddet heyecanıdır. Gazap veya şiddetli elem, failde ruh sal bunalıma yol açar.. Gazap, âni heyecanlardır. Ruhsal çöküntü ya ratan ve sürekli heyecanları dile getiren elem ile uygulama açısından arada fark yoktur.. Heyecanın dozajı arttıkça irade de o oranda zayıf düşer.. İşte heyecan hâlinin doruğuna ulaştığı böyle bir bunalım ve feveran anının psikolojik ortamında, fail, bir patlama ile suçunu işle miştir. Cezası bu nedenle indirilecektir. b) Hukuksal Neden : Suç, tahrik sonucu işlenmiştir. Bunda mağ durun da payı vardır. Bu hal, failin cezasının azaltılmasını gerektirmelidir. Yasa, ne gibi fiillerin tahriki oluşturacağını göstermemiştir. Şu durumda her hangi bir fiil, tahrik sayılabilecektir. Örneğin, maddi ve manevi cebir, kaba ve yakışıksız davranışlar, alay etme anlamına gelebilen söz, resim, gülme, yazı, işaret, sırların açıklanması, hakkın kötüye kullanılması gibi... Tahrikin mutlaka faile yönelik olması da aranmaz. Zira bir kim senin sevdiği yakınlarının haksız fiile uğraması, faili psikolojik buna lıma uğratabilir. Haksızlığın, kendi bünyesi içerisinde bir suçu oluşturması şart değildir. Cezasal sorumluluğu olmayan kişilerin (örneğin çocuk ve deli gibi) eylemleri, haksız tahrike dayanak sayılamaz. Tahrik edici eylemde bulunanın, bu hususta kasdının olup olma ması önem taşımaz. Karşılıklı tahrik 'hallerinde haksızlık, ilk tahrik eden kimsede top lanır. Prof. Erem’in yerinde olarak söylediği gibi, tahrike konu olan haksız hareketin gideriılmesine çalışılması, ilk tahriki ortadan kaldır maz, belki ağır tahriki adi tahrike çevirebilir. Bunalımın sübjektif bir hal, ruhsal bir durum olduğu gözönünde tutulursa, bir suçu birlikte işleyen faillerden herbirinin bu psikolojik hal açısından değerlendirilmesinin gerekeceği kolaylıkla anlaşılır. Gö rülüyor ki, iştirak halinde işlenmiş bir suçta, ortaklardan birinin hak sız tahrik nedenile hareket etmesi, azaltmadan ancak onun yararlan masını sağlayacaktır. Diğer suç ortaklarının dahi tahrik edilmiş ol dukları hallerde madde, onlar hakkında da ayrı ayrı uygulanacaktır. 246 MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN HAKSIZ TAHRİK Suç, haksız fiilde 'bulunana karşı işlenmiş olmalıdır. Eylem, üçün cü bir şahsa yöneltilmişse 51. madde uygulanamaz. Hiç kuşkusuz Ceza Yasamızın 52. maddesinde düzenlenen fiili yanılma halinde, ko şulları bulunduğu takdirde haksız tahrik bu müesseseye de yansıya caktır. Keza kasdı aşan suçlarda (452 ve 458. maddeler) da değer ta şıyacaktır. Ceza Yasamız 51. maddesinde haksız tahriki adi ve ağır olmak üzere iki dereceye ayırmıştır. Yerel mahkeme takdir hakkını kullanır ken bunlardan birini tercih edecektir. Kanımızca takdirde açık bir oransızlık bulunmadığı ve takdirin takdirsizlik şeklinde tecelli etme diği hallerde Yargıtay bu tercihe i lişe meme lıidir. Anılan madde, adi ve ağır tahrikte cezadan ne kadar indirme ya pılacağını açıklamaktadır. Adi tahrikte bu indirm e: Ölüm cezası ye rine müebbed ağır hapis, müebbed ağır hapis yerine 24 yıl ağır hapis cezası verilmek, sair hallerde işlenen suçun cezasının dörtte biri in dirilmek suretile yerine getirilir. Ağır tahrikte ise bu indirme; ölüm cezası yerine 24 yıl ağır ha pis; müebbed ağır hapis cezası yerine 15 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilmek, sair cezaların yarısından üçte ikisine ka dar indirilmesi suretile sağlanır. Haksız tahrik, cezayı azaltıcı genel ıbir hüküm olmakla beraber, yasanın özel tahriki öngördüğü hallerde 51. madde uygulanamaz. Zi ra özel hükümler, genel hükümlerin tatbikini önler. Örneğin, hakaret ve sövme ile ilgili 485. madde, 461/son fıkra, zina ile ilgili 462. mad de, memuriyet hududunu aşmak ve keyfi ıhareketten bahseden 272. madde gibi. Ceza Yargılama Usulü Yasamızın 260. maddesinin ikinci fıkrası sarahatına nazaran, haksız tahrikin maıhkemece kabulü ile cezanın indirilmesi yoluna gidilmişse, hükmün gerekçesinde bu azaltmanın nedenleri belirtilmelidir. Yerinde bir uygulama yapılıp yapılmadığının saptanması ve tıukuksal denetim, bunu gerektirmektedir. Türk Ceza Yasasının konumuzla ilgili bu bölümünü kapatmadan önce Yargıtay’ımızın, görüşümüze uygun düşen birkaç kararını yazı mıza aktaralım : (Tahrik edici haksız bir hareket bulunmadıkça CGK„ 8/1/1951 T., E : 9, K. 7 sayılı ilâmı). madde tatbik edilemez. Yg. (Evvelâ suçlu tarafından davacıya tecavüz edildiği halde suçlu lehine 51. mad denin tatbiki yolsuzdur. 2.C.D. 12/11/1936, K. 12505). (Kasıtsız suçlarda tahrik bahse konu olmıyacağından 59. madde yerine 51. maddenin uygulanması indirme nisbeti itibarile sonuca etkili görülmediğinden boz ma sebebi sayılmamıştır. 4.C.D. 8/12/1945; 11546/11536). NECDET YALKUT 247 (Tahrikte haksız hareketin mutlaka sanığın nefsine veya akrabasına karşu vu kuu meşrut olmayıp herhangi bir şahsa karşı vukuunda insanda elem ve teessür uyandırabileceğine ve sanığın bu tesir altında hareket ettiği mahkemece takdir edilmiş olduğuna göre 51. maddenin uygulanmasında bir yolsuzluk yoktur. 2.C.D. 10/11/1948, 9806/10532). (51/2 maddesi uygulanırken tahfif sebepleri için yasanın tayin ettiği iki had arasında yapılacak indirme nisbetinin hâkimin takdirine mevdu bulunduğu beyanile vaki İsrar kararı onanmıştır. Yg. CGK., 31/3/1958 T., E : 2/33, K : 33 sayılı ilâ mından). (Kanunî tahfif sebebinin mevcudiyetini kabul ve derecesinin tâyini hâkimlere mevdu olmakla beraber bunların makul ve makbul sebeplere istinat etmesi icabeder. Yg. CKG-, 16/5/1960 T., E. 4/29, K. 32). Hayvanları tarlaya soktuğundan dolayı büyük babasının tekdiri üzerine ika olu nan katilde bu tekdirden dolayı 51. maddenin tatbiki yolsuzdur. Yg. CGK., 15/7/1930 gün ve 133 sayılı kararı). (Tahrikin derecesinin takdiri keyfiyeti mahkemenin yetkisi Yg. CGK., 12/6/1950 T., E : 1/55, K : 44 sayılı ilâmı). cümlesindendir. Sanıklardan birinin babasına ait kahvede içtiği çayı beğenmiyerek bardağı ye re atan ve hakaretle karışık sözler sarfeden mağdurun bu kışkırtması sonucu ya ralama suçu meydana geldiğine göre, sanık lehine 51. madde uygulanmalıdır. 4.C.D. 22/3/1977, 1762/1717). (Karısının ırzına geçen ve köyden ayrılmağa zorlanan öldürüleni, köye döndü ğünün ertesi günü ansızın bulunduğu dükkana girerek av tüfeğile ateş edip öldü ren sanığın, bu suçu tasarlayarak işlediğinin kabulü gerekir. Karısının ırzına geçil miş olması ağır kışkırtma niteliğinde sayılmalıdır. 1.C.D. 8/3/1978, 960/837). II — İTALYAN CEZA YASASI AÇISINDAN 1931 tarihli İtalyan Ceza Yasası'nın bininci kitabının üçüncü babı nın suç (del reato) başlığını taşıyan bölümünün ikinci faslında ortak hafifletici haller (circostanze attenuanti comuni) ismi altında yer alan 62. maddesi 6 ayrı bendden oluşmakta ve ikinci bend, konumuzla il gili haksız tahrik müessesesini düzenlemektedir. Bu bend şöyle diyor: Başkasının haksız fiilinden doğan hiddet ve tehevvür halinde hareket etmiş olmak (L'Aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui). Böylece başkasının haksız fiilinden doğan hiddet ve tehevvür etkisile işlenen suçların cezası, tahrik (kışkırtma) nedenile azaltılacaktır. Bu hafifletici hal, psikolojik, moral ve sosyal temellere dayanır. Tahrikin taammüt ağırlatıcı sebebile birlikte bulunabilip bulunamıyacağı, tartışmalıdır. 248 MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN HAKSIZ TAHRİK Yasal hafifletici haller için saptanan ceza indirimleri, aynı yasa nın 65 ve izleyen maddelerinde gösterilmiştir. Bu maddelere göre, or tada yalnız bir tane veya birkaç hafifletici hâlin bulunmasına, birlikte bulunan hafifletici hallerin aynı tipten olup olmadıklarına... göre gös terilen oranlar içerisinde cezadan çeşitli indirimler yapılacaktır. Italyan yargıtayının çok yerinde olarak içtihat ettiği gibi haksız tahrik hükmü ile daha ağır ve özel şiddette bir tahriki içeren zina hâ linde yakalamak hükmü birlikte uygulanamaz. III — FRANSIZ CEZA YASASI AÇISINDAN Haksız tahrik tıâli Fransız Ceza Yasası'run 321. maddesinde yer almış bulunmaktadır. Türk-İtalyan Ceza Yasalarına karşın Fransız sis temi bu konuda çok dar bir çerçeve içerisinde hareket etmiş ve müesseseyi yalnızca adam öldürme ve şahıslar aleyhine işlenen mües sir fiil suçlarile sınırlandırmıştır. 321. maddenin orjinal metninde şöyle deniliyor : (Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont ete provoques par des coups ou violences graves envers les personnes). Haksız tahrikin dayanağı konusunda fransız doktrini sübjektif ve objektif olmak üzere iki ayrı görüşü savunmaktadır. Sübjektif görüşe göre, fail burada hiddete, tehevvüre, öfkeye ka pılmış, bu hal onun akli melekelerini zayıflatmış, böylece nefsini hâ kimiyetini yitirmiş ve fiilini işte bu koşullar içerisinde ve soğukkanlı lıkla suç işleyen normal durumdaki bir 'kimseden çok daha az vahim nitelik taşıyan tahrik etkisile işlemiş bulunmaktadır. O halde cezası azaltılmalıdır. Objektif görüşe göre ise, ortada hataların takası (compensation), ve mütekabiliyeti (reciprocite) söz konusudur. O halde failin cezası azaltılmalıdır. Bununla birlikte fransız doktrini, her iki görüşün de birleştirilme si ve beraberce mütaleası suretile ancak müesseseyi tam anlamıyla değerlendirmenin mümkün olabileceği kanısındadır. Fransız cezacıları haksız tahrikin taammüd’le bir arada bulunamıyacağını savunadursunlar, Fransız Yargıtay’ı bu iki müessesenin bağdaşabileceklerini içtihat etmiştir. Haksız tahrikin uygulanabilmesi için adam öldürme ve kasden yaralama fiillerinin taraflarının birbirine yabancı olmaları gerekmek NECDET YALKUT 249 tedir. 323. madde sarahatine göre (Le parricide n’est jamais excusable). Böylece füru, ana veya babası aleyhine işleyeceği bu tür suç lardan dolayı haksız tahrikten yararlanamıyacaktır. Keza 324. madde metnine göre eşlerin birbirleri aleyhine işleyecekleri adı geçen suç larda da (uxoricide), haksız tahrik yasal bakımdan söz konusu edilemiyecektir. Buna karşın, aynı maddenin ikinci fıkrasında, müşterek ikametgâhta kocanın, zina halinde yakaladığı karısı veya sevgilisi aleyhine işleyeceği adam öldürme fiilinde mazeret hâli kabul edilmekmektedir. 321. madde dışında aynı yasanın 471. maddesinin II. bendide be lirtilen özel hakaret fiillerinde, keza 29 Temmuz 1981 tarihli Basın Ya sasının hakaretle ilgili 33. maddesinde de haksız tathrike ayrıca yer verilmektedir. IV — AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ CEZA YASASI AÇISINDAN (Case law) sisteminin uygulandığı Amerikan mevzuatında da tahrik, cezanın azaltılmasını gerektiren yasal bir sebeptir. Texas Ceza Yasası’na göre olayda tahrikin bulunup bulunmadığını jüri) takdir eder. Bu hak, bazı eyaletlerde hâkim’e aittir. Ne gibi haller tahriki oluşturur? A) — Mağdur tarafından daha önce sanığa bir müessir fiilde bu lunulması, B) — Özgürlüğün yasa dışı kısıtlanması, C)— Kocanın, karısını sevgilisile cinsel tetmas sırasında zina halinde yakalaması, (Texas Ceza Yasası’nın 1220. maddesine göre ise koca, karısını zina halinde suçüstü yakaladığı takdirde işleyeceği öl dürme fiili tahrik değil, bir mazeret sebebini oluşturur). D) — Kocanın karısını şüpheli bir durumda ve haklı bir kuşku uyandıracak şekilde sevgilisinin kolları arasında yakalaması, E) — Karşılıklı kavga esnasında işlenen öldürme fiili, F) — Başkasının arazisine haksız olarak tecavüz ve müdahale hâli, G) — Üçüncü şahıslar aleyhine yapılan haksız fiil, H) — Sarfedilen söz ve hakaretler, 250 MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN HAKSIZ TAHRİK İ) — İşlenen adam öldürme cürmünde yasal savunmanın tüm unsurları mevcut olmayıp ,ancak olayın akış tarzı korku tesirile failin nefsini kontrol etmesine ve akli muhakeme yeteneğini kaybetmesine sebep olmuşsa, o davada tahrikin varlığından söz edilir. V — SONUÇ VE GÖRÜŞLERİMİZ Yazımızın bu son bölümünde konumuzla ilgili kişisel görüşlerimi zi açıklamak isteriz : A) —ı Ceza Yasamızın haksız tahriki suç ve kişi bakımından ge nel kural olarak ele alması hukuksal görüşümüze uygun düşmektedir. Ne gibi hallerin haksız tahrik sayılacağı sıralanmaksızm, kısıtlamak tan uzak, genel bir hüküm şeklinde hâkim'e geniş bir (takdir hakkı) tanınmaktadır. Kanımızca, Türk-İtalyan sistemi, hâkimin somut olay ları dosyadaki kanıtların ışığı altında serbestçe ve mâkul ölçüler içe risinde değerlendirmesine olanak sağlayan bir sistem olması bakımın dan fransız sistemine kıyasla üstünlük arzetmektedir. B) — Mahkemece geçerli olmayan ve yerinde kul lanı İmaya n bir uygulama, bilimsel çelişkiler ve hukuksal tatminsizlikler doğuracak tır. Oysa sorun, adaleti en iyi şekilde gerçekleştirmeğe çalışmaktır. Ölçüsü aşılan veya gözden kaçan hallerde Yargıtay'ın bu noktalara dokunmasından doğal bir şey düşünülemez. C) — Fikrimizce yabancı bir kimseye yapılan haksız eylem dahi, insancıl duygularla hareket edip tepki gösteren fail lehine haksız tahrikin kabul ve uygulanmasında yeter görülmelidir. D) — Tahriki sınıflandırmanın sun’i bri ayırım olduğu inancın dayız. Bu itibarla, indirme oranları yeniden düzenlenmek kaydile müessesede (Birlik) sağlanmasını diliyoruz. Bu birlik aynı zamanda ceza yasamızda görülen bazı çelişkileri de gidermiş olacaktır. Örneğin ağır tahrikin bulunduğu hallerde cezanın daha fazla indirilmesi gerekirken bazen tam aksi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ağır tahrik etkisi altında taammüden adam öldürmüş ve suç tarihinde henüz 18 yaşını dol durmamış bir sanık düşünelim : Bu sanık hakkında uygulamada anı lan yasanın 450/4. maddesi gereğince idam cezası verilecek, ağır tahrik nedenile bu ceza 51/2. madde gereğince 24 yıl ağır hapse çev rilecek, yaşı nedenile aynı yasanın 55/3. maddesi uyarınca bu ceza sının 1/3’ü indirilmek suretile sonuç olarak kendisine 16 yıl ağır ha pis cezası verilecektir. Oysa aynı sanık hakkında adi tahrikin varlığı kabul edilse, 450/4. maddesi gereğince idam cezasına mahkum ola NECDET YALKUT 251 cak, 51/1. maddesi gereğince bu ceza, müebbed ağır hapse çevrile cek, yaşı nedenile 55/2. maddesi uyarınca ve sonuç olarak 15 yıl ağır hapse hükümlenecektir. Bu hal hiç kuşkusuz bilimsel bakımdan ve adaletin gerçekleşmesi açısından bağışlanamaz çelişkiler yaratmak tadır. İkinci bir örnek verelim : Ölüm cezasını gerektiren suç hakkın da adi tahrikin kabulü ile 51/1. madde uygulandığında bu ceza, mü ebbed ağır hapse çevrilecektir. Keza ölüm cezasını gerektiren bu suç hakkkında yalnızca takdiri hafifletici sebebin kabulü ile 59. madde uygulandığı hallerde de anılan ceza, müebbed ağır hapse dönüşecek tir. Oysa yasal bir ceza indirim müessesesi ile takdiri indirim arasın da, cezanın azaltılma oranı açısından bir ayırım, bir derece gözetmek şarttır. Şu halde bilimsel ve vicdani esaslara ters düşen bu çelişkinin de giderilmesi gerekmektedir. 3038 ve 6123 sayılı Yasalarla iki kez değişikliğe uğrayan 51. mad denin, ceza yasamızdaki ilgili diğer maddelerle koordinasyonu sağlan madığı için bu tür aksaklıklar ortaya çıkmaktadır. E) — Yukarıda görüldüğü üzere adi tahrik halinde yasa, cezamın indirme tutarının saptanmasında hâkime takdir hakkı vermemiştir. Ağır tahrikte bulunan bu olanağın adi tahrike de tanınması temenni ye şayandır. F) — Adi tahriki gerektiren haksız fiillerin çokluğu halinde, ka nımızca, takdir hakkını kullanan hâkimin, keyfiyeti sanık lehine (ağır tahrik) olarak kabul ve değerlendirmek suretile o davada hukuksal bir denge sağlamalıdır. G) — Bilindiği gibi taammüd, adam öldürme suçunun cezasını arttıran sebeblerden biridir. Tasarlanarak yapılan plânlı bir adam öl dürme fiilinde dahi karar ile icra arasında azçok bir zaman fasılası nın geçmiş olması, fikrimizce bu iki müessesenin birarada buluna bileceklerini ortaya koymaktadır. Zira haksız tahrikten failin yararla nabilmesi için suçun, tahriki müteakip hemen o an işlenmesi şart değildir. Haksız tahrike uğrayan failin, bundan duyduğu hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında aradan geçecek fasıla içerisinde suçunu tasarlaması ve uygulaması mümkündür. Yargıtay'ımızın görüşü de taammüdle haksız tahrik'in bağdaşa bileceği doğrultusundadır. H) ı— Yazımızı şu cümlelerle noktalayalım. Haksız tahrik, özel likle adam öldürme davalarında hiç kuşkusuz en çok adı geçen hu kuksal müesseselerden biridir. Nazariyat ve tatbikatta isminden bu denli çok bahsedilen bu müessesenin bir davada uygulanmasına yer 252 MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN HAKSIZ TAHRİK olup olmadığı konusunda yargı temsilcileri ne kadar titizlik gösterse ler doğrudur. Adi veya ağır, özellikle ağır tahrikin olaya tatbiki, ce zadan çok önemli bir indirimi gerektirecek, bu konuda yapılacak bir adli hata ise, giderilmesi olanaksız mağduriyetler doğuracaktır. İşle nen suçun, tahrik fiilinin bir sonucu olmasına, bu ikisi arasında bir illiyet bağının aranmasına nazaran, ortada bütün anlamıyla taraflar, yer, zaman, olayın akış tarzı, failin ruhsal yapısı gibi somut koşullar içerisinde yetkili hâkimin değerlendireceği manevi bir takdir hali bu lunmaktadır. Dosyayı oluşturan tüm kanıtların ve bulguların ışığında hakim olarak yapılacak bu değerlendirmede duygusallığa kapılmadan müessesede öngörülen unsurların içtima ettiğine vicdanen ve yürek ten inandıktan sonra uygulamaya geçmek, adaletin gerçek tecelli sinde tutulacak tek yoldur. KAYNAKLAR 1) Criminal Justice- Fred İnbau- Claude Sowle- Brooklyn, 1960. 2) Traite Elementaire de Droit Criminel et de Legislation Comparee - Donnedieu de Vabres. Paris, 1943. 3) Cours de Droit Criminel M. Hugueney. Paris, 1950. 4) Commento al Codice Penaie İtaliano - C.l, Majno - Torino, 1924. 5) Diritto Penale-Garte Generale - Vincenzo Cavallo - Napoli, 1955. 6) İstituzioni di Diritto Penale İtaliano - Parte Generale - Gian Domenico PisapiaPadova, 1965. 7) Codice Penale E Codice di procedura 1964. Penale. Franchi-Feroci-Ferrari 8) Türk Ceza Hukuku. Genel Hükümler. Faruk Erem. Ankara, 1950. Milano, SYSTEME DE LA JUSTİCE PENALE TOTALE ET HÜMANİSTE Par Sami SELÇUK Avocat GönĞral prds la Çour de cassation de Turquie PLAN : İn tro d u c tio n A-Le critere de sentim ent de justice est essentiel dans la conception en question B-La conception de justice est toujours relative. C-İı fa u t se m efier de l ’alienation de la justice. D-La ju s tice penale doit se m efier des prejues; qu’ils soient legaux ou classiques: E-Le but p rincipal de la justice penale est de p u n ir non l ’homme crim inel, mais seulement crim inel en lui. Conclusion. İntroduction : On pade, de nos jours, du defi et du declenohement de l’infraction qui provoque une reaction profonde et emotionnelle et a un caractöre alarmant. Bien que ces actes qui perturbent la vie en societe soient frappes de peines souvent tres severes, le fleau delictuel atteint de grandes dimensions et se repand dans toutes les categories sociales. En effet, cette situation et le rĞflexe de defense de la sociâte constituent la motivation juste des demidres lois que l'on a adoptees dans la plupart des pays civilises aux cours des dernieres annees (1). Malgre cela et malgre toutes les solutions doctrinales, la lutte anticriminelle n’a pas reussi jusqu’â present. Parce que, â nötre avis modeste, aucun de ces systdmes ne tient compte de tous les elements de la personnalite et du fait criminels. Car, pour realiser une justice satisfaıisante, il faut bien etudier ranatomie du phenomene criminel et appliquer les lois repressives canformement aux (1) A titre d'exemple, en France, le legislateur a adopte en 1970, une "loi tendant â reprimer certaines formes nouvelles de delinquance" qui risque d’instituer certains cas de responsabilite collectlve. Elle est plus connue sous le nom de ‘‘loi anti-casseurs” dans le public. 254 SYSTİSME DE LA JUSTİCE PfiNALE TOTALE ET HÜMANİSTE resultats de cette etüde exhaustive. C’est ce quel l’on appelle "la conception de la justice criminelle â la fois totale (2) et 'hümaniste” , Nous alions sommairement exposer, ici, les principes majeurs de cette conception : A-Le critere de sentiment de justice est essentiei dans la con ception en question: Sans doute la justice elle-meme-est-elle une notion â la fois rationnelle et subjective. Le raıisonnement de justice et d’iinjustice poursuit l’homme, comrne son cmbre. Lorsque queiqu'un voit une bagarre dans la rue, il raisonne tres souvent conformement â l’esprit de l’infraction definie par la loi. De plus, parfois, il fait cela, avec une detresse admirabie. İl peut ignorer eventuellement, les elements constitutifs de l'infraction et le vocabulaire juridique : la provocaton, la legitime defense, i’etat de necessite ete... Mais, la voix de sa conscience l’emporte sur une logique qui n'est pas loin de celle du juriste. Cette logique meme est solide tres souvent. Ce phenomene, qu< paraît etonnant â premiere vue, est normal ehez l'homme qui a un sentiment de justice inne et qui l'a, au cour de sa vie, developpe. İl n'est pas necessaire d'etre juriste pour le posseder, il suffit d’etre un homme. Quant au juriste, i| est un specialiste, un teehnicien de la legislation dans un pays donne. Par contre, le sentiment de justice est plulot instinetif, naturel et üniversel â moins que des elements etrangers n’interviennent. C'est la raison pour laquelle, l’homme se revolte instinetivement contre l’injustice meme au prix de sa vie parfois. Nous appelons "la loi de bronze du sentiment de justice" ce sentiment qui exteriorise en queique sorte une aspiration humanisee de 1’homme. L’existence de l’institution de jury dans les pays civilises nous explique ce sentiment et nous l’appelons “ la repu)blique de jures". Ce sont des jurys qui refletent le sentiment de justice du peuple et qui edulcorent les peines tres severes. De fait, le Philosophe Seneque a raison de dire, “ vox populi, vox Dei.” En outre, meme des lois recouvrent le sentiment en question. Par exemple; le delit volontaire et le delit involontaire n ’encourent pas les memes peines dans les lois. Dans les cas de la legitime de(2) L’adjectif “ ıtotaT signifie ici, global et parfait- Done, la iustice, c'est ce qui englobe tous les elements relatifs â Pinfranction et â infracteur SAMİ SELÇUK 255 fense et de l'etat de necessite, il y a des faits delictuels qui ne meritent pas les peines. İl y a a’autres exemples : la distinction entre l'infraction consommee et l’infraction tentee, le criminel primaire et le recidiviste, en un mot, toutes les circonstances aggravantes et attenuantes, tous les faits justificatifs ete... B-La conception de justice est toujcurs relative: Nous avons dit, plus haut, que le sentiment de justice est üni versel et naturel. Mais, il l’est â condition que des elements etrangers n’interviennent pas. Quels sont ces elements ? Tous les jugements de valeur s ’inspirent de la culture d'un peuple donne. Nous savons ’bien qu’une societe n’est pas une agglomeration quelconque et quantitative d’individus; mais, plutot un systeme complexe et qualitatif des valeurs qui varient d'un peuple â un autre. C'est pourquoi, meme la conception de justice variera en fonction des valeurs varicbles. Elle n'est pas üniverselle, mais plutot nationale. La majorite d’un peuple determine le contenu de cette con ception. Par consequent, Pascal a rraison en disant "Plaisante justice qu'une riviere borne ! Verite en deçâ des Pyrenees, erreur au delâ."; mais, a tort de critiquer ce phenomene. Parcequ'il confond le sentiment de justice invariaible et la conception de justice variable. On voit, en resume, que la conception de justice depend strictement des jugements de valeur qui constituent la culture natione, Nous appelons ce phenomene aussi "la loi dynamique et relative de la conception de justice”. C-İI faut se mefier de l’alienation de la justice: La loi dynamique et relative de la conception de justice nous explique pourquoi les lois se trouvent derriere l’evolution sociale. Nous savons bien qu’en particulier, dans l'action publique par opposition â l’action çivile, il s ’agit non d'une operation purement juridigue, mais d’un aete individuel et collectif â la fois. Les consequences de ce phenomene social s’y degagent foncierement. Parce que, de tout temps. rapplication des lois actuellement en vigueur n’est pas eguivalente â faire justice. Dans de nombreuses regles legales, parfois la justice peut se laisser perir, bien que le jugement soit prononce conformement â la lettre de l’article de la loi. Le ju gement est adequat â la loi, mais baigne d’une âcrete au point de vue de la justice socio-humaniste. La justice qui est l’expression des jugements de ce genre place l’individu en dehors de la societe et 256 SYSTSlME DE LA JUSTİCE PENALE TOTALE ET HÜMANİSTE n'est jamais hümaniste. Elle n’a qu'une dimension et est isolee de la verite de rhomme. Son esprit est detruit. Elle est fallacieuse, mecanique, precaire, artificielle, sans contenu. En tendant au fetichisme legal, elle s’oppose â la justice elle-meme, mais s’associe au juridisme. Ainsi, la vraie justice est caricaturee. Elle devient un moyen de pression sur l’homme, et est une force inhumaine et domi nant la societe. Eh, bien, voilâ, i’alienation de la justice se degage de mieux en mieux par la süite et met en relief l’anomalie sociale. On voit les projections de cette justice monolitique presque dans tous les jugements qui sont pronoces d’apres des lois abstraites et en quelque sorte fictives. La legalite est, sans doute, la condıition sine qua non de la 16gitimite. Mais, ce n'est pas suffisant pour l’equite. Pour faire la jus tice, comme on le desire, il faut d’abord examiner le fait delictuel en regardant par l’intermediaire des lunettes des lois et ensuite l’appliquer en relation avec des valeurs et des elements synchroniques de la societe. On porte ainsi la loi au moment de la penetration de l'infraction. C’est le dynamisme intrinseque de la justice totale. On voit que la loi n’est que des lunettes de justice. Alors que l'humanisme de la justice n'est pas une application des lois abst raites ni une imitiation des precedentes, mais, un systeme des actions de recherche. De plus, cet effort est d'ailleurs le resultat de repistemologie de la justice. A cause de cela, le juge doit symboliser de conscience de la justice avant de juger et devenir en quelque sorte une loi vivante. De plus encore, il ne faut pas oublier que l'art de juger est une operation intellectuelle qui necessite une methodologie speciaie et une logique juridique. Dans le cas contraire, la justice va s’ opposer fatalement aux valeurs adoptees par la civilisation contemporaine. En somme, pour pouvoir ecarter cette alienation, la loi doit correspondre â la conception de justice du peuple donne. En d’autres termes, le critere legal du erime doit coîncider avec le critere populaire du erime. Sinon, i| y aura un antagonisme qui diseredite sans cesse la justice oscillant entre ces deux criteres. D-La justice penale doit se mefier des prejuges qu’ils soient 16gaux ou classiques: De prime abord, par exemple, il arrive â la raison que l’impartialite du’ juge est sans doute le principe essentiel dans la repartition de la justice. Mais jusqu’â quel point ? İl ne faut pas oublier que ce n’est pas du feticıhisme. C’est un principe qui ne doit jamais SAMİ SELÇUK 257 negliger le delinquant. Sinon, le juge ne jugera que le delit abstrait. Dans ce cas, l’individualisation des peines ne peut se realiser. İl ne faut pas oublier que la justice penale n’a pas besoin de "juge mecanique” , distributeur automatique des peines abstraites, mais, de “ juge-homme’’ qui distribue une justice tıumanisee. Parce que dans le premier cas, un coordinateur peut exercer par excellence la mission du “ juge mecanique” . C'est la realite epouvantable de nötre epoque. Un autre exemple est illustre par ta maxime "nul n’est cense ignorer la loi” . İl ne faut appliquer ni rigidement ni strictement cette regle qui a pour but d’instituer et d ’etablir 1a paix sociaie. Mais, si elle s’applique de façon tres rigide, on portera atteinte â 1a paix sociaie elle-meme. En particulier, s'il s’agit d ’un delit dit artificiel (par exemple, un delit fıscal ou economigue), ce sera important, parce que ces delits sont crees par le legislateur, c'est-â dire par les gens, comme les mois d ’un calendrier: De plus, combien de personnes lisent le journal officiel dans un pays donne? Tres peu. Tandis qu’on doit se conformer â la loi, selon un article de celle-ci qui entre en vigueur des qu’elle est publiee dans le journal officiel. Car, il nous semble que c'est puni-r les sourds et les aveugies de ne pas entendre et ne pas voir. Tous les individus de cette sorte sont â juste titre incapables de comprendre dans leur integrite les prescriptions des normes penales et de s'y conformer. Dans le droit penal, il n’y a qu'une regle invariable, â savoir qu'il n’existe pas de regle invariable dans ce domaine. De nombreures regles-cles sont tombees en desuetude dans le processus de leurs applications. "L'histoire du droit penal n’est pas seulement celie de l'abolition constante de la peine” comme l’a mis en accent la phrase ceiebre de M. Ihering, mais encore celle de l’abolition des regles penales. De plus, la connaissance et l’application des normes ne signifient pas rendre la justice. 1’AppHcation püre et simple des lois pe naies engendre souvent et meme ineluctablement le juridisme extremiste, par voie de consequence, l’injustice. C’est pourquoi, la collaboration de l’homme de la rue et du juriste reflete mieux le senti ment de justice. En effet, la portee intellectuelle du premier n’est pas iimitee par des prejuges. C’est un phenomene qui ne doit pas etre neiige en matiere de repartition de justice. En effet, dans l’intervalle, les magistrats deviennent des techniciens orthodoxes, monotones â cause de la routine et de la deformation professionnelle, en fermant 1a porte â d’autres pensees. A cause de cela, l'institution de jurys, meme de ce point de vue, nous apparaît comme un ele ment qui adoucit cette rigidite. Meme l’evolution signifiante de la 258 SYSTÜME DE LA JUSTİCE PÖNALE TOTALE ET HÜMANİSTE correctionnalisation judioiaire dles crimes en France et en Belgique est l'expression de la meme inquietude. La cause essentielle du principe de la discussion contradictoire des preuves a pour but d'eloigner le juge de tous prejuges inutiles. On dit que “ le juge ne peut fonder sa deoision que sur des preuves qui lui sont apportees au cours des debats et contradictoirement discutees devant lui” (Code de procedure penale françaıis, art. 427; code de procedure turc, art. 254). Selon cette regle, le juge doit discuter de tous les elements de preuve en fonction d’un doute cartesien, pour exclure tous les autres elements etrangers â la juridiction, par consequent â la justice elle-meme et pour faire une synthese loyale en opposant la these et l'anti-these sans etre prealablement conditionne. Le jugement doit etre prononce d ’apres des preuves contradictoirement discutees devant la juridiçtion, non des proces - verbaux morts du dossier. Nous croyans que c’est tres important en matiere de justice penale. Ajoutons qu'on peut multiplier de tels exemples en la matiere. E-Le but principal de la justice penale est de punir non l’homme criminel, mais seulement criminel en lu i: İl resulte de ce principe que le travail du juge est aussi difficile que celui de Sisyphe. De nos jours, la tâche du juge est enormement compliquee. İl est non seulement un legıiste proprement dit et purement juriste, mais encore un criminologue, un peu un biologiste, un psychoiogue, un psychiâtre, un sociologue ete... İl est meme bien plus que tout cela. İl ne suffit pas de savoir par coeur les articles des lois comme une table de mutliplication, de posseder la connaissance t!heorique (s’il l'est purement, c'est la cecite), de eroire strictement aux mots legaux. Le juge doit etre conscient â ohaque pas que la justice pe nale est au fond "une aspiration humanitaire". Cet effort peut paraître tres complique, mais c’est aussi l’expression d’un dynamisme hümaniste et heureux, grâce auquel la decision judiciaire va se transformer en un document socio^humaniste et pluridisciplinaire. CONCLUSİON En guise de conclusion ; on voit que les apports de la civilisation moderne eclairent la justice penale et lui donnent de grandes dimensions. C'est la raison pour laquelle> cette justice est erigee en equation suffisamment compliquee, mais en un effort heureux. En vertu de la logigue de nötre epoque, i’h uman ite a besoin d’une justice appelee “ la matlhematique de l’humanisme” , comme I’a dit autrefois le President Masaryk. TÜMEL VE İNSANCIL CEZA ADALETİ SİSTEMİ (*) Sami SELÇUK (**) PLAN Giriş A > — Adalet duygusu ölçütü bu anlayışın temelidir. B — Adalet anlayışı her zaman görecedir. C — Adaletin yabancılaşmasından kaçınmak gerekir. D — Ceza ataleti yasal ve klasik önyargılardan arınmalıdır. E — Ceza adaletinin temel amacı, suçlu insanı değil, insandaki suçluyu cezalandırmaktır. SONUÇ — Giriş Günümüzde, derin ve etkili tepkilere yol açan ve kaygılandırıcı nitelik gösteren bir suç meydan okumasından ve patlamasından söz edilmektedir. Toplum yaşantısını altüst eden bu eylemler, çoğu za man çok ağır cezalara çarptırılmalarına karşın, suç belâsı, büyük bo yutlara ulaşmakta ve toplumun tüm kesimlerine yayılmaktadır. Gerçekten, bu durum ve toplumun savunma içtepisi, son yıllarda uygar ülkelerin çoğunda benimsenmiş olan son yasaların gerçek ge rekçelerini oluşturmaktadır (1). Buna ve öğretisel tüm çözümlere karşın, suça karşı savaşım, bugüne değin başarılı olamamıştır. Çünkü, kanımızca, bu sistemlerin hiçbiri, suçlunun kişiliğinin ve suç olayının tüm öğelerini gözönüne (*) Fransızca metnin çevirisidir. (**) Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı. (1) Örneğin, Fransa’da yasa koyucu, 1970’te( ortaklaşa sorumluluk hâllerini ge tiren ve kimi yeni suçluluk biçimlerini cezalandıran bir yasayı kabul etmiştir. Bu yasa, halk arasında “ yıkıcılara, kırıcılara karşı yasa" diye tanınmaktadır. 260 TÜMEL VE İNSANCIL CEZA ADALETİ SİSTEMİ almamaktadır. Zira, doyurucu bir adaleti gerçekleştirmek için, suç olgusunun içyapısını (anatomisini) iyice incelemek ve ceza yasaları nı bu eksiksiz ve kusursuz incelemenin sonuçlarına göre uygulamak gerekir. İşte hem tümel (2) hem de insancıl ceza adaleti anlayışı diye adlandırdığımız sistem budur. Bu anlayışın başlıca ilkelerini, büyük çizgileriyle şuracıkta ser gileyeceğiz. A — Adalet duygusu ölçütü bu anlayışın temelidir : Kuşkusuz, adalet, aynı zamanda ,hem aklî hem de öznel bir kavramdır. Adalet ve adaletsizlik irdelemesi (muhakemesi), insanı gölgesi gibi izler. Sokaktaki kavgaya tanık olan biri, çokluk yasaca tanımlanan suçun esprisine uygun bir yargılama yürütür. Üstelik, kimi zaman, bunu, hayranlık verici bir ustalıkla yapar. Suçun kurucu öğelerini ve sözgelimi, haksız kışkırtma, özsavunma (meşru müdafaa), zorunluk durumu v.b., hukuksal deyimleri bilme yebilir... Ama, vicdanının sesi, onu, hukukçununkinden pek de uzak düşmeyen, bir mantığa ulaştırır. Hatta bu mantık sağlamdır çoğu kez. İlk bakışta şaşırtıcı görünen bu olgu, doğuştan adalet duygusu na sahip olan ve onu yaşamı boyunca geliştiren insan için olağan dır. Ona sahip bulunmak için hukukçu olmak zorunlu değildir, Unsan ol mak yeter. Hukukçuya gelince, o, belli bir ülkede geçerli olan mev zuatın bir uzmanı, bir teknisyenidir. Buna karşılık, adalet duygusu daha çok içgüdüseldir, yabancı öğeler işe karışmadığı sürece de doğal ve evrenseldir. Bu nedenledir ki, kimi zaman insan, yaşamını bi le ortaya koyarak haksızlığa karşı içgüdüsel olarak başkaldırır. İnsa nın bir tür insanca özlemini dışlaştıran bu duyguyu "adalet duygu sunun tunç yasası” diye adlandırıyoruz. Uygar ülkelerde jüri (yargıcılar kurulu) kurumunun varlığı, bize bu duyguyu açıklar ve biz ona "yargıcılar kurulu üyeleri cumhuriye ti" diyoruz. Halkın adalet duygusunu yansıtan ve çok ağır cezaları hafifleten kuramlardır, bu jüriler. O nedenle, düşünür Seneca "hal kın sesi, Hakkın sesi" derken haklıdır. Üstelik yasalar da sözkonusu duyguyu gözetmişlerdir. Örneğin, iradî ve irade dışı suçlar aynı cezayla cezalandırılmazlar yasada. Öz savunma ve zorunluk durumunda, cezalandırmaya lâyık görülmeyen suç olayları vardır. Başka örnekler de var; bitmiş suç ile kalkışma (2) T o ta l: “ tüm el" sıfatını, burada bütünü içeren ve kusursuz anlamında kullanıyoruz. Öyleyse, tümel adalet, suçu ve suçluya ilişkin tüm öğeleri içeren bir adalettir. SAMİ SELÇUK 261 evresindeki suçlar, ilk kez suç işleyenle mükerrir suçlular arasındaki ayırım, bir sözcükle, tüm ağırlaştırıcı ve indirici koşullar, hukuka aykırlığı kaldırıcı nedenler v b . . . B — Adalet anlayışı, her zaman görecedir : Yukarıda, adalet duygusunun evrensel ve doğal olduğunu söy ledik. Ancak, yabancı öğeler işe karışmamak koşuluyla öyledir. Bu öğeler nelerdir? Tüm değer yargıları, belli bir toplumun kültüründen esinlenirler. Biliyoruz ki bir toplum, bireylerin sayısal (nicel) ve rasgele bir yığınlaşması değil, daha çok bir toplumdan ötekime değişen değerle rin nitel (mevsuf) ve bileşik bir sistemidir. O yüzden, adalet anlayışı da. değişen değerlere göre değişecektir. O evrensel değildir, ama da ha çok ulusaldır. Bu anlayışın içeriğini halkın çoğunluğu belirler. Bu nedenle, Pascal, “ Bir ırmağın sınırladığı garip a d a le t! Prenelerin be risinde doğru, ötesinde yanlış" derken 'haklıdır, ama bu olguyu eleşti rirken haksızlık etmiştir. Çünkü, değişmeyen adalet duygusuyla deği şen adalet anlayışını birbirine karıştırmıştır. Özetle, görülüyor ki, adalet anlayışı, ulusal kültürü oluşturan değer yargılarına sıkı sıkıya bağlıdır. Bu olguyu da, "adalet anlayışı nın dinamik ve görece yasası” diye adlandırıyoruz. C r— Adaletin yabancılaşmasından kaçınmak gerekir. Adalet anlayışının dinamik ve görece yasası bize, yasaların niçin toplumsal gelişimin arkasında kaldıklarını açıklar. Özellikle biliyoruz ki, hukuk davasının tersine ceza davasında, salt hukukî bir işlem değil, ama bireysel ve de kollektif bir eylem söz konusudur. Bu toplumsa! olgunun sonuçları onda iyiden iyiye orta ya çıkarlar. Çünkü her an, hâlen yürürlükteki yasaların uygulanması adaleti kotarmaya yeterli değildir. Birçok yasal kurallar içinde, ki mi zaman adalet yitip gider, yasa maddesinin lâfzına uygun olarak karar verilmesine karşın. Karar, yasaya uygun, ama sosyoümanist adalet açısından burukluk içindedir. Tek boyutludur ve insan ger çeğinden soyutlanmıştır. Esprisi yıkılmıştır. Aldatıcıdır, mekaniktir, iğretidir, yüzeyseldir, içeriksizdir. Yasal fetişizme kapılmakla, bizzat adalete ters düşmüştür, ama hukuksalcılıkla bütünleşmiştir. Böylece, gerçek adalet çarpıtılmıştır. İnsan üzerinde bir baskı aracı, topluma egemen ve insanlık dışı bir güç olmuştur. Böylelikle de, adaletin ya bancılaşması, iyidlen iyiye artık su yüzüne çıkmış ve toplumsal ano 262 TÜMEL VE İNSANCIL CEZA ADALETİ SİSTEMİ maliyi vurgulamıştır. Bu monoHtik adaletin yansımaları hemen hemen soyut ve bir yerde varsayıma dayalı yasalara göre verilen tüm ka rarlarda görülür. Kuşkusuz, yasallık, meşruluğun vazgeçilmez koşuludur. Ama, hakkaniyet için 'bu yetmez. Özlenilen adaleti yerine getirmek için, suç olayını, önce yasa merceğinden bakarak incelemek ve son ra da toplumun eşzamanlı değer ve öğeleriyle ilişki kurarak adaleti uygulamak gerekir. Böylece yasa suçun işlendiği ana getirilmiş olur. Bu, tümel adaletin iç dinamizmidir. Görülüyor ki, yasa, adaletim yalnızca merceğidir. Oysa, adaletin insancalığı, soyut yasaların uygulanması, önceki kararların (emsal kararların) yansılanması değil, bir arayış sistemidir. Üstelik, bu ça ba, esasen, adalet espistemolojisinin sonucudur. Bu nedenle, yargıç, yargılamadan önce adalet bilincini kazanmak ve bir tür canlı yasa olmak zorundadır. Ayrıca da unutmamak gerekir ki, yargılama san’atı, özel bir yöntemi ve hukuksal bir mantığı zorunlu kılan entellektüel bir işlemdir. Tersi durumda adalet, çağdaş uygarlığın benimsediği değerlerle ister istemez çatışacaktır. Özetle, bu yabancılaşmaya set çekmek için, yasa belli bir top lumun adalet anlayışına uygun düşmelidir. Başka bir deyişle, suçun yasal ölçütü, suçun halkçı ölçütüyle çakışmalıdır. Tersi durumda, bu iki ölçüt arasında salınıp duran adaleti durmadan gözden düşü ren bir çatışma ortaya çıkacaktır. D — Ceza adaleti klasik ve yasall önyargılardan arınmalıdır: Herşeyden önce, adalet dağıtımında, yargıcın yantutmazlığının temel ilke olması akla gelir. Ancak nereye değin ? Bunun bir feti şizm olmadığı unutulmamalıdır. Bu, suçluyu asla savsaklamak zorun da bırakan bir ilke değildir. Aksi taktirde yargıç yalnızca soyut suçu yargılamış olur. Bu durumda, cezaların bireyselleştirilmesi gerçek leştirilemez. Unutmamak gerekir ki, ceza adaleti, soyut cezaların otomatik dağıtıcısı mekanik yargıca değil, insanca adalet dağıtan "insan-yargıca” muhtaçtır. Çünkü, ilk durumda, bir bilgisayar, "me kanik yargıcını” görevini yetkin bir biçimde yerine getirebilir. Cağımı zın korkunç gerçeğidir bu. Bir başka örnek de. "yasayı bilmemek özür sayılmaz" özdeyişi dir. Toplumsal barışı kurmak ve yerleştirmek amacını güden bu ku ralı ne kaskatı ne de sıkı düzen uygulamalıdır. Eğer, bu kural, katı bir biçimde uygulanırsa, bizzat toplumsal barışa ters düşecektir, özel SAMt SELÇUK 263 likle, yapma suçlarda (akçalı, ekonomik suçlar gi'bi) bu daha da önem kazancaktır. Çünkü bu suçlar, yasa yapıcısı tarafından, bir başka deyişle tıpkı takvimdeki aylar gibi, insanlar tarafından ya ratılmışlardır. Üstelik belli bir ülkede kaç kişi resmî gazeteyi okur ki ? Çok az. Oysa, resmî gazetede yayımlanır yayımlanmaz çoğukez yürürlüğe giren yasamın b ir maddesine göre yasaya uyulmalı dır. Bize öyle geliyor ki, bu işitmedikleri ve görmedikleri için sağırları ve körleri cezalandırmak demektir. Bu tür tüm bireyler, haklı olarak, bütünüyle ceza normlarınım buyruklarını anlamaya ve on lara uymaya yetenekli değildirler. Ceza hukukunda, değişmez tek kural, bu alanda değişmez kura lın olmadığıdır. Nice anahtar kurallar, uygulama sürecinde uygulanımdan düşmüşlerdir. Ihering’in ünlü tümcesinin vaktiyle vurguladı ğı gibi "Ceza 'hukukunun tarihi, sadece cezanın sürekli ilgasının ta rihi" değildir, belki daha çok bizzat ceza kurallarının ilgasının tarihi dir. Üstelik, normların bilinmesi ve uygulanması, adaleti yerine ge tirmek anlamına gelmez. Ceza yasalarının salt ve yalın uygulanma sı, çokluk ve de kimi zaman kaçınılmaz olarak, aşırı hukuksalcılık nedeniyle adaletsizlik doğurur. Bu yüzden, sokaktaki adamla hukuk çunun işbirliği adalet duygusunu daha iyi yansıtmaktadır. Gerçekten, birincinin entellektüel portesi, önyargılarla kuşatılmamıştır. Adalet dağıtımı konusunda savsaklanmaması gereken bir olgudur bu. Ger çekten, zamanla yargıçlar, başka düşüncelere kapıyı kapatarak, alışmışlrk ve mesleksel kanıksama nedeniyle, ortodoks ve tekdüze bir teknisyen olmaktadırlar. O nedenle, jüri kurumu; bu açıdan da sözkonusu katılığı yumuşatan bir öğe olarak görünmektedir. Fran sa’da ve Belçika’da uygulanan ve cinayetlerin asliye ceza mahke melerinde görülmesini sağlayan yargısal yöntemin dikkat çekici ev rimi de aynı kaygının ifadesidir. Kanıtların yüzyüze tartışılması ilkesinin temel nedeni, yargıcı tüm yararsız önyargılardan uzaklaştırmak amacıdır. Deniliyor ki "yargıç, yalnızca, duruşma boyunca kendisine sunulmuş ve önünde karşılıklı olarak tartışılmış kanıtlara dayanarak kararını verebilir." (Fransız Ceza Yargılama Yasası, md. 427; Türk Ceza Yargılama Ya sası, md. 254). Bu kurala göre yargıç, yargılamaya, dolayısıyla bizzat adalete yabancı diğer bütün öğeleri bir yana itmek ve önceden koşul lanmış olmaksızın sav ve karşısavı karşılaştırarak dürüst bir sentez oluşturmak amacıyla tüm kanıtları kartezyen bir kuşkuyla tartışmak zorundadır. Karar, dosyadaki ölü tutanaklara göre değil, yargılama nın önünde karşılıklı tartışılmış kanıtlar uyarınca verilecektir. Ceza adaleti konusunda bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. TÜMEL VE İNSANCIL CEZA ADALETİ SİSTEMİ 264 Ekleyelim ki, bu konuda böylesi örnekleri çoğaltmak olanaklı dır. E -— Ceza (adaletinin temel amacı> suçlu insanı değil, insandaki suçluyu cezalandırmaktır: Bu ilkeden, ceza yargıcının çabasının Sisyphe’in çabası oranın da güç olduğu sonucu çıkmaktadır. Gerçekten günümüzde, ceza yargıcının çabası son derece karmaşıktır. O yalnızca bir yasacı ve salt bir hukukçu değil, dahası b ir suçbilimci, azçok bir biyolojist, bir ruhbilimci bir psikiyatrın da ötesinde bir görevlidir. Bir çarpım tablosu gibi yasaların maddelerini ezbere bilmek, kuramsal bilgiye sahip olmak (eğer salt böyleyse bu körlüktür), ya sal sözcüklere sıkı sıkıya tapınmak yetmiyor artık. Yargıç, her adım da ceza adaletinin aslında “ insanca bir özlem” olduğunun bilinci iç in de bulunmalıdır. Bu çaba, çok karmaşık görünebilir, ama mutlu ve insanca bir dinamizmin ifadesidir. Onunla yargısal karar sosyoümanist ve birçok disiplinin buluştuğu bir belgeye dönüşecektir. SONUÇ I Sonuç olarak şunu dernek istiyoruz; çağdaş uygarlığın katkıla rının ceza adaletini aydınlığa kavuşturduğu ve onu büyük boyutlara ulaştırdığı görülmektedir. O yüzdendir ki, ceza adaleti yeterince kar maşık bir denklem, ama mutlu bir çaba olmak payesine ulaşmıştır. Çağımızın mantığı gereğince, artık insanlık, vaktiyle Başkan Masaryk’in dediği gibi, "insancılığım matematiği” diye adlandırılan bir adalete gereksinme duymaktadır. CEZA YARGILAMA HUKUKU CMUK. NUN 22. MADDESİNDE HÂKİM HAKKINDAKİ GÖREV YASAKLARI VE YARGITAY'IN İLGİLİ KARARLARI ÜZERİNDE ELEŞTİRMELİ BİR İNCELEME Prof. Dr. Turhan Tufan YÜCE (*) PLAN : I — Görev yasağı, kavramı ve kapsamı. II - Çeşitli görev yasakları. III - CMUK. nun 22. maddesindeki görev yasak ları : 1) - Hâkimin önceki yargısal işleminin kanun yolu hâkimliği ile bağdaşmazlığı. 2) Sorğu hâkimliği ile son soruşturma hâkimliğinin bağdaşmazlığı. IV - Bu konudaki Yargıtay kararları üzerinde inceleme ve e le ş tiri: 1) - Oy açıklamış olmanın görev yasağı sayılması. 2) - “ Sorgu hâ kim i" kavramı üzerinde değişik görüşler. V - Sonuç. I. GÖREV YASAĞI KAVRAMI VE KAPSAMI Hâkimlerin görevlerinde bağımsızlığı, önce Anayasa hükümleri ile güvence altına alınmıştır (Anayasa m. 132). Hâkimleri görülmekte olan bir davada etkiliyen kimse, bu etki altında hüküm veren hâkim Ceza Kanunu hükümlerimi bozmuş olur (TCK. m. 232, 233). Anayasanın anılan maddesi ve Ceza Kanunu hükümleri, hâkim leri dış etkilere karşı korurlar. Hâkimlerim iç etkilere karşı korunması da dış baskılardan korunması kadar gereklidir ve önemlidir (1). Hâ kimlere yöneltilmiş, örneğin, emir ve talimat dış baskı girişimidir. Fa kat hâkimlerin görev yaparken duygularına kapılmaları, kendilerinin ya da bir yakınlarının menfaatini gözetmeleri ya da bir önyargının et kisinde kalmaları, iç baskı nedenlerine örnektir. Görevin güven verici biçimde yapılması, bu iç etki nedenlerinin de önlenmesini gerektirir. İçten etki nedenlerini de önlemek yetmez; dava ile ilgili olanlara» yar gılamada hâkimin yansız (tarafsız) olduğu kanısı da verilmelidir (2). (*) Ege Hukuk Fakültesi Ceza Ve Ceza Yargılama Hukuku Kürsüsü (1) Tahir TANER, Ceza Muhakemeleri Usulü, 3. Baskı, İstanbul 1955, s. 38 (2) Eberhard SCHMİDT, Lehrkommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtverfassungsgesetz, Teil II, Göttingen 1957, S 22 den önceki açıklama kenar No. 1 266 CMUK. NUN 22. MADDESİNDE HÂKİM HARKINDAKİ GÖREV YASAKLARI CMUK. nun “ Üçüncü Fasıl” ındaki hükümler, hâkimin görevinde yansızlığını bozabilecek duygulara ve düşüncelere yer vermemek ama cını güder ve ilgililerin, hâkimin davada yan tutmayacağı inancını ko rumaya yarar. Yasa'nın deyimi ile "HÂKİMİN DAVAYA BAKAMAYACA ĞI HALLER” ve "RED SEBEPLERİ” bu düşünceyle düzenlenmiştir. Hâkimin yansızlığını mutlaka bozacağı var sayılan durumlar, "Hâki min davaya bakamayacağı haller” ve "karara iştirak edemeyecek hâkimler” başlıkları altında sıralanan "Görev yasaklan” (Ausschliessungsgründe) dır (CMUK. 21, 22). Gerçekten kavramın doğru ve kısa terimi, "görev yasağı” olmak gerektir. Terimin Lâtince karşılığı olan JUDEX İNHABİLİS, görev ye teneği olmayan hâkim anlamına gelir. Kimi nedenlerden ötürü hâki min, görev yapma yeteneğinden yoksun sayıldığı için, görev yapması yasaklanmıştır. CMUK. nun tasarısını hazırlayan İstanbul Bilim Komisyonu'nun gerekçesinde doğru olarak "memnuiyet” sözcüğü kul lanılmıştır (3). Hâkimin davaya bakamayacağı halleri "memnuiyet se bepleri" veya "yasaklılık durumları" (4) olarak niteleyen yazarlarımız da vardır. “ ‘Görev yasakları" kavramını, "red sebepleri" kavramından ke sinlikle ayırmak gerektir. Hakkında bir görev yasağı varsa hâkim, ka nun gereği (exiege) görev yapamaz. Bu yasaklar otomatik olarak hâ kimin görev yeteneğini kaldırır. Hâkimin yada davada ilgili olan kişilerin bu yasakları bilip bilmemesinin hiç önemi yoktur (5). Yasak varsa (hâkim görevi ilgililerden bir istem gelmesini beklemeden ken diliğinden bırakmalıdır. "Red sebepleri" (6), hâkimin yansızlığından kuşkulandırıcı neden lerdir. Bu kavram için kullanılan Lâtince deyim JUDEX SUSPEKTUS, (3) 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun Bu Kanunu Hazırlayan Ko misyon Tarafından Yazılan Esbabı Mucibesi, Adalet Bakanlığı yayını, Ankara 1937 s. 26 (Kısaltma : Kom. Gerekçesi). (4) Faruk EREM, Ceza Usudü Hukuku, 3. Bası Ankara 1970, s. 103 ve Öztekin TO SUN, Türk Suç Muhakemesi Hukuku C. I, Genel Kısım, 2. Bası İstanbul 1976, s. 337 (5) MÜLLER-SAX-KMR., Kommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz (begründet von KLEİNKNEHT, MÜLLER, REİTBERGER) 6. Bas kı, Darmstadt 1966. 22 no. 1;, SCHMİDT II, a.g. yapıt, aynı yer. (6) "Red" sözcüğü burada "istem ezlik" olarak Türkçeleştirilebilir. Buna göre "hâkim in reddi” yerine "hâkimi istemezlik nedeni" deniiebilir. Yeni terim hedeni" denilebilir. Yeni terim henüz yerleşmediği için burada ikisi bir arada kul lanılmıştır. TURHAN TUFAN YÜCE 267 güvenilmez hâkim anlamına gelir (7). Kuşkulandırıcı nedenler kendi liğinden göz önünde tutulmaz, etkisini otomatik göstermez; bunlar ilgililerce ileri sürülmelidir. Görev yasakları ile red (istemezii-k) sebepleri konusunda bu önemli fark gözden kaçırılmamalıdır. İki türlü neden birbirine karış tırılırsa yasanın amacından uzaklaşılır ve yasal (tabiî) hâkim, yasaya aykırı olarak görevden alıkonulmuş olur. Bu yanlış sonucun yargıla maya vereceği zararlardan biri, yargılamanın gereksiz uzaması, sü rüncemede kalmasıdır. Görev yasakları, CUMK. nun 21. ve 22. maddelerinde sayılmıştır. Kaynak Alman Yasasının bu maddelerin asılları olan 22. ve 23. Pa ragraflarının şimdiki başlıkları aynıdır: Aussohliessung von Richtern. Bu deyim Türkçeye "hâkimlerin görev dışında bırakılması biçiminde çevrilebilir. GMUK. nun 21 ve 22. Maddelerinin başlıkları da aynı ni telikteki nedenleri düzenledikleri için aynı olmak gerekirdi. Görev yasakları, yani 21. ve 22. Maddelerimizdeki nedenler, sı nırlayıcı biçimde, eski deyişle tahdidî surette sayılmıştır (8), bunlara benzetme yolu ile başkaları eklenemez. Özellikle inceleyeceğimiz Yar gıtay kararları (9) açısından bu sınırlayıcı sayma büyük bir önem ta şır. Gerçi, ceza yargılama hukukunda ilgili hükümde açıkça yasaklan mamış ise analoji (kıyas) caizdir (10). Fakat burada görev yasakları nın benzetme yolu ile genişletilmesine olanak yoktur (11). Çünkü, bir hâkimin, yasada açık bir hüküm yokken görevden alıkonulması, yu (7) Taschenwörterbuch zum Corpus juris civilis, 4. Baskı, München-Berlin 1923 (J. Schvveizer Verlag), "Suspectus" maddesi. (8) Th. KLEİNKNECHT, Strafprozessordnung, begründet von O. SCHVVARZ, 31. Baskı, München 1974, (9) ‘'Karar sözcüğünün Türkçesi "vargı" dır. Nasıl yarmak fiilinden yargı, sormak'tan sorgu, sezmek'ten sezgi vb. yapılıyorsa varmak'tan da "vargı" yapılabilir. Vargı, varılan sonuç, varılan yer anlamına gelir. Varılan sonuç, bir bitim, bir durma noktasıdır. Arapça "karar", Fransızca "A rret" de durma demektir. As lında "durm a" anlamı taşıyan bu sözcük, Fransızcada bilindiği gibi karar, mah keme ilâmı anlamına da gelir.) Fakat ‘'vargı", henüz bir öneri olduğu ve yer leşmediği için bir süre "ka ra r" la birlikte kullanılmak gerekiyor. (10) Kari PETERS, Strafprozess, Ein Lehrbuch, Karlsruhe 1952, s. 73; F. EREM, Hukuk Usulünden Ceza Usulüne Kıyaslama, Sabri Şâkir ANSAY'a Armağan Ankara 1964, s. 106. (11) Yargıtay CGK. 10.9.1963 tarihli ve 5/5 sayılı bir kararında bu olanaksızlığı şöyle anlatm ıştır: ‘‘Kanunda sınırlandırılarak ve sayılarak bildirilen hâkimlik ten yasaklılık sebepleri genişletilerek yorumlanamaz" (M. ÇAĞLAYAN, Gerek çeli notlu ve İçtihatlı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, C. I, Ankara 1966, s. 230) 268 CMUK. NUN 22. MADDESİNDE HÂKİM HARKINDAKİ GÖREV YASAKLARI karda dediğim gibi tabiî hâkim kavramına aykırı düşer ve davaların bouşna uzamasına yol açar. MÜLLER ve arkadaşlarının, 23/3. Paragtaki (CMUK. 22/2) "sorgu hâkimi" kavramının dar yorumlanması ge reğini açıklarken gösterdikleri gerekçe, geniş yorumun yasal hâkimi görevinden alıkoyacağı düşüncesidir (12). O halde görev yasakları yasada bellidir ve genişletilemez. Hâki mi istemezlik (hâkimi red) sebepleri de yasada gösterilmiştir. Fakat bu sebepler (CMUK. 23) sınırlayıcı biçimde yani ta'hdidî surette sa yılmış değildir. Çünkü maddede yer alan "hâkimin bitaraflığını şüp heye düşürecek diğer sebepler" deyimi, bir çok sebebin istemezlik (red) sebebi sayılmasına elverişlidir. Bu nokta açıklandıktan sonra vurgulayarak yinelemek gerektir ki görev yasakları ile istemezlik ne denlerini biribirine karıştırmak ve hele aşağıda göstereceğim gibi herhangi bir istemezlik sebebini bir görev yasağı gibi anlamak ve uygulamak asla doğru değildir. II. CMUK. NUNDA ÇEŞİTLİ GÖREV YASAKLARI Hâkim hakkındaki görev yasakları, CMUK. muzun 22. ve 23. mad delerinde sayılmıştır. Bu iki madde, yukarda sözü edildiği gibi aynı mahiyetteki yasakları belirttikleri tıalde ayrı başlıklar taşımaktadırlar Birinin başlığı “ Hâkimin davaya bakamayacağı haller", öbürününki "Karara iştirak edemeyecek hâkimler" d ir. Kavram karışıklığına yol açmamak için kaynak yasada olduğu gibi iki maddenin de aynı baş lığı taşıması doğru olurdu. İki maddenin birlikte yazılması, yani görev yasaklarının bir maddede toplanması da düşünülebilirdi. 21. maddedeki görev yasaklarının ilk üçü, hâkimin kişisel ilişki lerinden doğan yasaklardır. Hâkimin yargılayacağı suçtan zarar gör müş olması veya mağdur veya sanıkla evli bulunması vb. Bu madde nin son iki bendindeki yasaklar, 22. maddedeki yasaklar gibi hâkimin yaptığı görevden ileri gelen yasaklardır. Konumuz 22. maddede gösterilen görev yasakları ve bunların Yargıtay’ca aniaşılış biçimidir. 22. maddedeki görev yasaklarını, hâki min önceki yargısal fonksiyonundan doğan yasaklar olarak nitelen dirmek mümkündür. Böylece bu yasaklar, yargısal nitelik taşımayan önceki işinden (o davada savcılık ve adlî zabıta memurluğu yapmış olmaktan) doğan yasaklardan ayrılır. C12) MÜLLER-SAX-KMR. a.g. yapıt §. 23 no. 4 a. TURHAN TUFAN YÜCE 269 Hâkimin önceki yargısal faaliyetinden ileri gelen yasakları, 22. maddenin 1. ve 2. Fıkraları paralelimde iki bölüme ayırmak gerekmek tedir : Hâkimin önceki faaliyetinin kanun yolu hâkimliği ile bağdaş mazlığı ve sorgu hâkimliği ile son soruşturma (veya hüküm) hâkimliği ile bağdaşmazlığı. 1. Hâkimin önceki yargısal işlevi (fonksiyonu) nin kanun yolu hâkimliği ile bağdaşmazlığı Hâkimin bir davada önceki kararlara katılmış olması, kural ola rak sonraki kararlara (vargılara) katılmasını engellemez (13). Ancak 22. maddemiz bu kuraldan ayrılan halleri de öngörmüştür. Bu ayrık (istisnaî) hallerin varlığı değişik hâkimlik işlevlerinim aynı dava içinde biribirleri ile bağdaşabileceğinin kabul edildiğini gösterir (14). Demek ki kural, kaynak yasa üzerinde tanınmış açkı (şerh) ları yazan bilginlerin belirttikleri gibi, bir davada hâkimin değişik sıfatlar la hâkimlik görevini yapabilmesidir. Kanunda gösterilen ayrık (istis naî) haller dışında aynı davada sıfat ve mahkeme değiştiren hâkimin bu yüzden görev yapması engellenemez. 22. maddemizin 1. fıkrasına göre kanun yolu kapısında (mer ciinde) (15) kararına karşı çıkılan bir hâkim, bu aşamada varılacak vargıya (verilecek karara) katılamaz ya da tek ise bu vargıyı inceleyemez. Bu düzenlemenin gerekçesini yazmadan önce görev yasağı nın koşulları ve sınırları iyice vurgulanm alıdır: Hâkim varlığı vargıyı (verdiği kararı), bu vargı yasayolu kapışıma gelirse orada imceleyemez ve demetleyemez. Bunun dışında hâkimin 'başka bir yerde yargılama ya katılmasına engel yoktur. Bilindiği gibi yasayolları, itiraz (karşıl) ve temyiz yollarıdır. Vargısı, itiraz (karşıl) ya da temyiz kapısına gelen hâ kim, bu kapıda bu vargı incelenirken görev yapamaz. Bunun dışında bir yargılama yasağı yoktur. Örneğin, yargılamanın yenilenmesi (mu hakemenin iadesi) bir yasayolu değildir. Bundan ötürü hâkim, vardığı vargıya karşı yargılamanın yenilenmesi isteminin incelenmesine katı labilir. Fakat hemen yazalım ki kaynak Alman Yasasının 23. Parag rafına sonradan eklenen 2. bende göre bu katılma da yasaklanmıştır. (13) SCHVVARZ-KLEİNKNECHT, § 23 no. 1 (14) LÖWE-ROSENBERG, Die Strafprozessordnung für das Deutsche Reich, Kommentar, 13. Baskı Berlin 1913, § 23 no. 1 b (Kısaltma : LÖWE ROSENBERG). (15) “ Kapı" sözcüğünü, “ merci'' yerine kullanıyorum. Gerçekten “ kapı” , eski ve yeni Türkçede aynı zamanda resmî daire, iş sahiplerinin başvurma yeri (yâni mercii) anlamındadır. Örneğin, “ Paşakapısı” eskiden “ Sadaret dairesi" anla mında kullanılırdı. "Serasker kapısı" Harbiye nâzırlığı demektir (Büyük Türk Sözlüğü, Hayat Yayınları, İstanbul, tarihsiz). Buna göre “ mahkeme" bu gün "Yasakapısı” olarak kolaylıkla Türkçeleştirilebilir. 270 CMUK. NUN 22. MADDESİNDE HÂKİM HARKINDAKİ GÖREV YASAKLARI Bunun gibi hâkimin, vardığı vargıyla (verdiği ıkararla) ilgili bir metilin kaçırılması durumunda ileri sürülen eski ihale getirme (CMUK. 41) istemini incelemesine engel yoktur. Çünkü eski hale getirme, CMUK. anlamında bir yasayolu değildir (16). Sözünü ettiğimiz görev yasağının gerekçesi şu d u r: Hâkim- doğ ruluğuna inandığı için o vargıya varmıştır, eski deyişle o kararı ver miştir. Bunu kolay kolay değiştirmez. Önyargısının etkisinde sonra dan başka türlü bir vargıya varması, zor, belki de olanaksızdır. Öy leyse vardığı vargının yasayolu kapısında denetimine katılması sa kıncalı olabilirdi. Vargısının etkisinden kendini kurtarsa bile ilgililer, hâkimin vargısını değiştirmeyeceği ve yasayoluna başvurmanın boşu na olacağı düşüncesine kapılabilirler. Prof. PETERS, bu gerekçeyi şu biçimde açıklıyor: "Hâkimin objektif bir vargıya (karara) varabilme si, davayı yan tutmadan, önyargıya kapılmadan ele alıp vargılaması ile mümkündür. Fakat bunun için hâkimin gerçekten objektif davran ması yetmez; bundan başka dava ile ilgili olanlar ve kamu oyu da hâkimin objektifliğine inanmalıdır" (17). Bu gerekçe doğru ise vargıya varan (ikarar veren) hâkimin, o işde yargılamanın yenilenmesi istemi üzerinde de vargıya varmaması gerekirdi. Alman Yasasına eklenen ve yukarda sözü geçen 2. bent, bu gerekçeye uymuş ve gerekçe ile yasa arasındaki çelişkiyi kaldır mıştır. 2. Sorgu hâkimliği ile son soruşturma hâkimliğinin bağdaşmazlığı (CMUK. m. 22/2) "İlık tahkikatı yapmış olan mustantık (sorgu hâkimi) o davanın muhakemesinde bulunamaz". Karar hâkimliği kaldırıldığı için Madde nin "'karar hâkimi" nden söz etmesi gereksizdir. İlk soruşturmayı yapmış olan sorgu hâkiminin, neden o davada son soruşturmaya ve yargı (hüküm) ya katılamayacağı, onun, ilk so ruşturmada yaptığı işlemlerin ve vardığı vargıların etkisinde kalıp ar tık tarafsızlıkla yeni ve gerekirse değişik bir son vargıya varamaya cağı düşüncesine dayanır. Bu endişe, başka bir anlatımla şöyle or (16) 22/1. maddenin öbür uygulama yerleri için bkz. : Ayhan ÖNDER, Ceza Muha kemeleri Usulü Kanunu” umuzun 22 nci maddesine göre Hâkimin Davaya Baka mayacağı Haller, İst. Hukuk Fak. Mecmuası 1967, C. X X X II, Sayı . 2-4, s. 518 ve son., özellikle s. 524 ve son. (17) PETERS, a.g. yapıt, s. 118 TURHAN TUFAN YÜCE 271 taya konulm uştur: "B ir sorgu hâkiminin spesifik faaliyeti (belli bir plana göre işi yürütme, eylemim doğrudan doğruya incelenmesi ve soruşturulması suretiyle hâkimin olayı, kendi başına biçimlendirmek teki katkısı), hayat tecrübesine göre belli bir taraf tutuculuk endişe sini 'haklı gösterebilir” (18). İleri sürülen başka bir gerekçe şu d u r: "CMUK. muz, pek çok hü kümlerinde hükmü tesis eden mahkemenin deliller ile münasebetinin doğrudan doğruya olmasına ve duruşmada elde edilen kanaate göre hüküm tesis edilmesine ehemmiyet vermiştir. Ve bu, muhakeme hu kukumuzda bir prensiptir. Hükmü tesis edecek olan hâkim, hazırlık (18) tahkikatı sırasında yapılmış bulunan muamelelerin tesiri altında kal madan. duruşmaya mazmunun suçluluğu veya suçsuzluğu hâline mü teveccih olarak herhangi bir önyargı sahibi olmadan ve tamamen bi taraf olarak gelmelidir. Kanunumuzun aradığı netice, sevkedilen bu hükümle temine çalışılmaktadır” (19). Bu gerekçe doğru mudur? Aşağıda açıklayacağım nedenlerle bu soruya olumlu yanıt ver mek olanağı yoktur. Gerçekten; Sorgu hâkiminin ilk soruşturmada yaptığı işlerim ve verdiği 'son soruşturmanın açılması kararı ” njn etkisi altında kalaıbileoeği doğru dur; fakat bu, sorgu hâkiminin duruşmada yeni deliller ve durumlar karşısında düşüncesini değiştirmiyeceği anlamına gelmez. Yeni de liller ve durumlar karşısında işin âdil gereğini düşünmek ve önceki etkilerden sıyrılmak hâkimin görevidir. Eski kanaatimde ne olursa ol sun direnme, hâkimlikle bağdaşmaz. Bu gerekçe doğru olsaydı, du ruşmadan önce dava dosyasını tam okuması gereken öbür duruşma hâkimlerinin de önceden edinilmiş önyargı bahanesiyle yansızlıkla rından kuşku duyulabilirdi. MÜLLER ve arkadaşlarının yukarda dedik lerinin tersine, sorgu hâkiminin işi belli bir plana göre yürütmesi, olayı kendi başına biçimlendirişi vb. onu belli bir taraf tutuculuk eği lime de götürmez. Böyle olsaydı, olayı belli bir plana göre yürüten (çünkü özen gösterilen her iş belli bir plana göre yürütülür), ve yö neten mahkeme başkanının da belli bir taraf tutuculuk eğilimime git tiği ya da tek hâkimli mahkemede hâkimin böyle bir duruma düştüğü ileri sürülebilirdi. (18) MÜLLER-SAX-KMR. § 23 no. 4 a; eski Alman Yüksek Mahkemesi (Reichs gericht) vargılarında da aynı düşünce yer alır, SCHMİDT II § 23 kenar no. 4 (19) ÖNDER, a.g. inceleme s. 522. 272 CMUK. NUN 22. MADDESİNDE HÂKİM HAKKINDAKİ GÖREV YASAKLARI Davada hâkim sıfatı ile görev yapmış ve böylece önceden bir fi kir edinmiş olmak buradaki görev yasağını açıklayabilmiş olsaydı, Yargıtay'ca bozulmuş kararın aynı mahkemeye gönderilebilmesi (CMUK. 322/2) ne ile açıklanabilirdi? Alman yasakoyucu yargılama nın yenilenmesinde olduğu gibi burada da yasal düzenleme ile ge rekçe arasındaki çelişkiyi kaldırmış ve Yargıtay’ca bozulan hükmün başka bir mahkemeye gönderilmesini kurallaştırmıştır (Parag. 354/2). Demek iki CMUK. muzun sisteminde 22/2. maddedeki görev ya sağını, sorgu hâkiminin ilk soruşturmanın etkisinde kalacağı endişesi ile açıklamaya olanak yoktur. Hatta dünyaca ünlü adlî psikoloji uz manı ALTAVİLLA’nın düşüncesine göre sorgu hâkimi, dava konusu olay hakkında hüküm hâkiminden daha sağlam bir kanaat edinebile cek durumdadır. Gerçekten ALTAVİLI.A diyor k i: "...Şunu da ekle mek gerektir ki sorgu hâkiminin işi özellikle önemlidir. Çünkü sorgu hâkimi, makam odasının sakinliği içinde, duruşmada kendini göste ren, yargılamayı rahatsız edici (bozucu) bir çok kaynakların etkisin den uzaktır. Eğer sorgu hâkimi becerikli ve objektif ise gerçeği daha iyi öğrenebilecek durumdadır. Duruşma salonunun telkin edici etken lerle yüklü atmosferi içinde hüküm hâkiminin durumu daha az elve rişlidir (20). Sorgu hâkiminin yaptığı soruşturmanın etkisi altında belki bir yan tutuculuk eğilimi göstereceği ya da ilk soruşturmada soruştur duğu olay hakkında eksik bir kanaat edineceği ve bunun etkisi altın da artık son soruşturmada da olayı objektif ele almak olanağını bu lamayacağı düşüncesi temelsizdir. Buna göre bence, sorgu hâkimliği ile hüküm hâkimliğinin bağ daşmazlığını açıklayabilen tek düşünce, daha doğrusu tek doğru düşünce, sorgu hâkiminin, son soruşturmanın açılması kararını ver miş olmakla o davada kanaatini ayrıntılı biçimde açıklamış ve ilgi lilere göre tarafsızlıktan ayrılmış sayılabilecek duruma gelmiş bulun masıdır. Başka bir izah yolu yoktur. Fakat hükmün gerekçesi ne olursa olsun, CMUK. muza göre sor gu hâkimliği ile hüküm hâkimliği, diğer deyişle ilk soruşturma hâkim liği ile son soruşturma hâkimliği bağdaşmaz. Uygulamada, bu bağ daşmazlığı rasyonel ölçülerle değerlendirmek, sorgu hâkimliği yapmış olmaktan doğan görev yasağını, yasanın amacı dışına çıkacak ve da vaları boşuna uzatacak biçimde genişletmemek gerektir. Bu açıdan, (20) Enrico ALTAVİLLA, Forensische Psychologie Almanca notlu çevirisi G. BOHNEW. SAX, Graz-VVien-Köln, 1. Baskı, tarihsiz, Verlag STYRİA, C. II, s. 421 TURHAN TUFAN YÜCE 273 MÜLLER ve arkadaşlarının şu açıklamaları doğrudur: "Bu maddedeki sorgu hâkimi kavramı dar yorumlanmalıdır. Yasal (doğal) hâkim için görev yasağına yol açan bir ayrık (istisnaî) hüküm olarak 23. Parag raf (CMUK. 22), benzer sebeplere dayanılarak kıyas yolu ile görev yasağının başka olayları (halleri) kapsamına alacak biçimde geniş letilmesine tahammül etmez (21). IV. BU KONUDAKİ YARGITAY KARARLARI ÜZERİNDE İNCELEME VE ELEŞTİRİ 1. Oy açıklamış olmanın görev yasaığı sayılması a) Yüksek Yargıtay, hâkimin görev gereği ya da görevle ilgili ol sa bile oyunu açıklamış olmasını o davanın sonraki basamaklarında hâkim için bir görev yasağı saymaktadır. Gerçekten, CGK. nun 10.5.1976 tarihli bir kararına göre sulh hâkimi, iddia yazısındaki (id dianamedeki) madde gereğince asliye mahkemesinin görevli olduğu nu anlamış, soruşturma ve yargılama yapmadan ve oyunu açıklama dan dosyayı asliye mahkemesine göndermiş ise asliye hâkimi sıfa tıyla davaya bakabilir (22). Bu kararın aykırı kavramından (muhalif mefhumundan) kolayca anlaşılmaktadır ki sulh hâkimi görevsizlik kararı verirken oyunu açıkı lamış olsa idi asliye ceza mahkemesinde görev yapamazdı. CGK. nun 1.3.1971 tarihli olan şu kararında oyunu açıklamanın hâkim için bir görev yasağı oluşturacağı düşüncesi, daha da belirgin dir. Sayın genel kurul, 22. madde metnini kararının başına koyduk tan sonra sorunun izahına girişiyor ve diyor k i : "Maddenin bütünü ile incelenmesinde hâkimlerin hükme dair karara katılmaları konu sunda aranan asıl sakıncanın, daha önce oyunu açıklamış olması ha linden ibaret bulunduğu anlaşılmaktadır. Olayımızda bu ölçünün uy gulanması halinde hâkim, Ş. D.’ nin ağır ceza mahkemesi kuruluna katılmasına olanak bulunmadığı görülür. Çünkü adı geçen hâkim, da ha önce asliye ceza hâkimi sıfatıyla 10.10.1968 günlü kararda sanı ğın yaralama suçunu sabit görerek hakkında mahkûmiyet hükmü vermiş ve oyunu açıklamış bulunmaktadır... Son soruşturmanın açıl ması niteliği taşıyan ve asliye mahkemesi tarafından verilen görev (21) MÜLLER-SAX-KMR. § 23 no. 4 a (22) CGK. 10.5.1976 E. 1976/4-219, K. 1976/233 (YKD. 1976, Sayı : 7 s. 990) 274 CMUK. NUN 22. MADDESİNDE HÂKİM HAKKINDAKİ CJÖREV YASAKLARI sizlik kararının bu mahkeme hâkiminin ağır ceza kuruluna kattılmasına engel bulunmadığı esası, CGK. nun 28.4.1947 ve 20/20 sayılı ka rarında kabul edilmiş ise de aynı kararda ceza hâkiminin reyini hiç bir suretle ihsas etmemiş olması da şart olarak belirtilm iştir" (23). Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun, 22. mad deye yeni bir yorum ve açıklama getiren 5.12.1977 tarihli çok önemli kararında (24) bu soruna da değinilmiştir. Fakat aşağıda açıklaya cağım gibi, sorgu hâkimi kavramı üzerinde yeni bir anlayış getiren bu karar, sözünü ettiğim konuda ne yazık ki bir yenilik göstermiyor. Hâkimin görevi gereği ya da görevi dolayısiyle oyunu açıklamış ol masının, yukarı mahkemede onun için bir görev yasağı oluşturacağı düşüncesi korunmuştur. Kararın ilgili yerinde şu açıklama vardır . "... Gerçekten ilk tahkikatı yapan ve duruşmayı yöneterek delilleri toplayan» olay hakkında belli bir kanıya varıp suçun niteliğini ve uy gulanacak yasa maddelerini açıklayan ve böylece oyunu belli etmiş bulunan hâkimin, bu işe ait davada hükme iştiraki sakıncalı görülmüş ve yasa hükmüyle yasaklanmıştır ama, duruşmada edinilen kanaat ve suç vasfının değişmesi ile değil de iddianame ve son soruşturma nın açılması kararındaki suç niteliği yönünden davanın görülmesinin başka bir mahkemeye ait olduğunu görerek görevsizlik kararı veren hâkim, bu hâli ile davaya bakmış sayılmaz". b) Şimdi, hâkimin, görev gereği ya da görevi dolayısiyle oyunu açıklamış olmasının neden görev yasağı oluşturmayacağını kanıtla maya çalışalım : Önce yasada böyle bir görev yasağı yoktur. Hatta istemezlik (red) nedeni de yoktur. Alman hukukunda bu neden, istemezlik ne deni olarak içtihatlarla oluşmuştur. Hukuk Muhakemeleri Usulü K.nun 29/2. maddesinde, bilindiği gibi, yasal gerek yokken oyunu açıklamak red nedeni olarak gösterilmiştir. Yargıtay içtihatlarına, özellikle 2.4.1941 tarihli ve 19/12 sayılı içtihadı birleştirme kararına bakılırsa HMUK., CMUK. na göre genel bir kanundur ve birinde (özel kanun da) hüküm bulunmadığı hallerde öbüründeki hükmün uygulanması mümkündür (25). (23) CGK. 1.3.1971, E. 71/3-40 itiraz, K. 61 (Fahrettin KIYAK-Cabbar ŞENEL, Notlu ve Açıklamalı Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları, Ankara 1974, s. 178179). (24) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı, 5.12.1977 E. 1977/2, K. 1977/2 (YKD. 1978 sayı : 2 s. 151 ve son.) (25) Bu görüşün eleştirisi için : Sahir ERMAN, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu nu, CMUK. na nisbetle Umumî bir Kanun değildir, AD. 1947 Sayı :3 s. 162 ve son. TURHAN TUFAN YÜCE 275 İçtihadı birleştirme kararı yolu ile HMUK. na dayanmaya gerek yoktur. Almanyada olduğu gibi hâkim, hukuku bulma (Reohtsfindung) yetkisiyle, yasanın gerektirmediği yerde hâkimin oyunu açıklamasını, hâkime karşı istemezlik (red) sebebi sayabilir. Fakat bu bir istemezlik nedenidir, görev yasağı değildir. Şunu da ekliyelim ki Alman mahke me vargılarında (kararlarında) hâkimin oyunu açıklamış olmasının istemezlik nedeni sayılması bile çok zordur. Örneğin, ancak şu du rumlarda oyunu açıklamış bulunmak istemezlik (red) nedeni o la b ilir: Hâkim, davadan önce hâkim olsaydı bu dava hakkında nasıl bir var gıya varacağını (karar vereceğini) açıklamış ise. Son kararı verecek hâkimin basına, dava konusu olayları gerçekten olmuş gibi göstere cek biçimde demeç vermesi (26) ya da gerekmediği halde sanık aley hinde bulunduğunu gösteren şeyler söylemesi, örneğin sanığın karı sına, sanıkla barışmamasını ve tanıklıktan çekinme hakkını kullanma masını öğütlemesi veya henüz güvenilir olmayan kanıtlara karşın sa nığın suçu üzerinde kesin ifadeler kullanması (27). Sonuçta sözü şöylece bağlamak gerekiyor: CMUK. nunda hâkim hakkında oyunu belli etmiş olmaktan ötürü bir görev yasağı ve iste mezlik (red) nedeni yoktur. Ancak oyunu önceden açıklamış olmayı hâkime karşı bir istemezlik nedeni olarak ileri sürme olanağı vardır. Hâkimin oyunu açıklamış olması, hiç bir zaman kendiliğinden (re’sen) göz önünde tutulamaz. Görev gereği veya görevle ilgili olarak oy açıklaması câizdir. Sözü geçen Genel Kurul ve Büyük Genel Kurul ka rarlarının bu konuda doğru bir sonuca varmadıklarını sanıyorum. Çün kü hâkim, görevsizlik kararı verirken suçu nitelemek zorundadır. Su çu nitelemek, suç olayı hakkında bir kanaat edinmeyi gerektirir. Ka naat edinmeden niteleme düşünülemez. Yargıtay kararlarında bu konu ile ilgili olan şu soruna da deği nilmiştir : CMUK. nun 263/2. maddesine göre görevsizlik kararı, son soruşturmanın açılmasına ilişkin bir kararın bütün sonuçlarını verir ve aynı koşullara uyar. Bu hükümden şöyle bir sonuç çıkarma yapıl maktadır. Madem ki, görevsizlik kararı, son soruşturmanın açılması kararıniın bütün sonuçlarını doğurur o halde görevsizlik kararı veren hâkim, son soruşturmanın açılması kararını vermiş olan bir hâkim gibi prtık yukarı mahkemede son soruşturmaya katılamaz. Örneğin. 4.CD. si, 1.4.1977 tarihli bir kararında, görevsizlik kararı veren sulh ceza hâkiminin asliye ceza hâkimi sıfatıyla bu davaya bakamayaca (26) SCHVVARZ-KLEİNKNECHT § 24 B (27) MÜLLER-SAX-KMR. § 24 no. 2 c, d 276 CMUK. NUN 22. MADDESİNDE HÂKİM HAKKINDAKÎ GÖREV YASAKLARI ğını işte bu görüşe dayandırmıştır (28). Sözü geçen 5.12.1977 tarihli içtihadı birleştirme kararında da aynı görüş yer almıştır. Kanaatimce bu düşüncedeki yanılgı açıktır. Çünkü görevsizlik kararı, son soruşturmanın açılması kararının bütün sonuçlarını do ğurur ama bu karar son soruşturmanın açılması kararı değildir. Ve bu kararı veren hâkim sorgu hâkimi değildir. Başka deyişle, görev sizlik kararı veren hâkimin sıfatı, bu kararla değişmiş olmaz. Görev sizlik kararı ile son soruşturmanın açılması kararının mahiyeti, mercii ve prosedürü farklıdır. Yerimiz elverişli olmadığı için bu konuda daha çok ayrıntılara girmek olanaksızdır. 2. "Sorgu hâkimi” kavramı üzerinde değişik görüşler a) Görev yasaklarına ilişkin hükümlerin genişletilerek uygulan masına olanak bulunmadığım, yukarda açıkladım (29). Yargıtay ka rarlarında bu genişletmenin en belirgin örnekleri "sorgu hâkimi” kav ramına verilen anlamda ortaya çıkıyordu. Gerçekten, bu gün, 5.12.1977 tarihli içtihadı birleştirme kararı karşısında 'hükmü kalmamış olan Yargıtay kararlarına göre istinabe ile tanık dinlemek bile duruşmaya katılmak ve soruşturmayı yönetmek mahiyetinde idi (30). Sözü geçen içtihadı birleştirme kararı bu konudaki yanlış uygu lamayı durdurm uştur: "...Halbuki doğrudan doğruya veya talimatla sanığın sorgusunu yapmak ya da tanıkları dinlemek hâkimin oyunu belli etmiş sayılmasına neden olmaz. Ve hâkimin tarafsızlığından kuş ku duymayı gerektirmez. Sadece sanığın sorgusunu yapmak ya da tanıkları dinlemekten ibaret kalan işlem, baştan sona kadar yürütü lüp sonuçlandırılmış bir soruşturma da sayılmaz. Bu nedenle ilk veya son soruşturmada doğrudan doğruya talimatla sanığın sorgusunu ya pan ya da tanıkları dinleyen hâkimin asıl davaya bakan mahkemeye katılabileceği hususunda çoğunluk görüşü oluşmuştur". İçtihadı birleştirme kararının getirdiği başka bir yenilik, hazırlık soruşturması sırasında sanığın tutuklanmasına veya salıverilmesine karar veren hâkimin asıl davaya bakan mahkemenin duruşmasına ka tılabileceğini belirtmiş olmasıdır. Bilindiği gibi bundan önce Aazırlık soruşturmasında bile tutuklama kararı veren hâkimin son sorı^ştur(28) 4. CD. 1.4.1977, E. 2087, K. 2165 (İlmî Ve Kazaî İçtihatlar Dergisi 1977 Sayı: 201, s. 5564) (29) Bkz. Yukarda “ Görev yasağı ve kapsamı" bölümü (30) CGK. 19.10.1964, 1/455-423 (Necati BAYRAKTAROĞLU, Yargıtay Ceza Karar ları, Açıklama ve Notlar, Ankara 1969, s. 168-169) TURHAN TUFAN YÜCE 277 maya katılmasına olanak yoktu (31). Bu yanlış anlayış, 22/2. Madde anlamında sorgu hâkimi olmayan, fakat hazırlık soruşturmasında sav cının, ilk soruşturmada sorgu hâkiminin isteği üzerine bazı yargısal işlemleri yapan hâkimin sorgu hâkimi sayılmasından ileri geliyordu. b) Şimdi, burada ele alınması gerekli sorun şudur: İlk soruştur mayı yapan sorgu hâkimi için ne zaman, hangi halde 22/2. Maddeye göre bir görev yasağı söz konusu olabilir? Alman içtihatlarına bakı lırsa bu yasağın koşulu, ilk soruşturmanın sorgu hâkimince "yürütül müş" olmasıdır. Prof. SCHMİDT’in bu konudaki açıklamasını aynen çevirelim : "23/2. Paragraf (CMUK. 22/2), ilk soruşturmanın yürütül mesi (Führung) ni ister. Bu, bütün ilk soruşturmanın yürütülmesi an lamına gelmez, tersine, esaslı bir işlemin, özellikle hükmün kanuna konuluş nedenini teşkil eden taraf tutma endişesini haklı gösterecek bir işlemin yapılması yeterlidir" (32). Başka bir anlatımla: "Hâkim ilk soruşturmayı, hiç olmazsa esaslı bir işlemi yapmış ya da bu iş lemin yapılmasını sağlamış olmalıdır (33). Eğer işin ilk soruşturmasını yapmakla görevli sorgu hâkimi bu anlamda esaslı bir işlem yapmamışsa bu davada son soruşturmaya da katılabilir. Bir düşünceye göre esaslı işlemler özellikle şunlardır: Sorgu hâkimince sanığın, tanıkların ve bilirkişinin dinlenmesi (34), önemli delillerin toplanması (35), 184. maddeye (Almon 191. Parag raf) göre yapılacak işlemler de ilk soruşturma işlemleridir ve bunları yapan hâkim, 22. madde anlamında sorgu hâkimidir. 178. Maddenin 1. Fıkrasının öngördüğü olanakla asliye mahkemesi başkan veya hâkiminin kararı ile ilk soruşturmayı yapmakla görevlendirilen hâkim de keza sorgu hâkimidir (36). Fakat ilk soruşturmanın açılması kararı, sanığın tutukluluk hâli nin sürmesi emrini kapsasa da görev yasağı için yetmez. Çağrı ka ğıdı (davetiye) çıkarma, sanığın ya da davada başka bir ilgilinin bir istemini alma (telakki etme), 190/1. Maddeye göre iik soruşturmanın amacının elde edildiği kanısı ile sorgu hâkiminin dosyayı savcıya gön (31) 5.CD. 9.4.1976 (KUNTER’den alınma, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Muhakemesi Hukuku, 6. Baskı İstanbul 1978, s. 255 dipn. 96). (32) SCHMİDT II § 23 kenar no. 7 (33) SCHVVARZ-KLEİNKNECHT § 23 no. 4 (34) LÖVVE-ROSENBERG § 23 no. 7 a (35) SCHMİDT II § 23, aynı yer. (36) SCHMİDT II § 23 kenar no. 5,6 Ceza 278 CMUK. NUN 22. MADDESİNDE HÂKİM HAKKINDAKİ GÖREV YASAKLARI dermesi de (37) görev yasağı doğurmaz (38); yâni bunlar Alman dokt rininde ve vargılarında (kararlarında) esaslı işlem sayılmamıştır. Türk yazarlarında ve Yargıtay kararlarında da "esaslı muamele" (39) veya "esasa ilişkin görüşe varma” (40) kavramları yer almıştır. Esasa etkili olan bir işlem yapan hâkim veya esas hakkında bir gö rüşe varacak biçimde ilk soruşturma yapmış olan hâkim o davada son soruşturma yapamaz veya son soruşturmaya katılamaz. Sözünü ettiğim içtihadı birleştirme kararında bu konuda çok açık olmayan bir görüş vardır: "...Sadece sanığın sorgusunu yap mak ya da tanıkları dinlemekten ibaret kalan işlem, baştan sona ka dar yürütülüp sonuçlandırılmış bir soruşturma da sayılamaz". Bu açıklama şu yönden duraksamaya yol açıcıdır: Acaıba sorgu hâkimi için son soruşturmada görev yasağı, sorgu hâkiminin soruşturmayı baştan sona kadar yürütüp sonuçlandırmış olması koşuluna mı bağ lıdır? Böyle ise içtihadı birleştirme kararı, yalnız hazırlık soruşturma sında ve ilk soruşturmada doğrudan doğruya ya da talimatla sanığın sorgusunu yapan veya tanıkları dinleyen hâkim için son soruşturma da görev yasağını kaldırmış değildir; aynı zamanda ilk soruşturmada ve sorgu hâkimi sıfatiyle esaslı sayılan işlemleri yapan hâkim için son soruşturmada görev yapma yasağını da kaldırmıştır. Çünkü ka rarda "baştan sona kadar yürütülüp sonuçlandırılmış son soruştur ma" dan söz edilmektedir. Kararın daha önceki paragrafında (göste rilen kaynak s. 153) yer almış şu anlatım da görev yasağı için soruş turmanın yürütülüp sonuçlandırılması koşulunun arandığı kanısını verm ektedir: "Burada kanun koyucu, davada esaslı işlemler niteli ğinde bir soruşturma yapmış ve olay hakkında delilleri toplamış ve suç niteliğini belli ederek uygulanacak kanun maddesini de göstere cek biçimde kanaat, görüş ve oyunu belli etmiş olması hâlini temel ilke olarak kabul etm iştir” . Karardan çıkardığım bu sonuç doğru ise sorgu hâkimi kavramı, en dar ölçüye varacak biçimde daralmıştır. Yukarda Alman içtihatla rına ve Türk doktrinine göre açıklanan "esaslı işlem” veya "esasa (37) Bir görüşe göre ilk soruşturma amacının elde edildiği kanısı da esas hakkın da bir görüşe varmaktır. Bu kanıya varılmadan esas hakkında iddia istenemez, KUNTER, s. 255 dipnotu . 96 (38) LÖWE-ROSENBERG § 23 no. 7 a; SCHMİDT II § 23 kenar no. 7 (39) B. KANTAR, Ceza Muhakemeleri Usulü, 1. Kitap, 3. Baskı Ankara 1950, s. 57; EREM, 108. (40) CGK. 10.9.1963, 5/5 (ÇAĞLAYAN I, s. 230) TURHAN TUFAN YÜCE 279 ilişkin bir görüşe varma” kavramlarına artık yer kalmamıştır. İlk soruş turmada "esaslı işlem” yapmış olan sorgu hâkimi bile, soruşturmayı baştan sona değin yürütüp sonuçlandırmamış ise son soruşturmaya katılabilir. Başka deyişle, ilk soruşturmayı yapan sorgu hâkimi için son soruşturmada doğacak görev yasağının koşulu, ilk soruşturmayı baştan sona değin yürütüp sonuçlandırmış olmasıdır. V. SONUÇ Sorgu hâkimi kavramının bu derece dar tutulması ve ilk soruş turma yapmış olmaktan ötürü doğacak görev yasağının böylece sınır lanması doğrudur. Çünkü, hâkimin dava hakkında görevi gereği ön ceden bir kanaat edinmiş olmasının sakıncaları abartılmıştır. Son so ruşturmayı yapacak hâkim veya hâkimler, ilk soruşturmadan gelen dosyayı önceden okumakla ve bir fikir edinmekle görevlidirler. Önce den bir fikir, bir kanaat edindiler diye bunları görevden alıkoymak olanağı var mıdır? Bozulmuş bir karar, davaya yeniden bakmak üze re kararı bozulan hâkime gönderilmektedir. Dava hakkında önceden bir kanaat edinmenin sakıncaları varsa bu kuralın varlık nedeni nasıl açıklanabilir? Önceden ıbir kanaat edinmiş olmanın yalnız sorgu hâkimi için görev yasağı doğuracağını düşünmek, sorgu hâkimini öbür hâkimlerden ayırmak, hatta ona güvenmemek anlamına gelmez mi? Sorgu hâkiminin, MÜLLER ve arkadaşlarının deyimi ile "spesifik faaliyeti" nin, onu belli bir taraf tutuculuk eğilimine götüreceği eski miş bir iddiadır. Bu iddianın tersine, yukarda yazdığım gibi dünyaca ünlü adlî psikoloji uzmanı ALTAVİLLA, sorgu hâkiminin, dava konusu olayı anlamak ve değerlendirmek bakımından duruşma hâkiminden daha elverişli durumda bulunduğunu ileri sürmüştür. Böyle bir du rumda olan hâkimin belli bir taraf tutuculuk eğilime gitmesini açık layacak haklı neden yoktur. O halde sorgu hâkiminin son soruştur maya katılması yasağını haklı gösterecek tek düşünce, bu hâkimin, son soruşturmanın açılması kararına varmış olmakla "önyargılı hâ kim” durumuna gelmiş bulunmasıdır. Sanığın adalete olan güvenini sarsmamak, özellikle savunma moralini bozmamak için, ancak son soruşturmayı baştan sona değin yürütmüş ve son soruşturmanın açılması kararını vermiş olan sorgu hâkiminin son soruşturmaya ka tılmasını yasaklamak doğrudur. CMUK. NUN 22. MADDESİNDE HÂKÎM HAKKINDAKt GÖREV YASAKLARI 280 AÇIKLAMA : Sayın yazarın yukarıdaki yazısında geçen sekiz sözcük, aşağıdaki anlamlarda kullanılmıştır : 1) — İSTEMEZLİK — Red 2 — VARGI — Karar 3) — AÇKI — Şerh 4) — KAPI — Merci 5) — YASA KAPISI — Mahkeme 6) — İTİRAZ — Karşıl 7) — İDDİA YAZISI — İddianame 8) — ÇAĞRI KAĞIDI — Davetiye Bunlar genellikle uygun k a rş ılıla rd ır. Ancak, “ Şerh" yerine "Açıklama, açıla ma" diyenler vardır. “ Mahkeme” için “ Yargı kapısı" denmesi düşünülebilirdi. Kal dı ki son yıllarda kısaca “ Yargılık” terimi önerilmektedir. "İddianame” yerine de “ Savlık" sözcüğünü önerenler vardır. “ İtiraz” için “ Karşı çıkma, karşıt çıkma, takışı (takışma) diyenler olmuştur. Yeni sözcüklerin tutunma gücünü zaman göstererecektir. Sayın Hocanın bu çabalarını ilgi ve saygı ile karşıladık. Ali Rıza ÖNDER Yayın Kurulu Başkanı MEMURLARIN YARGILANMALARINA İLİŞKİN YASANIN UYGULANMASINDA YETKİ SORUNU Abbas GÖKÇE (*) Görevlerinden dolayı, ya da görevlerini yaptıkları sırada işledik leri suçlardan ötürü memurlar hakkında -genel hükümlere göre değilözel bir Yönteme göre soruşturma- yapılır. Bu özel yöntem Memurin Muhakematı hakkında ki yasada belirlenmiş, ancak bu yasanın 6 ncı maddesinde; ilk soruşturma yapılmasında ve yargılanmaya ya da yargılanmamaya ilişkin işlemlerde Memurların Yargılanmalarına İlişkin Yasada açıklık bulunmayan konularda Ceza Yargılamaları Yöntemi Yasası kurallarına göre uygulama yapılacağı esası kabul edilmiştir. Ceza kovuşturma ve soruşturmalarında, yetki konusunda genel ilkeyi belirleyen Ceza Yargılamaları Yöntemi Yasasının 8 inci madde si davaya bakmak yetkisinin suçun işlendiği yer mahkemesine ait ol duğunu kabul etmiştir. Memurların Yargılanmalarına İlişkin Yasada, bu konuda özel bir hüküm bulunmasaydi; görevlerinden dolayı, ya da görevlerini yaptık ları sırada işledikleri suçlardan ötürü memurlar hakkında yapılacak soruşturmalarda da bu temel yöntemin uygulanması doğaldı. Başka bir deyişle Memurların Yargılanmalarına İlişkin Yasa, yetki konusun da, bazı özel hükümleri içermemiş olsaydı, soruşturma yetkisinin te mel ilkeye uygun olarak, suçun işlendiği yerdeki kurallara ait olduğu nu kabul etmek gerekirdi. Oysa ki, Memurların Yargılanmalarına İlişkin Yasa’nın 4., 8„ 9. ve 10. maddelerinde suç ileyen memurların nitelikleri ve atanma bi çimleri açısından yetkili ve görevli kurulları açıkça belirlemiştir. Bu nedenle Memurların Yargılanmalarına İlişkin Yasanın 6 ncı maddesi hükmü aracılığı ile ceza yargılamaları yöntemi yasanın 8 inci madde sinde yer alan yetki ilkesinin uygulanmasına olanak bulunmamakta dır. Memurların Yargılanmalarına İlişkin yasanın 4 üncü maddesi; soruşturma ve karar yetkisinin; (*) Danıştay 2. Daire Üyesi. MEMURLARIN YARGILANMALARINA İLİŞKİN YASANIN UYGULANMASINDA YETKİ SORUNU 282 İlçelerde ; — Kaymakam, ilçenin yönetim bölümü üstü olan memurları ve ilçe yönetim (kurulu dışında kalan - bütün memur ve hizmetliler ile bucak müdür ve hizmetlileri hakkında İLÇE YÖNETİM KURULU na, İllerde: — Vali ve ilin merkezce ulusal irade ile atanan merkez memur ları ve il yönetim kurulu üyeleri dışında kalan - bütün merkez me murları. ilçe kaymakamları, ilçe yönetim bölümü üstleri ile ilçe yöne tim kurulu üyeleri hakkında İL YÖNETİM KURULU na ait olduğunu belirtmiş ve, İlin ulusal irade ile atanan merkez memurları ile yönetim kurulu üyeleri hakkında karar verme yetki ve görevini de Danıştay Mülkiye Dairesi (DANIŞTAY İKİNCİ DAİRESİ) ne vermiştir. Bunun gibi, Memurların yargı ton malarına ilişkim Yasanın 8 inci maddesi “ Voliler hakkında” , 9 uncu maddesi "Elçiler hakkında", 10. maddesi de başkent dairelerinde ulusal irade ile atanan memur lar hakkında karar verme görev ve yetkisinin Danıştay Mülkiye Dai resi (DANIŞTAY İKİNCİ DAİRESİ) ne ait olduğu öngörülmüştür. İlin merkezce ulusal irade ile atanan merkez memurları ve il yönetim ku rulu üyeleri hakkında da DANIŞTAY İKİNCİ DAİRESİ’nce karar alına cağı yasa gereğidir. Başkent dairelerinin ulusal irade ile atanmayan memurları ile, el çilerden başka yabancı ülkelerde görevli memurlar için görevli ve yet kili kurul, bakanlarca DAİRELERİ ÜSTLERİNDEN KURULACAK KU RULLAR dır. Memurların Yargılanmalarına İlişkin Yasanın getirdiği bu temel ilke dışında özel yasalarla da saptanmış yetkili kurullar vardır. İlk soruşturma sonunda verilen kararları, yasal nedenlerle ikinci aşamada inceleyen yetkili ve görevli kurulları incelememizin dışında tutmak isteriz; çünkü bunlara ilişkin yetki sorunu yasalarlada, her hangi bir tartışmaya yer vermiyecek biçimde açık ve seçik belirlen miş bulunmaktadır. • Suçun işlendiği yer ile, suçu işleyen memur hakkımda ilk so ruşturmayı yapacak kurulun bulunmadığı yer avnı il ya da ilçe ise, ya sa hükümleri arasında bir çelişkiden sözedilemez. Çünkü ceza yargı lamaları yöntemi yasası "suçun işlendiği yeri” yetkili kabul etmiş, Memurların Yargılanmalarına İlişkin Yasada buna parelel olarak o yasadaki kurulu yetkili saymıştır. ABBAS GÖKÇE 283 • Suçun işlendiği’ yer, suçu işleyen memurun görev yaptığı il ya da ilçenin sınırları dışında ise; bu takdirde ceza yargılamaları yön temi yasasındaki "Suçun işlendiği yer" temel prensibi uygulanmıyacak, suç işleyen memurun görev açısından bağlı bulunduğu İdarî bö lüme ait kurulun yetkisi kabul edilecektir. Özel bir yasa olan Memu rin Muhakematı Hakkında Kanunun; 8., 9. ve 10 uncu maddelerinin açık hükmü bunu emretmektedir. Bunun böyle oluşu, özel bir yasa hükmü varken, genel yasa hük münün uygulanmıyacağı ilkesi ile Memurin Muihakematı Hakkında Kanunun varoluş nedeni ve ruhuna uygun düşer. Memurların yargılanmalarına ilişkin yasa 7 nci maddesinde de yargılanmasına karar verilen memurun, bu kararı veren yönetim ku rulunun bulunduğu yerdeki mahkemede yargılanacağını emretmiştir (Suçun işlendiği yerde değil...) Ancak suçun işlendiği yerle, kurulun bulunduğu yer aynı olabilir, bu takdirde yetki ve görev uyuşmazlığı sözkonusu olmayacaktır. • Cumhurbaşkanının Tarsus Mçesi’ni ziyaretleri sırasında İlçede trafik düzeninin sağlanması amacıyla İçel Trafik Büro Amirliği’nde görevli bir komiser yardımcısı ile bir trafik polisinin Tarsus’ta işledik leri suçun soruşturulması sırasında yetki açısından İçel İl Yöne tim Kurulu ile Tarsus İlçe Yönetim Kurulu arasında çıkan uyuşmazlık üzerine Danıştay İkinci Dairesi 19.4.1973 gün ve 1973/990 sayılı ka rarında suçun işlendiği yerdeki kurulu değil, sanık memurların görev açısından bağlı bulundukları ilin kurulunu yetkili saymıştır. • Yine Danıştay İkinci Dairesi 16.11.1977 gün ve 1977/1725 sa yılı kararında . İstanbul Yaprak Tütün Bakım ve İşletme Atölyeleri’nde görevli bulunan eksperlerin Samsun’da işledikleri suç konusunda Samsun II Yönetim Kurulu’nun değil, İstanbul II Yönetim Kurulu’nun yetkili olduğunu kabul etmiştir. Memurların Yargılanmalarına İlişkin Yasanın 15 inci maddesi : Birlikte işlenen suçlarda aynı veya çeşitli sınıflardan olan me murlar, ast üste bağlı olmak üzere aynı mahkemelerde yargılanırlar, hükmünü taşır. Bu maddede de görev ve yetki açısından üzerinde durulmaya de ğer. Sözgelişi bir köy muhtarı ile bir vali bir köyde ve birlikte bir suç işlemiş olsalar; bu köy muhtarı hakkında ne bağlı bulunduğu ilçenin yönetim kurulu, ne de il yönetim kurulu karar verebilecektir. Yasanın koyduğu hükme göre; astın üste bağlılığı ilkesi gereğince, köy muh- 284 MEMURLARIN YARGILANMALARINA İLİŞKİN YASANIN UYGULANMASINDA YETKİ SORUNU tan hakkında da valinin tabi olduğu yönteme göre soruşturma yapı lacak, yargılanmalarına ya da yargılanmamalarına Danıştay İkinci Dairesi’nce 'karar verilecek ve yargılanmalarına karar verilirse, yargı lanmaları Yargıtay’ın ilgili ceza dairesinde yapılacaktır. Yasa bu hükmü ile de, yetki ve görev açısından, ceza yargıla ması yöntemi yasasında öngörülen “ Suçun işlendiği yer” genel ilke sinden uzaklaşmış, idari icap ve zorunluklar nedeniyle özel çözüm yolu getirmiştir. 5442 sayılı "İl İdaresi Kanunu” 3 üncü maddesinde; illerin idare sinin yetki genişliği esasına dayandığı, illerde genel idare teşkilâtı il, ilçe ve bucak bölümlerine uygun olarak düzenlendiğimi, belli kamu hizmetlerimin görülmesi amacı ile, birden çok ili içine alan çevrede, bu hizmetler içim yetki genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirilebile ceğini öngörmüştür. Yasanın bu hükmü gereği birden çok ili içerisine alan çevrede kurulan genel müdürlükler ile bunlara bağlı il müdürlüklerinde bulu nan memurların birlikte suç işlemeleri halinde de yetkili kurulu yine, Memurların Yargılanmalarına İlişkin Yasanın 4., 15., 7. ve 10 uncu mad delerine göre saptamak gerekir. Yine astın üste bağlı olarak, "lüzumu muhakeme" kararı veren 'kurulun bulunduğu yerde olan aynı mahke mede yargılanacağı esastır. Örneğin Danıştay İkinci Dairesi 28.3.1978 gün ve 1978/612 sayılı kararında Ankara YSE Bölge Müdür Yardımcısı ile, Bolu YSE İl Mü dürünün birlikte işledikleri iddia olunan suç üzerine, üst durumda bu lunan Ankara YSE Bölge Müdür Muavini ıhaıkkında birinci aşamada karar verme yetkisinin Ankara İl Yönetim Kuruluna ait olduğunu ka bul etmiştir. Sonuç olarak, yetki ve görev konusunda "Memurin Muhakemattı Hakkında Kanun” un getirdiği özel hükümleri ihmal edip, "Ceza Muha kemeleri Usulü Kanunu” nun genel bükümlerini uygulamak yanlış ve yanıltıcı olur. EŞYA HUKUKU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI Ali Rıza DÜZCEER (*) PLÂN Giriş I — Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Mal İktisaptan A — Genel Kural 1 — Karşılılık (mütekabiliyet) a) Genel Anlamda aa) Mülteciler bb) Vatansızlar cc) AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu) Antlaşması dd) 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 2 — Kanuni Sınırlamalar a) b) c) d) 2644 sayılı Tapu Kanunu 442 sayılı Köy Kanunu 1110 sayılı Askeri Memnu Mıntakalar Kanunu 1062 sayılı Kanun aa) Genel Anlamda bb) Suriye Uyruklular cc) dd) ee) e) 403 aa) bb) f) 431 (*) aaa) 13.1.1939 tarih ve 2/10250 sayılı Kararname bbb) 14.2.1942 tarih ve 2/17317 sayılı Kararname ccc) 18.11.1957 tarih ve 4/9697 sayılı Kararname ddd) 1.10.1966 tarih ve 6/7104 sayılı Kararname eee) 25.9.1967 tarih ve 6/8890 sayılı Kararname Arnavut Uyruklular Bulgar Uyruklular Yunan Uyruklular sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Vatandaşlıktan Çıkma ve Vatandaşlığı Kaybetme Vatandaşlıktan Çıkarılma ve İptal sayılı Kanun Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi. YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI 286 g) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun aa) Satın Alma Halinde bb) Temlik Halinde II — Yabancı Tüzel Kişiterin Taşınmaz Mal İktisapları A — Genel Kural B — İstisnalar 1 — Müktesep Haklar 2 — Kanunlarla İktisap Hakkı Tanınması a) b) c) d) 6224 6086 6236 7129 sayılı Yabancı SermayeyiTeşvik Kanunu sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu sayılı Petrol Kanunu sayılı Bankalar Kanunu 3 — Antlaşmalarla İktisap Hakkı Tanınması KISATMALAR AD Adalet Dergisi ABD Ankara Barosu Dergisi AHFD Ankara Üniversitesi Hukuk C Cilt İBD İstanbul Barosu Dergisi İKİ D İlmî ve Kazaî İçtihatlar Dergisi K Kanun MK Türk Kanunu Medenisi RG Resmî Gazete RKD Resmi Kararlar Dergisi S Sayı 9. Sayfa SBFD Siyasi Bilgiler FakültesiDergisi TK Türk Ticaret Kanunu YKD Yargıtay Kararları Dergisi Fakültesi Dergisi ALİ RIZA DÜZCEER 287 GİRİŞ Yabancıların, Türkiye’de taşınmaz mal iktisap etmeleri sorunu, yazımızın ko nusunu teşkil etmektedir. Konu ile ilgili hükümler, Tapu Kanunu, Köy Kanunu ve diğer kanunlara serpiştirilmiş durumdadır. Yabancılar hukuku, bir kanunda toplan mış değildir. Biz bu hükümleri belli ilkelere bağlamaya çalışacağız. Taşınmaz mal kavramı, gerek tapulu, gerek tapusuz olanları kapsamına a l maktadır. İncelenen konu yönünden, tapulu veya tapusuz taşınmazlara özgü kural lar bulunmadığından, incelemeyi bu ayrıma uyarak iki bölümde yapmağa gerek yoktur. Yapılacak açıklama, iki tür taşınmazlar için de geçerli olacaktır. Yalnız, aşağıda açıklanacak kurallara göre, iktisap koşullarının bulunup bulunmadığını, tapulu taşınmazlarda tapu sicil memurları, tapusuz taşınmazlarda, tescil davaları na bakan hakimler araştırıp takdir edecekler ve gerekeni yapacaklardır. 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatları Hakkında Kanuna göre, yabancıların Türkiye'de kalmalarının kısa bir süre ile sınırlı olduğu ilkesin den hareket edilerek, MK. nun 639. maddesinde yazılı 20 yıllık zamanaşımı süre sini tamamlayamıyacakları ve olağanüstü zamanaşımı yoluyla iktisaptan yararlanamıyacakları akla gelebilir. Ancak, yabancının, bir Türk vatandaşından devir a l dığı taşınmazın tescilini istiyebileceği ve MK. nun 909. maddesi gereğince de, ek leme zilyetlikten (accessio possesiorum) yararlanma hakkına sahip olabileceği dü şünülürse, 5683 sayılı K. nun bu konuda engel teşkil etmiyeceği açıklığa kavuşur. Konuyu, yabancı gerçek kişilerin ve yabancı tüzel kişilerin taşınmaz iktisapları açısından olmak üzere, iki bölümde inceleyeceğiz. I — YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI Kimlerin yabancı gerçek kişi sayılması gerektiği üzerinde durulmak gerekir. Vatandaşlığı esas olarak almak suretiyle ‘'yabancı’1 yı da tanımlamış oluruz. Buna göre, bulunduğu ülkenin vatandaşı olmıyan kişi yabancıdır (1). Yabancı devlet va tandaşları, birçok vatandaşlığı olanlar, özel statüdeki yabancılar (diplomatik tem silciler, Nato mensupları gibi), mülteciler ve vatansızlar, yabancı kavramının kap samına girerler (2). Türk vatandaşlığı ile ilgili uyuşmazlıklarda Danıştay (403 sa yılı Türk Vatandaşlığı K. m. 40), yabancılarla ilgili vatandaşlık uyuşmazlıklarında ise adli yargı görevlidir (3). Osmanlı Devleti zamanında, yabancı gerçek kişilerin taşınmaz mal iktisabına izin verilmemişti. 7 Safer 1284 (10 Haziran 1867) tarihli "Tebaa-i Ecnebiyenin Em (1) Aysel Çelikel, Yabancılar Hukuku Dersleri, 1974, s. 18; Gülören Tekinalp, Türk Yabancılar Hukuku, 1975, s. 6; Erdoğan Göğer, Yabancılar Hukuku, 1976, s. 4-5. (2) Tekinalp, a.g.e., s. 7. (3) Ergin Nomer, V. Raşit Seviğ/Ergin Nomer/Gülören Tekinalp/Atâ Sakmar, Dev letler Hususi Hukuku Pratik Çalışmaları, 1976, s. (27-63)-55. 288 YABANCILARIN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI lâk İstmlâkine Dair Nizamname" (4) ile Hicaz arazisi dışında iktisaba izin verildi. Bu Kanunun 1. maddesi şö yle d ir: “ Düveli ecnebiyye tebaası, Memaliki Şahanenin arazi-i Hicaziyeden maada her tarafında tebaa-i Devlet-i Âliyye misillû ve başka bir şart tahtında olmıyarak mevaddı atiyede mezkûr olduğu veçhile anların bu hu susta tabi oldukları nizamat ve vezaife ittiba kaydiyle dahil ve hariç müdün ve kasabatda tasarruf-ı emlâk hukukundan istifade etmeğe kabul olunmuşlardır. Filasıl tebaa-i Hazreti Şahaneden olup da sonradan tebdili tâbiyyet etmiş olanlar bu kai deden müstesna olup anlar haklarında kanun-ı mahsusunun ahkâmı cari olacak tır” (5). 25 Rebiytülahır 1300-21 Şubat 1298 (3 Mart 1883) tarihli, "Ecanibin Hakkı İs timlâki Kanununun Birinci Maddesinde İstisna Olunan Eşhasın Emlâk ve Arazisine Mahsus Kanun'’ (6) ile de, vatandaşlıktan ıskat edilenlerin durumu düzenledi. Bu K. un 2. m. sine göre : “ Devlet-i Âliyyeden mezuniyeti resmiye istihsal etmeksizin (4) Birinci Tertip Düstur, C. I, s. 230. Yılmaz Altuğ’un işaret ettikleri gibi (Yaban cıların Arazi İktisabı Meselesi, 1976, s. 61), mahiyeti itibariyle kanundur. Düs turdaki tarihi 1 Cemaziyelevvel 1284 (31 Ağustos 1867) dir. 25 Rebiyülâhır 1300 tarihli, (Ecanibin Hakkı İstimlâki Kanununun Birinci Maddesinde İstisna Olunan Eşhasın Emlâk ve Arazisine Mahsus Kanun) un 1. maddesinde, (7 Safer 84 ta rihli Kanun) diye yollamada bulunulmuştur. Bu konuda yazılan eserlerde de, Kanunun tarihi 7 Safer 1284 olarak belirtilmiş, hatta kısaca (Safer Kanunu) diye adlandınIdığı da olmuştur. Bu Kanunun 7 Safer 1284 tarihli Takvimi Vakayi'de yayımlanmadığını gördük. Bu itibarla, 7 Safer 1284 tarihini ne suretle a l dığını tesbit edemedik. Faik Reşit Unat'ın eserinden (Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu, 1974) yararlanarak, yukarıda ayraç (parantez) içinde belirttiğim iz gibi, 7 Safer 1284 tarihinin miladi tarihle karşılığının 10.6.1867 olduğunu tesbit ettik. Bu ko^ nudaki eserlerde ise, Safer K. unun miladi tarihle karşılığı değişik biçimde ve rilmiştir. Örneğin : Altuğ (a.g.e., s. 61) 8.6.1868; Göğer (a.g.e., s. 103), Muam mer Raşit Seviğ (Ecnebilerin Emlâk Sahibi Olmalarından Doğan Kanunlar İhti lâfı, Ebul'ula Mardin’e Armağan, 1944, s. (605-630)-609) ve Kadrettin Oğuzalıcı Meriyetteki Osmanlı Mevzuatı, 1953, s. 40) 18.6.1867; Nedjib H. Chiha (Os manlI Devletinde Gayrimenkul Mülkiyeti Bakımından Yabancıların Hukuki Du rumu, çeviren Halil Cin, AHFD 1967, C. XXIV, S. 1-4, s. (247-274)-247) 16.6.1869; Çelikel (a.g.e., s. 218) ve Nomer (a.g.e., s. 39) 1867; Hicri Fişek (Türkiye'de Yabancıların Aynî Haklardan İstifadesi, AHFD 1950, C. VII, S. 3-4, s. (426-440)428) 9.6.1867 olarak belirtmişlerdir. (5) Orijinalden yeni yazıya çevrilmiştir. Bazı değişikliklerle yeni yazılı metin için bkz : Vedat Raşit Seviğ (Türkiye'nin Devletler Hususi Hukuku Düzeni ile İlgili Kanun ve Andlaşmalar (Derleme), 1971, s. 132; Oğuzalıcı, a.g.e., s. 40-41. Maddenin Öz Türkçesi şöyledir: “ Yabancı devlet uyruklularının, Hicaz toprak larından başka, Osmanlı ülkesinin her yanında, kentlerin (kasabaların) ve bü yük kentlerin (şehirlerin) içinde ve dışında, aşağıdaki maddelerde yazılı oldu ğu biçimde, bu konuda bağlı oldukları yasalar ve ödevlerle sınırlı olarak, baş ka bir koşul aranmadan, Osmanlı uyruklular gibi taşınmaz mal edinme hakla rından yararlanmaları kabul olunmuştur. Eskiden beri Osmanlı uyruklu olup da, sonradan uyrukluğunu değiştirmiş olanlar bu kuraldan ayrık olup, onlar hakkında özel yasanın hükümleri uygulanacaktır". (6) Birinci Tertip Düstur, Zeyl 3, s. 96. ALI RIZA DÜZCEER 289 tebdili tabiiyyet edip de tarafı Devlet-i Âliyyeden tabiiyyeti ıskat olunan eşhas Memaliki Osmaniyede istimlâk ve tevarüs hakkından mahrum olurlar" (7). Yukarıda açıklanan tarihi bilgilerden sonra, yabancı gerçek kişilerin bugünkü taşınmaz mal edinme rejimine geçebiliriz. A — Genel Kural Kural olarak, yabancı gerçek kişiler, Türkiye’de taşınmaz mal edinebilirler. 2644 sayılı Tapu K. nun 35. m. sine g ö re : “ Tahdidi mutazammın kanuni hükümler yerin de kalmak ve karşılıklı olmak şartiyle yabancı hakiki şahıslar Türkiye'de gayri menkul mallara temellük ve tevarüs edebilirler". Bu hükme göre, yabancı gerçek kişilerin taşınmaz mal edinebilmeleri için, iki koşul aranır; 1 — Karşılılık (Mütekabiliyet), 2 — Kanuni sınırlayıcı hükümlere riayet. 1 — Karşılılık (mütekabiliyet) a) Genel Anlamda Tapu K. nun 35. maddesinde kullanılan, karşılılık kavramı üzerinde durmak ge rekir. Bu sözcükten ne anlaşılmak gerektiği tartışma konusu olmuştur. Birinci fik re göre, karşılılık ahdi ve siyasi olmalıdır. Yani, yabancı Devlet ile Türk Devleti arasında bir antlaşma yoksa; yabancı Devlet, Türk vatandaşlarına taşınmaz iktisap etme hakkı tamsa bile, yabancı devlet uyruklu olan kimse, Türkiye'de taşınmaz İkti sap edemez (8). İkinci fikre göre, karışılılık kanuni ve fiili de olabilir (9). Yabancı, devlet, kanunlarında mevcut açıklık ile veya idari tasarruflarla yabancılara taşın maz iktisap hakkı tanımışsa, yine karşılılık vardır (10). Ayrıca, bir Türkün bu yoldan yararlandığına dair emsal aramağa gerek yoktur (11). Biz de, ikinci fikre katılıyoruz. 20.4.1940 tarihli Kararnamede görüleceği gibi, uygulama da, ikinci fik ir doğrultu sundadır. 20 Nisan 1940 tarih ve 2/13349 sayılı Kararnamede (12) karşılılıktan ne an laşılmak gerektiği açıklanmıştır. Kararname şö yle d ir: “ Türkiye'de ecnebilerin gayrimenkul tasarruflarının hududunu gösteren Tapu Kanununun 35. maddesindeki (karşılıklı) olmak kaydının ne suretle tatbik edilece ğinin tayini Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünce istenilmesi üzerine, bu husus (7) Yeni yazılı metin için bkz : Seviğ, Vedat Raşit, a.g.e., s. 133; Fikri Gürzumar, Tapu ve Kadastro Külliyatı Muamele ve İzahatı, Üçüncü Kitap, C. IV, 1953, s. 110; Oğuzalıcı, a.g.e., s. 41. Maddenin öz Türkçeye çevirisi şöyledir: "Osmanlı Devleti’nden izin almadan uyrukluğunu değiştirmeleri nedeniyle Osmanlı Devleti uyrukluğundan koğulanlar, Osmanlı ülkesinde mal edinme ve miras hakkından yoksun olurlar'’. (8) Kemalettin Birsen, Devletler Hususi Hukuku, 1936, C. 1, s. 191-193. (9) Altuğ, a.g.e,s. 120; Çelikel, a.g.e,s. 231; Fazıl Berki, Devletler Hususi Hukuku, 1956, s. 177; Fişek, a.g.m,s. 430-431; Sait K. Obut, Türk Hukukunda Yabancı Hakiki ve Hükmî Şahısların Aynî Haklardan İstifadesi, 1956, s. 56. (10) Obut, a.g.e,s. 57. (11) Altuğ, a.g.e,s. 136. (12) Kararname numarası bazı eserlerde açıklanmamıştır (Galip Esmer, Mevzuatı mızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, 1976, s. 509-511; Altuğ a.g.e.s. 290 YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI ta prensip kararı verilmesine mütedair Hariciye Vekilliğinin 21 Şubat 938 tarih ve 3388/64 sayılı tezkeresi İcra Vekilleri Heyetince okunarak keyfiyetin, Hariciye Ve kâleti mümessilinin reisliği altında Adliye, Dahiliye ve Maliye Vekillikleri mümessil lerinden toplu bir Komisyon tarafından tetkiki tensip edilmişti. Bu komisyon tarafından hazırlanarak Hariciye Vekilliğinin 6 Eylül 938 tarih ve 18931/459 sayılı tezkeresi ile gönderilen rapor ile Hariciye Hukuk Müşavirinin mütalâası ve yine Hariciye Vekilliğinin 6 Nisan 939, 8 Mayıs 939 tarih ve 35026/137, 37670/181 sayılı tezkereleriyle Maliye ve Adliye Vekilliklerinin 31.8.939, 28-3.940 tarih ve 41100/4, 127/64 sayılı tezkereleri İcra Vekilleri Heyetince 20 Nisan 1940 tarihinde tetkik ve mütalâa olundu. Rapora göre ekalliyette kalan Hariciye Baş Hukuk Müşavirinin karşılıklı olmak kaydının esas itibariyle ecnebilere gayrimenkul tasarruf hakkı tanıyan ve Türk tebasına karşı hususî takyidat ve tahdidat vazetmiyen ecnebî devletler tebaasına Türkiye’de bütün ecnebilere mahsus takyit ve tahditlere riayet şartiyîe ve ayrıca herhangi bir suretle tahdidata tabi tutulmaksızın gayrimenkuliere temellük ve ta sarruf hakkı kabul olunması şeklinde tatbiki lâzım geleceği reyinde bulunduğu ve Hariciye Vekâletinin de bu reye iştirak eylediği ve ekseriyetin ise, bu kaydın, Tür kiye'de gayrimenkule tasarrufu mevzubahis olan ecnebinin mensup oldu ğu hükümette cari kayıt ve şartlar aranmak suretiyle tatbiki lâzım gelece ği reyinde bulunduğu ve Maliye Vekâletinin de bu nokta i nazara iştirak eylediği görülmüş ve Adliye Vekâletince de; karşılıklı olmak kaydının dar ma nada yürütülmesi tatbikatta birçok güçlük ve bazan da imkânsızlığı doğurması ha sebiyle bunun daha geniş bir şekilde tatbikinin zaruri görülmekte olduğu ve bu iti barla yabancıların memleketimizde satın alacakları gayrimenkullerin tescillerinde ecnebi devletlerin tebaamıza aynen tatbik ettikleri muamelenin tetkik ve tahkikine ve neticesine göre tatbikine tevessül edilmeyip karşılıklı olmak esasını kabul et miş bir ecnebi devlet memleketinde bulunan tebaamızın o memlekette tasarruf e t mek istediği gayrimenkul hakkında vazedilen takyit ve tahditten mütevellit bir mü racaatı halinde bilmukabele o devlet tebaası hakkında aynı takyit ve tahdidin tatbik edilmesinin muvafık olacağı bildirilmiştir. Tatbikatta müşkilâtı ve hatta imkânsızlığı nazara alınarak şimdilik bahsi geçen karşılıklı olmak kaydının, Hariciye Vekilliğinin de iştirak ettiği Hariciye Baş Hukuk Müşavirinin noktai nazarı ve Adliye Vekilliğinin mütalâası dairesinde esas itiba riyle ecnebilere gayrimenkuliere tasarruf hakkı tanıyan ve Türk tebaasına karşı hususi kayıt ve tahditler vazetmiyen ecnebi devletler tebaasına, Türkiye’de bütün ecnebilere mahsus kayıt ve tahditlere riayet şartiyle ve ayrıca herhangi bir suretle tahdidata tabi tutmaksızın, gayrimenkuliere temellük ve tasarruf hakkının tanın ması ve yabancı bir devlet ülkesinde bulunan tebaamızın o memlekette almak iste diği gayrimenkul hakkında vazedilen takyidat vetahdidattan mütevellit bir müra caatı halinde o devlet tebaası hakkında aynı takyit ve tahditlerin konulması şek linde tatbik edilmesi kabul olunmuştur.". 121-122, not. 27; Fikri Gürzumar, a.g.e.s. 329; Tekinalp, a.g.e,s. 194), bazı eserlerde de, 2/13394 olarak gösterilmiştir (Çelikel, a.g.e,s. 231; Muin M. Küley, Medeni Kanunda ve Tatbikatında Müruruzamanla İktisap, 1957, s. 142; Ergin Nomer, Seviğ/Nom er/Tekinalp/Sakmar, a.g.e.,s. 60). Resmi Resmi Gazete'de yayımlanmaması sebebiyle, Başbakanlık arşivin de yaptığımız araştırma sonucu, Kararname No. sunun 2/13349 olduğunu tesbit ettik. Yayımlanan Kararnamelerde de, metin içindeki bazı tarih ve No. larda hata yapıldığını gördüğümüzden, aynen yayımlamağı yararlı bulduk. ALİ RIZA DÜZCEER 291 Kararnamedeki açıklamaya göre, karşıIılıktan söz edilebilmek için; a) yaban cının mensup olduğu devlette, yabancılara taşınmaz iktisap etme hakkı tanınma lı, Türk uyruklu olan bir kimse hakkında özel bir tahdit mevcut olmamalıdır, b) Yabancının mensup olduğu devlette, Türk uyruklu olan kimseler hakkında bazı takyit ve tahditler varsa, bunlar Türkiye'de taşınmaz iktisap etmek isteyen o ya bancı devlet uyruklusu kimse hakkında aynen uygulanmalıdır. Bu son koşul, fiili karşılılıktır ve bir bakıma mukabelei bilmisil hükmündedir (13). Karşılılık mevcut olup olmadığının Dışişleri Bakanlığından sorulması zorunlu dur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 3.10.1961 tarih ve 119-1-8/8234 sayı lı tamimine göre : "Ecnebi şahısların gayrimenkule müteallik bilumum tapu mua melelerinin merkezden sorulmadan ve bir evvelki emre istinaden yapılması doğru değildir. 2518 sayılı yazımızda belirtildiği veçhile durumun merkezden sorularak alınacak cevaba göre işlem yapılmasının usul ittihazı zaruridir.” (14). Uygulamadan Örnekler “ İran tabiyetinde bulunan kimselere Türkiye'de gayrimenkul temellük ve ta sarruf etmek hakkı tanınmadığı sıralarda geçen zilyedliğin malik gibi olamıyacağı düşünülerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran Hükümeti arasındaki akti (ahdi olması gerekir) münasebetler tahkik edilmek, mütekabiliyet esası bakımından Iran tabiyetinde bulunan şahıslara Türkiye'de dava konusu nevinden gayrimenkul te mellük ve tasarruf etmek yetkisi tanınıp tanınmadığı araştırılmak ve gerektiği tak dirde bu hususlar Hariciye Vekaletinden sorulmak ve bu suretle Hazine adına tes cile takaddüm eden 20 sene içinde İran tabiyetinde bulunan şahıslara dava ko nusu gayrimenkul nevinden gayrimenkule temellük ve tasarruf hakkı tanınmış olup olmadığı tesbit edilmek ve sonucu dairesinde bir karar verilmek gerekirken" (15). “ Davacının murisi 30 sene evvel öldüğüne ve davacı Suriye'de ikamet ettiğine göre 30 seneden beri kimin ne sıfatla ve ne suretle zilyed bulunduğu araştırılmak, davacının tabiiyeti tahkik olunmak, Suriye tabiiyetinde bulunuyorsa mütekabiliyet esasları göz önünde tutularak Suriye’de Türk vatandaşlarına o yolda iktisap hak kı tanınıp tanınmadığı araştırılmak ve keyfiyet Hariciye Vekaletinden sorulmak, Köy Kanunu uyarınca köylerde ecnebilerin gayrimenkul iktisap edemiyecekleri ve bu itibarla davacının şahsına ait zilyedi iğe itibar olunamıyacağı düşünülmek sonucu dairesinde bir karar verilmek” (16). b) Karşılılık koşulunun istisnaları Aşağıdaki hallerde karşılılık ilkesini aramağa gerek yoktur. aa) M ülteciler Cenevre'de 28.7.1951 tarihinde imzalanmış olan “ Mültecilerin Hukuki Durumu na Dair Sözlşme” nin (17) 7/2. maddesine g ö re : “ Bütün mülteciler, Âkit Devîet(13) Çelikel, a.g.e.s. 232 (14) Altuğ, a.g.e,s. 134 (15) 7HD 24.2.1953, 8556/1053 (İmran Öktem, Temyiz Mahkemesi 7. Hukuk Daire si Emsal Kararları ve Usul Hakkında Bir kaç Söz, 1953, s. 154) (16) 7HD 22.1.1960, 566/413 (AD 1960, S. 7, s. 429-430) (17) 29.8.1961 tarih ve 359 sayılı Kanun (Dördüncü Tertip Düstur, C. 1/2, s. 3052; 5.9.1961, 10898 Rg) ile onaylanmış ve 1.7.1968 tarih ve 6/10266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Beşinci Tertip Düstur, C. 7/2, s. 2693; 5.8.1968, 12968 RG) ile de, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Protokole katılmamızın uygun oldu ğuna karar verilmiştir. YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI 292 lerin ülkesinde üç sene ikametten sonra, kanuni mütekabiliyet şartından muaf olurlar.". Aynı maddenin 5. fıkrasına göre, sözü geçen ikinci fıkra hükmü, sözleş menin 13. maddesinde yazılı, taşınmaz mal edinme hakkında da uygulanır. Yine bu Sözleşmenin, (Menkul ve gayrimenkul mülkiyet) başlığını taşıyan 13. maddesine göre de : “ Â kit Devletler, menkul ve gayrimenkul iktisabı ve buna müteferri diğer haklar, menkul ve gayrimenkul mülkiyete ait kira ve diğer mukaveleler bakımın dan her mülteciye mümkün olduğu kadar müsait ve her halde aynı şartlar içinde genel olarak yabancılara bahşolunandan daha az müsaid olmıyan bir muamele tatbik ederler.". bb) Vatansızlar (haymatloslar) Vatansızlarda da karşılılık aranmaz (18). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ğünün 7.5.1954 tarih ve 127-55/2834 sayılı yazısı (19) da bu görüşü doğrulamak tadır. Yazı şö yle d ir: "H içbir devlet tabiiyet ve himayesinde bulunmayan haymötlosların memleketimizde gayrimenkul iktisabı hususunda elyövm meri mevzuatı kanuniyemizde herhangi bir hüküm bulunmamakta ise de beynelmilel hukuk kaideleri bakımından bunların bazı haklardan müstefit oldukları ve insan hakları beyan namesinde mülkiyet hakkına yer verildiği Hariciye Vekâletinden bildirilmiş olma sına göre bunların Türkiyede gayrimenkul almaları mümkündür.” . cc) AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu) Antlaşması 12.9.1963 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 397 sayılı Kanun (20) ile onaylanan “ Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Antlaşma" ile buna ekli "Geçici Protokol", “ Malî Protokol", “ Son Senet", “ Bildiriler" ve “ İşgücü Mektubu'’ nu onaylayan, 22.10.1964 tarih ve 6/3820 sayılı Kararname nin (21) 13. maddesine göre, “ Âkit taraflar, yerleşme serbestliği kısıtlamalarını ara larında kaldırmak için, topluluğu kuran antlaşmanın 52 ilâ 56 ncı (Dahil) maddeleri ile 58 maddesinden eşinmekte uyuşmuşlardır". Bu 13. maddenin yollamada bulunduğu Avrupa Ekonomik Topluluğu Kurucu Antlaşmasının (22) 54. maddesi şöyledir: “ Bi rinci evrenin sonundan önce Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Ekonomik ve Sosyal Komiteye ve Genel Kurula danıştıktan sonra, yerleşme özgürlüğüne Toplu lukta bulunan kısıtlamaların kaldırılması için bir genel proğramı oybirliği ile ka rarlaştırır.” . Bu proğram, 54. maddenin, 3. parağrafının, e) bendine göre; “ Madde 39 parağraf 2’de konulmuş ilkeleri zedelemiyecek ölçüde kalmak şartiyle, bir üye devlet uyruğunun başka bir üye devlet ülkesinde taşınmaz mal satın almasını ve işletmesini mümkün kılmak" ı da kapsamına alır. 39. madde, toplu tarım politika sının amaçlarını düzenlemektedir. Türkiye, geçiş döneminde olup, henüz toplulu ğa tam üye olmadığından, Ortaklık Konseyi kararı da mevcut bulunmadığından, taşınmaz edinilmesine ilişkin bu hükmün Türkiye’de uygulama olanağı yoktur. (18) Göğer, a.g.e,s. 109; Tekinalp, a.g.e,s. 208, (19) Altuğ, a.g.e,s. 134, (20) Beşinci Tertip Düstur, C. 3/1, s. 444, (21) Beşinci Tertip Düstur, C. 4/1, s. 42; 17.11.1964, 11858 RG. Ankara Antlaşma sı, diye anılmaktadır. (22) Antlaşmanın Türkçeye çevirisi için b k z : Tarık Ozil, Avrupa Ekonomik Toplu luğu : Kurucu Antlaşma (Roma Antlaşması) ve Ek - Belgeleri (Annex’ler), 1967; Vehbi Belgil/Tahsin Yıldıran, Müşterek Pazar Andlaşması, 1961. Ayrı ca, Avrupa Topluluğu yayınlarından, (Türkiye - AET İlişkileri) adlı Kitaba da bkz. ALİ RIZA DÜZCEER dd) 293 6224 Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu. Bu Kanunun 10. maddesine göre: "Yerli sermaye ve teşebbüslere tanınan bü tün haklar, muafiyetler ve kolaylıklardan, aynı sahalarda çalışan yabancı sermaye ve teşebbüsler de aynı şartlar dahilinde istifade ederler.". Yerli sermaye ve teşeb büsle eşitlik sonucu, yabancı sermaye ve teşebbüs, karşılılık aranmadan, Türki ye'de taşınmaz mal iktisap edebilir. Yabancı gerçek kişiler, bu hüküm olmasa da, taşınmaz edinme hakkını haiz idiler. Bu hükümle, yabancı gerçek kişilerin yerli teşebbüsle eşitliği sağlanmıştır (23). 2 — Kanuni Sınırlamalar, Anayasa’ nın 13. maddesi, mülkiyet hakkını da kapsıyan ikinci kısımdaki hak ve hürriyetlerin, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak, kanunla sınırla nabileceğini açıklamaktadır. İşte, bu ilkeye uygun olarak, kanunlarımızla taşınmaz mal edinme konusunda sınırlamalar getirilmiştir. 2644 sayılı Tapu K. nun 35. maddesinde yazılı, riayet edilecek kanuni sınır lamalar, aşağıdaki hallerden ibarettir. a) 2644 sayılı Tapu Kanunu, m. 36 Sözü geçen 36. maddeye göre : “ Yabancı hakiki şahıslar bir köye bağlı olmıyan müstakil çiftliklere ve köy sınırları dışında kalan arazinin otuz hektardan çoğuna ancak Hükümetin iznile sahip olabilirler. Kanunî miras bu hükümden dışarıdır. Adı geçen çiftliklere ve arazinin otuz hektardan ziyadesine vasiyet suretile veya mansup mirasçı sıfatiyle yabancı hakikî şahısların sahip olabilmesi de Hükümetin iz nine bağlı olup izin verilmezse çiftlik ve bu fazla miktar tasfiye suretile bedele çev rilir.". Müstakil çiftlikten maksadın ne olduğu, maddede açıklanmış değildir. İncele diğimiz Kanun gerekçesinde de, bir açıklığa rastlayamadık. Esmer'e göre, böyle bir müstakil çiftliğe bugüne kadar rastlanmamıştır (24). Bir köyün sınırının bittiği yerde, başka bir köyün sınırının başlıyacağı varsa yımından hareket edilerek; köye bağlı olmayan müstakil çiftlikler ile köy sınırları dışındaki 30 hektardan büyük arazinin, ancak belediye sınırları içinde bulunabile ceği akla gelebilir. "B ir köyün sınırı mutlaka diğer köyün sınırıyla birleşmek la zım gelmez. İki Köyün sımrları arasında eskiden beri hiçbir köyün malı sayılmıyan boş arazi, dağlar, ormanlar, yaylaklar varsa bunlar gene sınırın dışında bırakılma lı” hükmünü vazeden, Köy K. nun 4/6 maddesi, bu husustaki duraksamayı gidermektetdir. "Köye bağlı olmıyan mahaller” den söz eden, 766 sayılı Tapulama K. nunun 3/2, maddesi de, açıkça, köy sınırları dışında arazi bulunabileceğini kabul etmektedir. (23) Tekinalp, a.g.e, s. 213. Çelikel ise, yabancı teşebbüse tanınan haklar ara sında, taşınmaz edinme hakkı mevcut olmadığını ileri sürmüştür (a.g.e, s. 228). Maddenin yoruma yer vermiyecek açık hükmü karşısında, Çelikel'in fik rine katılamıyoruz. (24) Esmer, a.g.e, s. 512, 294 YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI Maddedeki, izin vermeye yetkili Hükümetten maksat, Bakanlar Kuruludur (25). Karşılıklı olmak kaydıyla, köy sınırı dışında kalan 30 hektardan küçük arazi ve ya çiftliğin, yabancı tarafından iktisabında Hükümetin iznine gerek yoktur (26). Madde, yabancının köy sınırı içindeki 30 hektardan küçük taşınmazların veya köy içindeki çiftlikleri iktisap etmesinin caiz olduğu biçiminde yorumlanmağa eh verişli değildir. Çünkü, az sonra görüleceği gibi, Köy K. nunun 87. maddesi ge reğince, yabancıların köy sınırı içinde taşınmaz iktisap etmeleri, açık olarak ya saklanmıştır (27). Yabancının, köye bağlı olmıyan müstakil çiftlikler ile köy sınırı dışında kaian 30 hektardan büyük taşınmazları, kanuni miras yoluyla iktisabınnda Hükümetin iz nine gerek yoktur. Ancak, Tapu K. nunun 35. maddesi gereğince karşılılık zaru ridir (28). Yabancının, köye bağlı olmıyan müstakil çiftlikler ile köy sınırı dışında kalan 30 hektardan büyük taşınmazları, vasiyet yoluyla veya mansup mirasçı sıfatıyla iktisabı için, Hükümetin izni gereklidir; karşılıklı olmak kaydı da aranır (29). Ya bancının, köy sınırı dışındaki 30 hektarı geçmiyen taşınmazı veya çiftliği, vasiyet yoluyla veya mansup mirasçı sıfatıyla iktisabında, karşılıklı olmak kaydıyla, Hü kümetin izni aranmaz (30). İzin verilmezse, müstakil çiftlik veya 30 hektardan fazla olan miktar tasfiye suretiyle bedele çevrilir. 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik K.nunun 8/4. maddesine göre : “ Bu Kanuna göre iktisap olunacak gayrimenkuller Köy Kanunu ile 2644 sayılı Tapu Ka nununda yazılı yabancılar hakkındaki tahditlerden İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunacak kayıt ve şartlar dahilinde istisna edilebilirler.'’. Bu suretle, 6086 sayılı K. ile, Tapu K. m. 36. ya istisna getirilmektedir. b) 442 sayılı Köy Kanunu, m. 87 442 sayılı Köy K. nun 87. maddesinegöre : "Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunmıyan gerek şahıslar, gerek şahıs hükmünde olan cemiyet ve şirketlerin (Eş hası hususiye ve hükmiye) köylerde arazi ve emlâk almaları memundur.". Lozan Antlaşmasına bağlı (İkamet ve Adli Selâhiyet) mukavelesinde, yabancı ların, köylerde arazi edinmelerini sınırlayan bir hüküm yoktu. Bu yüzden, sözü ge çen Sözleşmenin taraflarından olan İngiltere, Fransa ve İtalya, ortak bir nota ve rerek, Köy K. nunun bu sınırlayıcı hükmünü protesto ettiler. Bunun üzerine Hükü met, 26 Eylül 1926 tarihli Kararnameyi çıkararak, sözü geçen devletler uyruklula rının, köylerde ikamet ve taşınmaz mal tasarruflarına engel olunmamasını istedi. Dışişleri Bakanlığından, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderilen 20 Nisan 1929 tarihli yazı ile de, Köy K. nun 87. m. sinin değiştirilmesi için Meclise teklif edilecek kanun layihasının kabulüne kadar, bu yasağın uygulanmaması bildirildi. (25) (26) (27) (28) (29) (30) Obut, a.g.e, s. 71, Gürzumar, a.g.e, s. 336; Obut, a.g.e, s. 70 Obut, a.g.e., s. 71 Gürzumar, a.g.e, s. 337; Obut, a.g.e, s. 71 Obut, a.g.e, s. 71 Gürzumar, a.g.e, s. 337; Obut, a.g.e, s. 71 ALİ RIZA DÜZCEER 295 Yedi yıl süreli olan bu antlaşma 13 Ağustos 1931 tarihinde yürürlükten kalktı ve Köy K. nun 87. m. sinde yazılı bu sınırlama, bütün yabancılar hakkında uygulama olanağına kavuştu (31). Yabancıların, köylerde taşınmaz mal edinmelerine ilişkin yasak, tapusuz taşın mazlar yönünden zilyetliği de kapsar. Yabancının zilyetliğine değer verilmez (32). Aksini kabul, zilyetlik süresinin dolması sonunda yabancıya da mükiyet hakkı ta nınmasına müncer olur ve yasağa ilişkin kural ihlal edilmiş olurdu. Yabancı, ken disinin iktisap edemediği zilyetlik hakkını, miras yoluyla da intikal ettiremez. Bu husus, “ Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet - Hiç kimse sahip olduğu haklardan fazlasını başkasına devredemez.” ilkesinin tabii bir sonu cudur (33). Köy K. nun yürürlüğünde önce köylerde taşınmaz mal iktisap eden yabancı nın veya bir yabancıyı mirasçı bırakan Türk vatandaşının ölümü halinde; köyler deki taşınmazlarının mirasçılarına intikalinin mümkün olup olmadığı tartışma ko nusu olmuştur. Birinci fikre göre, bu yoila iktisap ta yasağın kapsamına girmekte dir (34). İkinci fikre göre, miras yoluyla iktisap, yasağın kapsamı dışında kalmak tadır (35). Üçüncü fikre göre de, yabancının miras hakkı değil, (taşınmaz üzerin deki mülkiyet hakkı ortadan kaldırılmış olduğundan, taşınmazın tasfiyesi ve bedeli nin hak sahibine verilmesi zaruri bulunmaktadır (36). Biz de, ikinci fikre katılıyo ruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 3.5.1950 gün ve 127-64/1168 sayılı ge nelgesinde de; 87. maddedeki yasağın Köy. K. nun yürürlüğe girmesinden önce ik tisap edilen taşınmazları kapsamına almadığı, bu suretle köylerde taşınmaz mal ik tisap eden yabancının veya mirasçısı yabancı olan Türk vatandaşının ölümü halin de, taşınmazın mirasçılarına intikalinin zaruri olduğu, bir taraftan intikal yapılır ken, diğer taraftan tasfiye yapılmak üzere en büyük mülkiye üstü vasıtasıyla ma halli mal dairelerinin yazı ile haberdar edilmeleri gerektiği bildirilmiştir. Aynı Ge nel Müdürlüğün 6.7.1961 gün ve 119-1-2/5472 sayılı bildirisi ile de, yukarıda yazılı genelge doğrulanmıştır (37). Anayaa Mahkemesinin 19.10.1976 gün ve 42/48 sayılı kararı (3'8) ile iptal edi len, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu K. nun 26. m. sinin 1. fıkrasının a) ben dinde de; Köy K. nun 87. m. sinde yazılı yabancılara ait arazinin tamamı, kamulaştırılacak tarım toprakları arasında sayılmış idi. Yukarıda, Tapu K. nun 36. m. sinde yazılı sınırlama nedeniyle açıkladığımız gibi, 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik K. nun 8/4. m. sine göre; bu Kanuna göre iktisap edilecek taşınmazlar, Köy K. nunda yazılı yabancılar hakkındaki sınır lamalardan, Bakanlar Kurulu kararı ile istisna edilebilirler. (31) Altuğ, a.g.e, s. 95-96; Göğer, a.g.e, s. 104 (32) Göğer, a.g.e, s. 105 (33) Göğer, a.g.e, s. 105 (34) Şakir Berki, le droit etrangers â Lâ properiete fonciere en Turguie - Annales de L'universite d'Ankara, 1954- 1955, s. 107 (Altuğ,s. 97 dennaklen) (35) (36) (37) (38) Altuğ, a.g.e, s. 97-98; Fişek, a.g.m, s. 432; Osman Fazıl Berki, Yargıtay Ka rarları, AHFD 1950, C. VII, S, 3-4, s. 635-636 Obut, a.g.e, s. 77-78 Her iki yazı için bkz : Esmer, a.g.e., s. 513, not. 50 10.5.1977, 15933 RG YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI 296 Uygulamadan Örnekler “ 1939 yılında Bulgaristan'da ölen Musa oğlu Recep'in Türk Vatandaşlık Kanu nunun 9. maddesi hükmünce Bakanlar Kurulu karariyle vatandaşlıktan ıskat edil diği ve 12. madde uyarınca da mallarının tasfiye olunduğu hakkında bir muamele mesbuk bulunmamış olmasına ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 36. maddesi hüküm lerince yabancıların da köy sınırları içinde miras yoluyla mal iktisap edebilecekle rine göre aynı kanunun 37. maddesi gereğince mahkemelerimizden verilmiş veya yetkili makamlardan verilip mahkemelerimizce onanmış mirascılık belgesine müs teniden ölü Musa oğlu Recep (Necip) in mirasçılarının Türkiye’de Musa oğlu Recep (Necip) ten kalan mallar hakkında dava hakkı bulunmuş iken 442 sayılı köy kanu nu hükümlerince köylerde yabancıların mal iktisap edemiyeceklerinden vesaireden bahisle yazılı olduğu üzere davanın reddi cihetine gidilmesi yolsuz” (39). “ Tabi oldukları devletle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında mevcut muka veleler ve mütekabiliyet esasları dahilinde ve Tapu Kanununun 35. maddesine tev fikan Köy Kanununun 87. maddesiyle Askeri Memnu Mıntıkalar Kanunundaki ta k yitler mahfuz kalmak üzere, yabancılar dahi faydalanabileceklerine göre tescili is tenen gayrimenkullerin Köy Kanununun 87. maddesinde yazılı gayrimenkullerden olup olmadığı, askeri memnu mıntıkaya dahil bulunup bulunmadığı, davacının men sup olduğu devletle .Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında mevcut mukavelenin bu^ na müsait olup olmadığı, o devlette Türkler hakkında zamanaşımı ile gayrimenkul iktisabı hakkı tanınıp tanınmadığı araştırılıp tesbit edilmek ve sonucu dairesinde bir karar verilmek gerekirken Arazi Kanununun 78 inci maddesinden bahisle dava nın reddine karar verilmesi yolsuz” (40). "Davacının tapu istihsal etmek için vâki müracaat ve dava tarihindeki sıfatiyle tabiiyet şekline, olayda o tarihteki tabiiyet nazara alınacağına, Köy Kanununun me riyetinden önce nizalı gayrimenkul zilyedlikle davacı tarafından iktisap edilmiş olsa dahi davacı halen Türk tabiiyetini haiz bulunmaması bakımından köy hududu da hilindeki gayrimenkul hakkında tescil talebi dinlenemiyeceğine göre" (41). c) 1110 sayılı Askeri Memnu Mıntakatar Kanunu Bu Kanunun 1. m. sinin B bendine göre, müstahkem mevki etrafında kurulan ikinci memnu mıntıkaya yabancılar müsaade ile girebilirler. Bu mıntıkada taşınmaz iktisap etmelerine de engel yoktur (42). Dışişleri Bakanlığının 13.12.1955 tarih ve 41031/115 sayılı yazısında da, durum böylece açıklanmıştır (43). 6517 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce, yabancılar bu mıntıkaya hiç giremezdi. Bu itibarla sözü geçen Kanunun yürürlük tarihi olan 1.4.1955 ten önce veya değişiklik göz önün de tutulmadan daha sonra, bu konuda ileri sürülen fikirler (44), artık nazari nite likte kalmaktadır. (39) (40) (41) (42) (43) (44) 5HD. 28.11.1949, 1424/2940 (Osman Fazıl Berki/Hilmi Ergüney, Yabancılar Hu kuku ve Kanun İhtilâfları ile İlgili Yargıtay Kararlarının Tahlil ve İzahları, 1963, s. 19-20). 7HD. 12.3.1953, 5429/1420 (Öktem, a.g.e., s. 153-154) 7.HD. 10.6.1955, 5327/6392 (İmran Öktem, Temyiz Mahkemesi 7. Hukuk Daire si Emsal Kararlan 1953-1954-1955-1956, 1957, s. 102, No. 174) Altuğ, a.g.e., s. 118; Tekinalp, a.g.e., s. 210. Obut, a.g.e., s. 79. Fişek, a.g.m., s. 433; Küley, a.g.e., s. 144-145; Obut, a.g.e., s. 79 ALİ RIZA DÜZCEER 297 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik K. m. 8/4 ile; Bakanlar Kuruluna, sade ce Köy K. ve Tapu K. da yazılı yabancılar hakkındaki sınırlamalardan istisna ede bilme yetkisi verildiğinden, 1110 sayılı K. daki sınırlamalar devam etmektedir (45). d) 1062 sayılı Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlâkine Vaziyed Eden Devletlerin Türkiyedeki Tebaaları Emlâkine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun aa) Genel Ankımda Bu Kanunun 1/1. maddesine göre : “ İdari mukarrerat veya fevkalâde veya is tisnai kanunlarla Türkiye tebaasının hukuku mülkiyetini kısmen veya tamamen tah dit eden devletlerin Türkiye’deki tebaasının hukuku mülkiyeti dahi İcra Vekilleri Heyeti karariyle Hükümet tarafından mukabelei bilmisil olmak üzere kısmen veya tamamen tahdit ve menkulât ve gayrimenkulâtına vaziyet olunabilir". 14.10.1931 tarih ve 29/2504 sayılı Danıştay kararına dayanılarak, bu konuda verilmiş Bakanlar Kurulu kararının idari değil, siyasi nitelikte bulunması sebebiyle, Danıştay’ın inceleme alanı dışında olduğu ileri sürülmüştür (46). Oysa, 9.7.1961 ta rih ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 114. m. sine göre: “ İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu a ç ık tır’. Bu yeni hüküm karşısında, 1062 sayılı Kanuna göre ittihaz edilmiş Bakanlar Kurulu kararlarının iptali için, Danıştay'a başvurulabilir. Nitekim, Mehmet Rıfat Bermede ve arkadaşları tarafın dan, 1.10.1966 tarih ve 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali için açılan dava; Danıştay’ca incelenmiş ve Anayasa'nın 13. m. sinde öngörülen sınırlama ola rak sayılmış ve red edilmiştir (47). Yine, Suriye uyrukluların mallarının tesbiti ve bu mallara elkonulması hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının iptali için açılan davada; idarenin, konunun Hükü metin siyasi takdir yetkisi içine girdiği ve bu sebeple rüyet edilemiyeceği yolundaki savunması oybirliğiyle varit görülmemiştir (48). bb) Suriye Uyruklular Bakanlar Kurulunca, Suriye uyruklular hakkında ittihaz edilmiş önlemlere iliş kin kararlar şöylece sıralanabilir: aaa) 13.1.1939 tarih ve 2/10250; Suriye ve Lübnan uyrukluların taşınmazlarının, başkalarına ferağ ve ipotek edilmemesi hakkında. bbb) 14.2.1942 tarih ve 2/17317; Suriye ve Lübnan uyruklulara ait taşınmazla rın, haciz vazedilmek suretiyle satılmamaları ve bunların kamulaştırma bedelinin Hazine elinde emaneten muhafaza edilmesi hakkında. ccc) 18.11.1957 tarih ve 4/9697; Suriye uyruklulara ait taşınmazlar üzerinde in şaat yapanlara veya fidan dikenlere MK. nun 648-655. m. lerine göre temlik hakkı tanınmaması, rızai taksim ve ifraza müsaade edilmemesi, şüyuun izalesinin ancak (45) (46) (47) (48) Tekinalp, a.g.e., s. 213; Çelikei, a.g.e., s. 227-228. Çelikei, a.g.e., s. 223. Danıştay Dava Daireleri Kurulu 3.5.1968, 52/379 (Yayımlanmamıştır) Danıştay Dava Daireleri Kurulu, 3.5.1968, 66/367 (Birsen Çırakman/Tülay Tuğ cu, İdarenin Takdir Hakkı, Yayımlanmamış inceleme, s. 7) 298 YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI mahkeme kararı ile olabilmesi, satış suretiyle şüyuun giderilmesine karar verildiği takdirde, paranın Hazine eiinde emaneten muhafaza edilmesi hakkında (49). ddd) Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliği yürürlüğe koyan 1.10.1966 tarih ve 6/7104 sayılı Kararname (50); Suriye uyruklu bütün özel ve tüzel kişilerin taşınır ve taşınmaz mallarına Hazine'ce el konulması (m. 1), tapudan gelen cetvel ile özel idareden gelen vergi kayıtlarının karşılaştırılması ile tapuda kayıtlı olma dığı anlaşılan taşınmaz mallara el konuması (m. 4), bütün mahkemelerin, Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler tarafından, Türk vatandaşları aleyhine açılan veya Türk vatandaşları tarafından, Suriye uyruklu kimseler aleyhine açılmış bulunan ta şınır ve taşınmaz mallar, hak ve menfaatlarla ilgili her çeşit davaların bir listesini çıkararak mahallin en büyük mal memuruna bildirmesi, bildiriden sonra Hazine’nin usul hükümlerine göre müdahil olarak bu davalara katılması (m. 9) hakkında. eee) Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliği yürürlüğe koyan 25.9.1967 tarih ve 6/8890 sayılı Kararname (51); Suriyelilerin, Türkiye'de bulunan taşınmaz ları hakkında evvelki kararlarla konulan takyitlerin devam ettiği (m. 4), tapuda ka yıtlı olan veya olmayan taşınmazların tesbiti, harita ve krokilerinin yapılması (m. 710), Suriye'lilere ait olup, mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde bulunan veya bu yerlere Suriye'lilerce tevdi edilmiş yahut bunlar tarafından Suriye'liler namına tahsil edilecek olan para ve sair kıymetler veyahut teminat olarak alınıp ta S u riye li ye iadesi gereken paraların bir yazı ile mahallin en büyük mal memuruna bildiril mesi (m. 19), Hazine'ce el konulan taşınmazlardan, Suriyelilerin 17.10.1966 dan ön ce noterlerce tescil veya imza tasdikleri yapılmış sözleşmelerle (m. 24), 25. m. de yazılı belgelerle belgelenmiş kira sözleşmelerine itibar edilmesi, sözlü kira sözleş melerinin kabul edilmemesi (m. 26) hakkında. 1062 sayılı K., özellikle Suriye uyruklular bakımından geniş bir uygulama olana ğına kavuşmuştur. Ve uygulama, yabancılar hukuku sorunu olarak değil, tamamiyle iç hukukumuzu ilgilendiren bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki : Da vada taraf teşkil edenler, Suriye uyruklulardan zilyetliği veya kira gibi şahsi bir hakkı devir aldığını iddia eden Türk vatandaşları olmuştur. 1.10.1966 tarihli Kararname, Suriye uyruklulara ait taşınmazlara el konulduğu nu bildirdiğinden, bu kimselere ait taşınmazlar, Devletin hüküm ve tasarrufu altın da bulunan bir taşınmaz haline dönüşmüştür. Diğer taraftan, 1617 sayılı K. ile de ğiştirilen 766 sayılı Tapulama K-un 33/son. m. si, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların zilyetlik yoluyla iktisap edilemiyeceğini bildirdiğin den, 1617 sayılı K. un Ek m. sine göre de, bu yasak Kanunun yürürlük tarihi olan 26.7.1972 tarihinden önce açılmış davalar hakkında da uygulanacağından, Suriye uyruklulara ait taşınmazların zilyetlik yoluyla iktisabı olanaksız bir hale gelmiştir. 1617 sayılı K. un uygulanması açısından, konu ilginç bir hal almıştır. 13.1.1939 tarihli Kararnamedeki “ ferağ” kavramını, amacına göre yorumlamak gerekir. Suriye uyruklulara ait taşınmazların ferağının önlenmesi ile, tapu sicilinde kayıtlı olmayan taşınmazların ziyetliğinin devrine engel olunmak istendiği de aşi kârdır. Ancak, kısıtlayıcı önlemler ilk kez 1.10.1966 tarih ve 6/7104 sayılı Kararna me ile 17.10.1966 tarihinde yayımlanmağa başlandığından, ilgililer önlemleri ilk kez (49) Her üç Kararname de, RG.de yayımlanmamıştır. (50) Beşinci Tertip Düstur, C. 5/2, s. 2843; 17.10.1966, 12428 RG. (51) Beşinci Tertip Düstur, C. 7/1, s. 80; 6.11.1967, 12743 RG. ALİ RIZA DÜZCEER 299 bu tarihte öğrenmişlerdir. Bu nedenle 17.10.1966 tarihinden önce kötü niyetle, yani 13,1.1939 tarihli Kararnameyi biierek, yapıldığı sabit olmayan ve danışıksız (muva zaadan âri) bir belge ile ispatlanan tapusuz taşınmazların devrine ilişkin işlemlere geçerlik tanımak gerekir. Buna rağmen devir yasağını geçmişe yaymak, hukuki da yanaktan yoksundur. Yayımlanmıyan kararnamelerin etkisi hakkındaki, yukarıda yazılı görüşümüzü doğrulayan yeni bir Danıştay kararında (52); yabancıların yurdumuzda fiim çeke bilmeleri için, diplomatik yollardan Dışişleri Bakanlığına başvurma koşulunu ara yan 15.7.1972 gün ve 7/4657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, RG.de yayımlanma dığından, bilgileri dışında bulunan üçüncü kişileri bağlayıcı nitelikte bulunmadığı belirtilmiştir. Yargıtay ise (53), "Türk Hükümeti 1052 sayılı Yasaya dayanarak 13.1.1939 ta rih ve 2/10250 sayılı ve ayrıca 14.2.1942 tarih ve 2/17317 numaralı Bakanlar Ku rulu kararlarıyla Suriye'lilerin mallarına el koymuştur", demek suretiyle 1.6.1966 tai'h li noter önünde düzenlenen kira sözleşmesini geçerli saymamış ve el koymayı, ilk yayımlanmayan Kararname tarihi olan 13.1.1939’a irca etmiştir. Uygulamadan Örnekler “ Yukarıda ilgili hükümleri açıklanan 1062 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya nılarak Bakanlar Kurulunca Suriye uyrukluların mallarına el konulması hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe konulduğuna ve Yönetmeliğin birinci maddesi (El koyma) key fiyetini tasrih etmiş bulunduğuna göre bu tarihe kadar satışı yapılmayan bütün mallar Hâzinenin tasarrufuna geçmiş olmaktadır. Alacağın daha önceki bir tarihte ve ilâmla tahakkuk etmiş oluşu, Kararname hükmünün uygulanmasını diğer bir deyimle gayrimenkule Hâzinenin el koymasını engelleyen bir olay değildir. Yönet melik böyle bir istisnai duruma yer vermemiştir. Bundan başka mercice son karara dayanarak yapılan 13.3.1967 tarihli karar taraflarından olmayan Hazine aleyhine muhkem kaziye teşkil etmez ve bu karar kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Hü kümetçe alınan el koyma kararını hükümsüz bırakmaz1’ (5). “ Olayı bir kez de tarafların o tarihte ve halen Suriye uyruklu oldukları açısın dan incelemek gerekir. Davacı geçerli olmayan senedin 25.4.1927 de düzenlendiğini iddia etmiştir. Bu tarihten önce 7 Nisan 1340 (1924) te yürürlüğe konulan Köy Ya sasının 87 inci maddesi uyarınca Türkiye uyruğunda bulunmayan hakiki ve tüzel kişilerin köylerde arazi ve emlâk almaları yasaktır. Yasanın bu emredici hükmü karşısında yabancı uyruklu kişilerin köylerde taşınmaz mal almaları düşünülemez. Bu bakımdan da davacının taşınmaz malı satın almasının bir değeri yoktur. Taşınmaz mal 10.6.1956 tarihinde davalı taraf adına, tapuya dayanılarak tesbit edilmiştir. 1062 sayılı Yasaya dayanılarak Türkiye’deki Suriye'lilere ait taşın maz malların başkasına ipotek veya ferağ edilmemesi Bakanlar Kurulunun 13.1.1939 gün ve 10250 sayılı kararıyla tesbit edilmiştir. Bu tarihten sonra bir ilişki kurul (52) Danıştay, 12. Daire, 24.4.1978, 1349/955 ■(İBD, 1978, S. 4-5, s. 290-296). (53) 4HD. 5.7.1971, 4049/6649 (Nihat Renda/Galip Onursan, Dördüncü Hukuk Dai resinin Emsal Kararlarıyla Borçlar Hukuku, C. II, 1973, s. 173-178, no. 830) (54) İİD 29.9.1967, 7661/8226 (RKD, 1967, S. 11, II/2, s. 293-295). 300 YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI ması da söz konusu olamaz. O halde, davanın reddini kapsayan direnme kararı Yasaya uygundur" (55). “ Dava konusu gayrimenkullerin maliki Mustafa Ali Antepli Suriye tebaasındandır. 1062 sayılı Kanuna istinaden ittihaz olunan 13.1.1939 tarih ve 2/10250 sayılı Vekiller Heyeti Kararı mucibince Suriye tebaalı şahısların Türkiye'deki gayrimenkullerini satmaları men edilmiştir. Bu husus göz önünde tutulmaksızın mahkeme ce, Mustafa Ali Antepli'nin davalıya satış vekâletnamesi vermiş ve satış bedeli olan 4000 lirayı davacıdan almış olmasına ve vekili olan davalının da davayı ka bul etmiş bulunmasına istinaden gayrimenkullerin davacı namına tesciline karar verilmesi yukarıda tarih ve numaraları yazılı Kanun ve Kararname hükümlerine aykırıdır” (56). "Tapuda malik görünen Hayriye Maraşlı’nın Suriye uyruklu olduğu tapulama tutanağında belirtilmiştir. 1062 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 1966 yı lında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararnamesi uyarınca Suriye uyruklu kişilere ait taşınmazlardaki temliki tasarrufa değer verilmesi olanağı bulunmadığı gibi satışın varlığı dahi ispat edilememiştir. Medeni Kanunun 639. maddesinde öngörülen ko şullar oluşsa bile Hazine’ye intikali gereken bu kabil taşınmazların zilyedlik yoiuyla kazanılması olanağının varlığından bahsediemez" (57). “ Kabule göre de 17 Ekim 1966 günlü Resmî Gazete’de yayınlanan Suriye uy rukluların mallarının tesbiti ve bu mallara el konulması hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmeliğe dayanılarak 6 Kasım 1967 günlü Resmî Gazete’de yayınlanan Su riye uyruklu özel ve tüzel kişilerin Hâzinece el konulan mallarının idaresi hakkındaki yönetmelik ve bu yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri gözönünde tu tu l madan artırılan kamulaştırma parasının davacıya verilmesine karar verilmesi de isabetsizdir” (58). cc) Arnavut Uyruklular Arnavut uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin memleketimizde iktisap etmiş olduk ları taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakları ile gerçek kişilere ait intikal işlemleri mukabelei bilmisil olmak üzere, 28.4.1961 gün ve 5/1142 sayılı Kararname (59) ile tahdit edilmiştir. dd) Bulgar Uyruklular Bulgar uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hak ları ve intikal işlemleri mukabelei bilmisil olmak üzere, 10.6.1954 gün ve 4/3133 sayılı Kararname (60) ile tahdit edilmiştir. (55) HGK. 9.12.1964, E. 298/D-8, K. 701 (Yayımlanmamıştır). Dava, MK. nun 639/2. m. sine göre açılan, iptal ve tescildir. (56) 1HD. 28.10.1958, 7438/5776 (31.12.1958, 10097 RG.) (57) 8HD. 18.5.1978, 3505/5069 (Yayımlanmamıştır) Ayrıca, 8HD. 17.12-1973, 5489/7465 (YKD, 1975, S. 4, s. 56-62); 8HD. 22.1.1974, 6016/163 (YKD, 1975, S. 1, s. 73-74) kararlara da bkz. (58) 5HD. 23.11.1971, 8466/9869 (Ali Arcak, Kamulaştırma Yasası Açıklaması-Uygulaması ve Yargısal Kararlar, 1978, s. 817, no. 808) (59) RG. de yayımlanmadı. (60) RG. de yayımlanmadı, ALİ RIZA DÜZCEER 301 ee) Yunan Uyruklular Yunan uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin, Türkiye sınırlarındaki ve kıyılarındaki illerde taşınmaz mal edinmeleri, 25.9.1964 tarih ve 6/3706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararaı (61) ile yasaklanmış, Türk aslından oldukları ilgili makamlarımızca yapıla cak araştırma sonucu anlaşılan kişiler, bu kararın dışında bırakılmıştır. e) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu aa) Vatandaşlıktan çıkma ve vatandaşlığı kaybetme 403 sayılı K. un 29. m. sine göre: ‘‘Bu Kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeder, kişiler, kayıp tarihinden başlıyarak yabancı muamelesine tabı tutulur. İkamet, gayrimenkul edinme ve ferağı, miras ve çalışma gibi konularda ancak Türk Kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan faydalanabilirler. 33 ve 35 inci madde ler hükümleri saklıdır” . Bu suretle Türk vatandaşlığını kaybedenler, yabancılar öl çüsünde taşınmaz mal edinme ve miras haklarına sahip bulunmaktadırlar. bb) Vatandaşlıktan çıkarılma ve iptal 403. sayılı K. un 35. m. si gereğince, vatandaşlıkları iptal edilipte, iptal kara rında mallarının tasfiyesi hakkında hüküm bulunanlar, Türkiye'de yeniden taşınmaz mal iktisap edemezler (62). 403 sayılı K. da, “ kaybettirme" ve "çıkarm a’' adları altında, iki ayrı müessese halinde düzenlenen (m. 25, 26) vatandaşlıktan çıkarma halleri, eski kanunlarda “ ıskat” başlığı altında toplanmıştı (63). Vatandaşlıktan ıskat edilenlerin (koğulanların), miras hakkına sahip olup olamayacakları, uzun süre Yargıtay kararlarına ko nu teşkil etmiştir. İlk zamanlarda, 25 Rebiyülahir 1300-21 Şubat 1298 (3 Mart 1883) tarihli; “ Ecanibin Hakkı İstimlâki Kanununun Birinci Maddesinde İstisna Olunan Eşhasın Emlâk ve Arazisine Mahsus Kanunun” 2. m. sinin halen yürürlükte olduğu kabul edilerek, vatandaşlıktan ıskat edilen kişinin, Türkiye’de miras hakkına sahip olamayacağı esası kabul edilmiş idi (64). Doktrinde, 21 Şubat 1298 tarihli K. un yürürlükten kalktığı, Vatandaş!,k K. a göre ıskatın mirastan mahrumiyeti gerektirmiyeceği, MK. un 520. m. sine göre de, mahrumiyet sebeplerinden bulunmadığı ileri sürüldü; aksi yoldaki Yargıtay karar ları söz birliği ile eleştirildi (65). Bu ilmi görüşlerin etkisinde kalan Yargıtay, eski içtihatlarından dönmüş ve doktrine uygun yeni kararlar vermiştir (66). Ancak, bu (61) RG. de yayımlanmadı. (62) Tekinalp a.g.e., s. 210. (63) Nomer, Seviğ/Nomer/Tekinalp/Sakmar, a.g.e., s. 44. (64) Dip not. 68, 69 daki kararlara bkz. (65) Nomer, Seviğ/Nomer/Sakmar, a.g.e., 1972 basımı, s. 23-54, 1976 basımı, s. 2763; İlhan Unat, Türk Vatandaşlığından koğulanlar Miras Hakkından Yoksun mudur? (SBFD, 1965, C. XX, S. 3, s. 179-226); Nuşin Ayiter, Türk Miras Hu kuku, 1964, s. 151-152; Berki/Ergüney, a.g.e., s. 17-19; Zahit İmre, Türk Miras Hukuku, 1968, s. 427-428. (66) 2HD. 31.3.1970, 700/2065 (Hilmi Yazıcı/Hasan Atasoy, Şahıs Aile ve Miras Hu kuku ile İlgili Yargıtay Tatbikatı, 1952-1970, s. 788, no. 1385). 302 YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI gelişme ile, yasalarda bir değişiklik olmadığı halde, 2.HD. nin yeni kararlarıyla HGK. nun 24.2.1965 tarihli kararları arasında bir içtihat uyuşmazlığı meydana gel miştir. 1730 sayılı Yargıtay K. un 19. m. si gereğince, uyuşmazlığın içtihadı birleş tirme yoluyla giderilmesi zaruri bir hal almıştır (67). Uygulamadan Örnekler 21.2.1298 tarihli Kanuna göre, vatandaşlıktan ıskat (koğulma) mirastan mah rumiyet sebebidir. Bu kişiler miras yoluyla Türkiye’de taşınmaz mal iktisap ede mezler. Bu özel Kanun, yine özel nitelikte bir kanunla yürürlükten kaldırılmadığın dan, Medeni Kanun, Tapu Kanunu ve Vatandaşlık Kanunu gibi genel kanunlarla zımni (üstü kapalı) oiarak yürürlükten kaldırıldığından söz edilemez (68). "Gerçekten Medeni Kanunun 458. maddesine göre, müteveffa tarafından diğer suretle tasarruf vaki olmamış ise, ıskat edilen kimse, müteveffadan evvel ölmüş gibi, hissesi müteveffanın kanuni mirasçıları arasında taksim olunur. Bu hüküm 457. madde şartlarının gerçekleşmesi halinde kabul olunmuş özel bir hükümdür. Glayda ise Moşe ve Melkone vatandaşlıktan ıskat edilmişlerdir. Iskat tarihlerine göre bunlar bir Türk vatandaşının mirasçısı olamazlar. Yani miras iktisabına eh liyetleri yoktur. Kendileri için mefkut olan bir hakkın, furuuna ve mirasçısına ge çişini mümkün saymak, dolayısıyla bu medeni cezanın müeyyidesiz bırakılması sonucunu doğurur. Diğer taraftan Medeni Kanunun 458. maddesinin bu konuda uygulanmasına cevaz verilmesi kanun koyucunun ıskat ile takip ettiği amaca da aykırı düşer. Bu itibarla davacının isteği veçhile Moşe ve Melkone’ye hisse veril mek suretiyle veraset belgesi verilmemiş olması bozmayı gerektirir” (69). 21 Şubat 1298 tarihli Ecanibin Hakkı İstimlâki Hakkındaki Kanun, Tapu K. unun 38. ve 403 sayıiı Türk Vatandaşlığı K. unun 46. m. leri ile yürürlükten kaldırılmış tır. MK. un 520. m. sinde mirastan mahrumiyet sebepleri arasında ıskata yer veril mediğinden ve mirastan ıskat edilen kişinin mallarının tasfiye edileceğini emreden 403 sayılı K. un 35. m. si müsadere ve cezai nitelik taşımadığından, vatandaşlıktan ıskat mirastan mahrumiyeti gerektirmez. Kararın onanmasına oyçokluğuyla (70). f) 431 Sayılı Hilâfetin İlgasına ve Hanedani Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun Bu Kanun, yabancı gerçek kişilerin şahsı ile ilgili bir sınırlamadır (71). (67) Aynı fikirde Tuğrul Arat, Türk Vatandaşlığından Iskat Edilen Kişilerin M ülki yet ve Miras Hakları (AHFD, 1974, C. X X X I, S. 1-4, s. (279-357); Nurettin Kaptan, İçtihadın Birleştirilmesini Gerektiren Bir Konu : Vatandaşlıktan Iska tın Mirascılığa Engel Olup Olamıyacağı yönünden (ABD, 1974, S. 3, s. 486-490) (68) 2HD. 14.9.1962, 4668/4538 ( Berki/Ergüney, a.g.e., s. 18-19) ve bozmaya karşı direnme ile ilgili HGK. 24.2.1965, E. 11/D-2, K. 79 (AD 1966, S. 1, s. 87-92); HGK 12.10.1968, E. 1966/2-504, K. 681 (Yazıcı/Atasoy, a.g.e., s. 787, No. 1383) (69) 2HD. 25.1.1971, 263/553 (ABD 1972, S. 1, s. 127 ve İBD 1971, S. 11-12, s. 1059); aynı doğrultuda 2HD 14.2.1962, 4668/4538 (İKİD 1963, S. 28, s. 2059-2060) (70) 2HD. 26.6.1973, 3425/4214 (İBD 1973, S. 11-12, s. 1253-1255, ABD 1973, S. 5, s. 985-987. Karşı oyda, 24.2.1965 günlü HGK. kararındaki çoğunluk kararı gerekeçe yapılmıştır. (71) Çelikel, a.g.e., s. 226. ALİ RIZA DÜZCEER 303 Bu Kanunun 2. m. si şöyle id i: “ Mahlû Halife ve Osmanlı Saltanatı münderisesi hanedanının erkek, kadın bilcümle âzası ve damatlar Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahilinde ikamet etmek hakkından ebediyen memnudurlar. Bu hanedana mensup kadınlardan mütevellit kimseler de bu madde hükmüne tabidirler". Yine bu Kanunun 4. m. si ile; ikinci m. de anılan kişilerin Türk vatandaşlık sı fat ve hakları kaldırılmıştı. 5. m. ile de; ikinci m. de anılan kişilerin, Türkiye’de taşınmaz mala malik olamıyacakları esası kabul edilmiş idi. Birinci aşama olarak; 16.6.1952 gün ve 5958 sayılı K. ile 431 sayılı K. un 2. m. si değiştirildi. Osmanlı hanedanının kadın üyelerine Türkiye’ye gelme hakkı tanındı. 5958 sayılı K. ile 431 sayılı K. a eklenen 2. m. ile, Osmanlı hanedanın kadın üyele rine Türkiye’de mal edinme hakkı verildi. Mal edinme hakkının, taşınmaz malları da kapsamına aldığı açıktır. Yine, 5958 sayılı K. ile 431 sayılı K. a eklenen 3. m. de; bu Kanuna dayanarak Yurda gelmek hakkını taşıyanların, 431 sayılı K. ve 245 sayılı TBMM. Yorum kararı gereğince, millete intikal etmiş bütün taşınır ve taşın maz mallar üzerinde miras sebebiyle veya diğer herhangi bir sebeple hak iddia edemiyecekleri açıklandı. İkinci aşama olarak ta; 15.5.1974 gün ve 1803 sayılı “ Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanunu''un 8. m. si ile, 431 sayılı K. un 2,3 ,4 ve 5. maddeleri yürürlükten kaldırıldı. 431 sayılı K. u değiştiren 5958 sayılı K. gereğince, hanedanın kadın üyelerine tanınan hakların, erkek üyeler hak kında da uygulanacağı kabul edildi. Bu suretle 431 sayılı K. un, taşınmaz mal edinme konusunda getirdiği sınırla ma, hanedanın erkek üyeleri hakkında da kaldırılmış oldu. 1803 sayılı K. un getir diği bu düzenlemeye rağmen, bu Kanuna hiç değinilmeden, yürürlükten kalkan ka nuni hükümlere dayanılarak, sınırlamanın erkek üyeler hakkında devam ettiğini sa vunan görüşlere (71a) katılmağa olanak yoktur. 431 sayılı K. ,un 8. m. sine göre : “ Osmanlı İmparatorluğunda Padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki tapuya merbut emvali gayrimenkuleleri millete intikal etm iştir". 6.2.1946 gün ve 15/4 sayılı içtihadı birleştirme ka rarı (72) ile, 431 sayılı K. un yürürlüğe girdiği tarihte hayatta olan padişahların tapulu mallarını kapsamına aldığına, yürürlük tarihinden önce ölen padişah Abdülhamid II. e ait tapulu taşınmaz malların Hazine'ye intikal etmediğine karar verilmiş idi. Yani Yargıtay, adını söylememekle beraber, Kanunun, yürürlüğe girdiği tarihte hayatta bulunan padişah Mehmed VI. nın tapulu taşınmazlarını amaçladığı görü şünde idi. 2.5.1949 gün ve 245 sayılı TBMM. Yorum kararı (73) ile, yürürlüğe girdiği ta rihte hayatta bulunsun, bulunmasın, Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık etmiş herhangi bir kişiye ait tapulu taşınmazların, 2. m. nin kapsamına girdiğine karar verilmiştir. Bu suretle 6.2.1946 gün ve 15/4 sayılı içtihadı birleştirme kararı hüküm süz kalmıştır. 431 sayılı K. un 10. m. sinde : “ Emlâki Hakaniyeden başka mülga padişahlığa ait bilcümle emlâk ve arazinin de miilete intikal ettiği’' açıklandığından, tapusuz (71a) (72) (73) Altuğ, a.g.e., s. 95; Tekinalp, a.g.e., s. 209. Üçüncü Tertip Düstur, C. 27, s. 1156; 5.6.1946 gün ve 6325 sayılı RGÜçüncü Tertip Düstur, C. 30, s. 950. 304 YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI taşınmazların da Hazine’ye intikal ettiği kuşkusuzdur. HGK. nun 15.12.1965 günlü içtihadı da bu doğrultudadır (73a). Uygulamadan Örnekler “ 5958 sayılı Kanundan yararlanarak Türkiye'ye gelen ve Türk vatandaşlığına kabul edilen Osmanlı Hanedanı kadın azasına ait olup, 431 sayılı Kanunun 7. mad desinde derpiş edilen ve henüz tasfiye edilmemiş bulunan taşınmazlar hakkında malikleri tasarruf yetkisine sahiptirler" (74). Padişahlara ait Maslak Kasrı ve Çiftliği arazisini gösteren Haziran 1298 tarihli harita, çekişmeli yeri içine almıştır. Yerel Mahkeme, bu yerin ayrıca tapu kaydı bu lunmadığı, haritanın da tapuya kayıtlı olmaması nedeniyle 431 sayılı K. un 8. m. sine göre hukukça değer taşımadığı ve zilyedlikle iktisaba elverişli olduğu gerek çesiyle eski kararında direnmiştir. Oysa, sözü geçen K. un 10. m. sine göre, “ Emlâki Hakaniye namı altında olup evvelce Millete devredilen emlâk ile beraber mülga padişahlığa ait bilcümle emlâk ve sabık Hazinei Hümayun, muhteviyatları ile birlikte saray ve kasırlar ve mebani ve arazi millete intikal etm iştir", denildiğinden, padişahların kişisel ve tapulu yer leri ile ilgili olan 8. m. sinin olayda uygulama yeri yoktur. Çekişmeli yer 10. m. ile Millete intikal etmekle kamu malı niteliğini kazanmıştır. MK. a göre, zilyetlikle ik tisap edilemez. Kaldıki, Hazinei Hassa İdaresince düzenlenen ve tapu defteri niteliğinde bulu nan defterler, 30 Mart 1329 günlü Yasadan önce irade ile Hazine’ye devredildiğin den, tapu kaydı niteliğindedir. Dayanağı olan Hazinei Hassa haritaları da, tapu hük münde olduğundan, bu harita sınırları içinde kalan yerler, Hazine adına tapuya kayıtlı yerlerden sayılacağından, zilyetlikle iktisap edilemez (75). g) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 1567 sayılı K. a dayanılarak, 6.8.1962 tarih ve 6/763 sayılı Kararname (76) ile yürürlüğe konan, 17 sayılı Karara ilişkin Tebliğ, Seri V. Sermaye Hareketleri, No. 3 (77) bu hususta başvuracağımız metni oluşturmaktadır. İkametgâhı dışarıda olan gerçek ve tüzel kişilerin, Türkiye’deki taşınmaz mallar yönünden, gerek satın alma yoluyla iktisap, gerek temlikte uymak zorunda oldukları mali hükümleri içermek tedir. İleride göreceğimiz gibi, yabancı tüzel kişiler de aynı kurallara tabidirler. aa) Satın alma halinde Sözü geçen Tebliğin 29. m. sine göre; dışarıda ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler, Türkiye'de satın alacakları taşınmaz veya taşınmazlara ilişkin ayni hakların (73a) Bkz : Aşağıda dip not 75 civarı. (74) İçtihadı birleştirme kararı, 17.4.1957, 5/5 (Üçüncü Tertip Düstur C. 38, s. 1578, 25.6.1957, 9642 RG.) (75) HGK. 15.12.1965, E. 1971/D-8, K. 460 (RKD 1966, S. 7, s. 113-116). Dergide esas no.su yanlış olarak (E. 8/971) gösterilmiştir. Doğrusu karar kartonun dan alınmıştır. (76) Beşinci Tertip Düstur, C. I, s. 1041; 11.8.1962, 11178 RG. (77) 12.9.1963 gün ve 11503 sayılı RG. Bundan böyle, kısaca (Tebliğ) diye söz edi lecektir. ALÎ HIZA DÜZCEER 305 bedellerini, Türkiye'ye dışarıdan döviz olarak getirmek ve yetkili bir bankaya sat mak zorundadırlar. Tebliğin 30. m. sine göre; bu satış bedeli, tapu harcına esas olan değerden az olamaz. Tapu sicil muhafızları, satıştan önce, bu dövizin getirilip getirilmediğini aramakla ve tescilden itibaren bir ay içinde ilgili Merkez Bankası Şubesine key fiyeti bildirmekte yükümlüdürler. Tebliğin 76. m. sinde de, dışarıda mukim gerçek ve tüzel kişilerin ikametgâh larının belirlenmesi ile ilgili esaslar yer almıştır. İkametgâhın, TK. ve MK. nun hü kümlerine göre belirleneceği (m. 76/A), uyuşmazlık vukuunda, idari ve adli mer cilere ikametgâh tesbiti yaptırılabileceği (m. 76/C) hususlarına yer verilmiştir. Sözü geçen Tebliğin 29. m. den başiayan 6. bölümünün başlığı “ Türkiye’de gayrimenkul iktisabı" dır. 29. ve 30. m. lerde de, genel anlamda sadece ''gayrimen kul” den söz edilmiştir; tapulu veya tapusuz ayrımı yapılmamıştır. Tebliğde tapusuz taşınmazlara özgü hükümler de mevcut değildir. Bu itibarla tapusuz taşınmazların, Tebliğin kapsamı dışında bırakıldığı düşünülemez. Zilyetliğin devrine ilişkin satış senetlerinin, düzenlenmesi veya onaylanması için noterliklere başvurulduğunda; noterler, satış bedelinin döviz olarak getirilip, yetkili bir bankaya satılıp, satılma dığını araştırmak zorundadırlar. Bu koşul tamamlanmadıkça, satış senedini düzen lememen veya onaylamamalıdırlar. Zilyetliğe dayanılarak açılan tescil davalarında da; hakimler döviz satma koşu lunun yerine getirilip getirilmediğini araştırmalıdırlar. Tapusuz taşınmazı, satın a l dığını ileri sürerek, MK. un 909. m. sine göre, ekleme zilyetlikten yararlanmak iste yen dışarıda mukim gerçek ve tüzel kişiler, satış bedelini döviz olarak getirdiğini ve sattığını ispat etmelidirler. 17 sayılı Tebliğ hükümleri buyurucu niteliktedir; zil yetliği devren iktisap için, gereğinin yerine getirilip getirilmediğini, hakim resen araştırmak zorundadır. Tebliğ hükümleri yerine getirilmediği takdirde, satış akti geçerli olmaz ve alıcı zilyetliği devren iktisap edemez; ancak aslen iktisap etmiş olur (78). bb) Temlik halinde Dışarıda mukim gerçek ve tüzelkişiler, taşınmaz mallarını sattıklarında; satış bedelleri blokedir (Tebliğ m. 51). Tapuya tescil işleminin tekemmülünden önce, Mer kez Bankası’nda ilgililer adına açılacak, bloke hesaba yatırılması gerekir (Tebliğ m. 54/c, d). Hariçte mukim gerçek ve tüzel kişilerin, taşınmazlarını ivazsız devirlerinde; tapu sicil muhafızlarının, ilgilerden, Maliye Bakanlığından alacakları izni arama ları gerekir (Tebliğ m. 55). Tapu sicil muhafızları, hariçte mukim gerçek ve tüzel kişilerin, taşınmaz mal larını Türkiye’de mukim gerçek ve tüzelkişilere satışına; satış bedelinin, takdir ko misyonlarınca takdir edilen değerden az veya bu değerin % 25'inden fazla olma ması, satış bedelinin satıştan önce Merkez Bankasında muvakkat bir bloke hesaba yatırılması ve satışı müteakip kati blokesi şartıyla izin verebilirler. Tapu sicil mu hafızları kendilerine vaki talepleri, taşınmazın bulunduğu yerdeki takdir komisyon (78) M. Kemal Oğuzman/Özer Seiiçi, Eşya Hukuku, 1978, s. 69-70. YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI 306 ları ile Merkez Bankası şubelerine bildirir (Tebliğ m. 56). Danıştay kararına göre (79); takdir komisyonlarının, taşınmaz malların blokaja tabi satış bedelinin sap tanmasına ilişkin bu kararları, kesin idari bir işlemdir. Bu işlem aleyhine doğrudan doğruya Danıştay'a başvurulabilir. Dışarıda mukim gerçek ve tüzel kişilerin, Türkiye’de sahip oldukları taşınmaz larını, dışarıda veya Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilerin yine Türkiye’deki taşınmazlarıyla trampasına ilişkin hükümler Tebliğin 57. m. sinde yer almıştır. Bağışlama halinde; bağışlananın Türkiye'de mukim olması, bağışlayan ile ba ğışlanan arasındaki kan veya sihri hısımlığın derecesi, bağışlananın değeri, bağış layanın mali durumunun elverişli olması, komisyonlarca, bağışlanan taşınmazın değerinin takdir edilmesi, bağışlama şart ve mükellefiyetleri ihtiva ettiği takdirde, şart ve mükellefiyetin Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı hükümlerine ay kırı olmadığına dair, Maliye Bakanlığı kambiyo müdürlüklerinden, olmayan yerler de Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğünden alınacak belgenin ibrazı gibi ko şullar da, Tebliğin 58. m. sinde yer almıştır. Yukarıda, dışarıda mukim gerçek ve tüzel kişilerin, tapu sicilinde kayıtlı o l mayan taşınmaz mal satmaları halinde, riayet edilecek hükümlerle ilgili olarak, ileri sürdüğümüz düşünceleri tekrarlarız. Dışarıda mukim gerçek ve tüzel kişilerin, tapusuz taşınmaz mal satmaları ile, satış senedi düzenleme veya onaylama mev kiinde olan noterler, satış bedelinin bloke edilip edilmediğini araştırmalıdırlar. Teb liğin özetlenen 51. ve müteakip m. lerinde yazılı koşulların da, yerine getirilip ge tirilmediğini göz önünde tutmalıdırlar. Zilyetliğe dayanılarak açılan tescil davalarında da; hakimler, satış bedelinin bloke edilip edilmediğini araştırmalıdırlar. Tapusuz taşınmazı satan, dışarıda mu kim gerçek ve tüzel kişiler, satış bedelini bloke etmemişler ise; satış akti geçerli olmayacağından, alıcı olan kişiler, açtıkları tescil davasında, MK. un 909. m. sinde yazılı ekleme zilyetlikten yararlanamazlar. Zilyetliği ancak aslen iktisap etmiş olur lar. II — Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Mal İktisapları A — Genel Kural Evvelemirde tüzelkişilerin uyrukluğunu tesbit etmemiz gerekir. Acaba, hangi tüzelkişiler yabancı sayılacaktır. Ticaret ortaklıklarında idare-işletme merkezi, va kıf ve derneklerde idare merkezi Türkiye’de ise Türk uyruklu sayılırlar (80). Tüzel kişilerin ortak veya üyelerinin uyrukluğu bu konuda rol oynamaz. Anayasa’nın 29. m* si ile 1630 sayılı Dernekler K. un 2. m. sinde; yabancıların dernek kurma hakkı için getirilmiş bir sınırlama mevcut değildir (81). Sadece 1630 sayılı K. un 15/2. m. sinde; yabancıların, derneğe üye olabilmeleri için, (Türkiye'de ikamet etme hakkına sa hip bulunma) koşulu aranmıştır. Bu kanuni hükümlere rağmen, Türkiye - İran’lılar Yardımlaşma Cemiyetinin, MK.un 639. m. sine göre açtığı tescil davasında; "Cemi (79) Danıştay 12. Daire 29.9.1975, 1389/2288 (Danıştay Onikinci Daire Kararları, Birinci Kitap, C. I, 1976, s. 276 No. 962). (80) Tekinalp, a.g.e., s. 57-64. (81) Çelikei, a.g.e., s. 140; Tekinalp, a.g.e., s. 119. ALt RIZA DÜZCEER 307 yetin hukuki niteliği bakımından Türkiye'de taşınmaz iktisabının tam mütekabiliyet esaslarına göre değerlendirilmesi gerektiği göz önünde tutularak o dairede araştır ma ve inceleme yapılmak ve deliller buna göre takdir edilmek gerekirken bundan zuhul edilmesi isabetsiz" gerekçesi ile, Dernekler K. una göre kurulup, kurulmadığı konusunda hiçbir araştırma yapmadan, üyelerinin nitelikleri itibariyle Derneği yaban cı kabul eden Yargıtay kararında (82) isabet yoktur. Devletler, ülkelerini oluşturan taşınmazların iktisabı yönünden; yabancı gerçek kişilere nazaran daha güçlü olan yabancı tüzelkişilere karşı, daha kıskanç ve katı bir tutum takınmışlardır. Hele, yabancı bir devletin ve kamu kuruluşunun, taşınmaz iktisabına izin vermemişlerdir. Aksini kabul, o devletin bütünlüğüne ve siyasi bir liğine aykırı düşerdi. Elçilik, konsolosluk yapıları bakımından ise, uluslararası ne zaket ve karşılılık kurallarına göre, katı tutumlarını yumuşatmışlar ve iktisap için izin vermişlerdir (83). Nitekim, 6593 sayılı K. un 1. m. si ile : "Ecnebi devletlere Ankara'da sefarethane ve konsoloshane inşa eylemek üzere Hazine’ce bedelsiz ar sa tahsis ve temlik edilebilir” hükmü getirilmiştir. Türkiye'de, ilk kez 29 Recep 1327 - 3 Ağustos 1325 (16 Ağustos 1809) tarihli "Cemiyetler Kanunu” (83a) ile, "cemiyetin idaresine ve azasının içtimaına mahsus olan” ve "maksat ittihaz ettiği hususun icrası için elzem olan" (m. 8) taşınmaz mallar için, sadece Osmanlı derneklerinin taşınmaz mal edinmelerine izinverilmişti. 22 Rebiyülevvel 1331 - 16 Şubat 1328 (1 Mart 1913) tarihli “ EşhasıHükmiyenin Emvali Gayri Menkuleye Tasarruflarına Mahsus Kanunu Muvakkat” (84) ile de; Osmanlı cemiyetlerinin, Osmanlı ticaret, sanat ve inşaat şirketlerinin (m. 1), Osmanlı ziraat şirketlerinin (m. 2) ve "Osmanlı cemaat ve müessesatı hayriyesi" nin (m. 3) taşınmaz mal edinmelerine izin verilmişti. Sözü geçen iki kanun da, ya bancı tüzelkişilerin taşınmaz mal edinmelerine izin vermemiş idi. Genel kural; yabancı tüzelkişilerin, Türkiye'de taşınmaz mal edinememeleridir. Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz mal edinmeleri nedeniyle belirttiğimiz gibi, Tapu K. unu 35., 36. m. lerinde gerçek kişilerden söz edilmesi, tüzelkişiler konusunda susulması, yabancı tüzelkişilerin iktisabına izin verildiği biçiminde yorumlanamaz. Bu susmadan yabancı şirketler lehine bir hüküm çıkarılamaz (85). Köy K. unun 87. m.si, yabancı gerçek kişilerle birlikte, yabancı tüzelkişilerin köylerde taşınmaz mal edinemiyeceklerini açıkça hüküm altına almıştır. B — İstisnalar 1 — Müktesep Haklar Osmanlı Devleti zamanında irade ve fermanlarla kurulan kilise, fakir evleri ve okul gibi dini, hayri ve ilmi müesseselerdir. Çok eskiden beri var idiler. Tapu K. unun 3. m. sine göre : “ Mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Hüküme tince tanınmış olan yabancılara ait dini, ilmi, hayri müesseselerin fermanlara ve (82) (83) (83a) (84) (85) 8HD. 15.7.1977, 1223/7137 (yayımlanmamıştır) Çelikel, a.g.e., s. 234-235; Obut, a.g.e., s. 109-110. İkinci Tertip Düstur, C. 1, s. 604 İkinci Tertip Düstur, C. 5, s. 114-115. Çelikel, a.g.e., s. 235; Obut, a.g.e., s. 120; Tekinalp, a.g.e., s. 213-214. 308 YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI hükümet kararlarına müsteniden sahiplendikleri gayrimenkuller bu belgelerin sınır ları dışına çıkmamak ve Hükümetin izni alınmak şartile müesseselerin hükmi şah siyetleri namına tescil olunabilir". Lozan’da, İngiltere, Fransa ve İtalya delegeleri ne ayrı, ayrı verilen aynı nitelikteki 24.7.1923 tarihli mektuplarda, Tapu K. un 3. m. sinde sayılan üç müesseseye ek olarak, bir de “ sıhhi'’ müesseselerden söz edil m iştir ki, kapsamına hastaneler girmektedir. Türk Murahhas Heyeti Başkanı, bu mektuplarında; “ 30.10.1914 tarihinden mukaddem mevcudiyeti musaddak ve Fran sa'ya mensup müessasatı mezhebiye, tedrisiye, sıhhiye ve hayyriyenin mevcudiye tini tanıyacağını ve bu gün imza edilen muahedei sulhiye tarihinde Türkiye'de fiilen mevcut sair Fransız müessesatı mümasilesinin vaziyetlerini nizama tevfik etmek üzere hayırhahane tetkik edeceğini” bildirm iştir (86). 2644 sayılı Tapu K. tasarısında, bu müesseselerin tüzelkişiliğinden söz edilme miş idi. Maliye Encümenince “ (tüzelkişi’' kavramı, tesadüfen ve istenmiyerek bu maddeye sokulmuştur. Oysa, bu yabancı müesselerin tüzelkişiliği yoktur (87). Bu müesseseler dernek mi, yoksa vakıf mıdır? Bunu belli etmek zamanı çoktan gel miştir. Tapu K. unun 3. m. sinde yazılı bu yabancı müesseseler ile, azınlıklara ait aynı nitelikteki müesseseler birbirine karıştırılmış ve azınlık müesseseleri, sözü geçen 3. m. ye örnek gösterilmiştir. Yargıtay, azınlık vakıflarını, yabancı tüzelkişi gibi mütalâa etm iştir (88). Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (89) ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (90), Balıklı Rum Hastanesini, yabancı uyruklu tüzelkişi olarak kabul etmişlerdir. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ise (91), Türk vatandaşları tarafından kurulan aynı Hastaneyi, Türk vakfı olarak kabul etmiştir. Oysa, Balıklı Rum Hastanesi, Lozan Antlaşmasının 37-45 m. lerinde düzen lenen bir azıniık müessesesidir ve Türk kanununlarına tabidir. (86) Üçüncü Tertip Düstur, C. 5 (İkinci bası), s. 118-120. Fransızca resmi metin esas alınarak, öz Türkçeye çevirisi şöyledir: “ Tür kiye'de 30 Ekim 1914 tarihinden önce varlığı tanınmış ve Fransa (verilen diğer mektuplarda da İngiltere, İtalya) uyrukluğunda olan din ve öğretim kurumlarıyla, sağlık ve hayır kurumlarının varlığının tanınacağını, Hükümetim adına, bildirmekle onur duyarım; Türk Hükümeti, Barış Andlaşmasının imza landığı tarihte Türkiye'de bulunan benzer öteki Fransız kurumlarının durumu nu düzenli kılmak üzere, bunları iyi niyetle inceleyecektir." (Seha L. Meray, Lozan Barış Konferansı, Takım II, C. 1, Kitap 2, 1973, s. 258-259). (87) Altuğ, a.g.e., s. 162-164. (88) Gülören Tekinalp, Medeni Kanunda Tüzel Kişilerin Mirasçıhğı ve Devletler Hususi Hukuku (Medeni Kanun 50. Yıl Sempozyumu, 1978, s. (359-372)368-369), (89) 6.7.1971, 4449/4399 (RKD, 1971, S. 11, s. 355); 1972, S. 9-10, s. 953-956); (90) 2HD 6.7.1971, 4449/4399 kararına karşı, direnmeye ilişkin kararı bozan HGK 8.5.1974, E. 1971/2-820, K. 1974/505 (YKD, 1975, S. 8, s. 16-18) (91) 11.12.1975, 11168/11351 (İBD, 1976, S. 1-2-3-4, s. 216-219) 204.1972, 1322/2454 (İBD, ALÎ RIZA DÜZCEER 309 2 — Kanunlarla İktisap Hakkı Tanınması a) — 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz mal edinmeleri nedeniyle açıkladığımız gi bi; yerli sermaye ve teşebbüslere tanınan bütün haklar, muafiyetler ve kolaylık lardan, aynı sahalarda çalışan yabancı sermaye ve teşebbüsler de, aynı şartlar dahilinde istifade ederler (6224 sayılı K. m. 10). Bu eşit hakka sahip olma sonucu, Türk uyruklu tüzelkişiler gibi, taşınmaz mal edinebilirler. b) 6036 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu Bu Kanunun 8. m. sine g ö re : “ Turizm müessesesi belgesi almış olanların (m. 3. e göre yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişiler olabilir) tesis, inşa ve tevsilerine lüzumlu arazi ile arsa ve binalardan Devlet, hususi idare, belediye ve köyle rin hüküm veya tasarrufları altında veya bunların hususi mülkiyetinde bulunanlar başka bir cihete tahsis edilmemiş olmak kaydiyle 14 üncü maddenin son fıkrasın da adı geçen heyet marifetiyle takdir olunacak bedelleri azami 20 yılda ödenmek üzere bu kabil müesseseleri kurmak istiyen hakiki veya hükmi şahıslara malik ve ya mutasarrıflarınca satılabilir. Şu kadar ki bedel takdiri hükmi şahsı satışa mec bur kılmaz. Devletin hüküm veya tasarrufu altında veya hususi mülkiyetinde bu lunan arazi, arsa ve binaların satışında İcra Vekilleri Heyeti kararı alınır.” Madde gayet ilginçtir. Kamu tüzelkişilerinin özel mülkiyetinde bulunan taşın maz mallardan başka, bunların (hüküm veya tasarrufları) altında bulunanların, yani kamu mallarının da satılmağa elverişli taşınmazlardan olduğunu açıklamak tadır. Oysa, kamu malları niteliğinde olan bu kabil taşınmazların iktisabına ve özel mülkiyete konu yapılmasına, MK. un 641. m. si engeldir. Yine, MK. un 912. m. sine göre, kamu malları tescile tabi olmadığından, temlik veya geri kalan satış bedeli için ipotek edilmelerine, tapu sicili bakımından da olanak yoktur. Bu iti barla satışın sadece Devlet, özel idare, belediye ve köylerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlara inhisar edeceğini kabul zarureti vardır. Turizm ve Tanıtma Ba kanlığımdan aldığımız bilgiye göre; verilen kanuni yetkiye rağmen, Devletin öze! mülkiyetinde olan taşınmazlar satılmamakta, uzun vadeli kira sözleşmeleri ile ki raya verilmeleri yönü yeğlenmektedir. Bu da, kamu mallarına gösterilen özen ba kımından önem taşımaktadır. Yabancı gerçek kişilerin iktisabı nedeniyle açıkladığımız gibi; bu Kanuna göre iktisap edilecek taşınmazlar, Bakanlar Kurulu kararı ile Köy K. u ve Tapu K. unda yazılı yabancılar hakkındaki sınırlamalardan istisna edilebilirler (m. 8/4). c) — 6236 sayılı Petrol Kanunu Bu Kanunun 6. m. si gereğince, petrol hakkı sahibi Türkiye Cumhuriyeti ka nunlarına ve yabancı devlet mevzuatına göre, tüzelkişiliği haiz bir şirket olabilir. 12. m. ye göre d e : “ Yabancı devletlerin doğrudan doğruya veya dolayısıyla idaresinde müessir olabilecekleri mikyasta veya şekilde mali ilgileri veya menfaatları bulunan hükmi şahıslarla yabancı bir devlet için veya yabancı bir devlet na-* mına hareket eden şahıslar; a) Petrol hakkına sahip olamazlar ve petrol ame liyatı yapamazlar; b) Petrol ameliyatına lüzumlu menkul ve gayrimenkul emvali satın alamazlar, bunlara sahip olamazlar veya bunlar üzerinde hak veya menfaat tesis edemezler;” . YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI 310 12. m. nin 2. bendi ile, Bakanlar Kumluna bu m. ye istisna tanıyabilme yetkisi verilmiştir. 1702 sayılı Petrol Reformu Kanunu ile Petrol K. un 87. m. sinin 1. fıkrasında de ğişiklik yapılmış ve "Diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde pet rol hakkı sahibi özel mülkiyet konusu arazinin sahibiyle anlaşmak suretiyle mül kiyetini de iktisap edebilir.” (bent 1, cümle 3) hükmü getirilmiştir. Diğer kanun lardan maksat, Köy K. u ve 1010 sayılı Askeri Memnu Mıntakalar K. udur (92). d) — 7129 sayılı Bakanlar Kanunu Bu K. un 1. m. sine göre : ‘Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile ya bancı memleketlerde teşekkül etmiş olup da Türkiye'de şube açmak suretiyle faali yette bulunan veya bundan sonra Türkiye’de şube açarak faaliyete geçecek olan bankalar bu kanun hükümlerine tabidir.” . Yine bu K. un 50/4. m. sinde de; “ Bankalar, T.C. Merkez Bankasınca itihaz edilen kararlara uygun olarak bankacılık muamelelerini tedvir etmek üzere muhtaç bulundukları miktar ve vüsatin fevkinde herhangi bir suretle gayrimenkul iktisap edemiyecekleri g ib i...’' hükmü yer almıştır. Bu suretle yabancı bankalar, 1. m. ile, Türk uyruklu bankalar gibi, Bankalar K. una tabi tutulmuşlardır. Bankaların taşınmaz mal iktisabı ile ilgili 50/4. m. de, yabancı bankalar hakkında ayrık hükümler yer almadığından, yabancı bankalar bu m. de yazılı koşullara göre taşınmaz mal iktisap edebilirler. Yabancı tüzelkişilerin iktisabı bakımından, Bankalar K., adeta 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik K. a benzer hükümler getirmiştir. Yabancı sermaye ve teşebbüs, nasıl yerli sermaye ve teşebbüsle eşit tutulmuşsa; yabancı bankalar da, Türk bankaları ile eşit tutulm uş tur. Bu düşüncelere aykırı olarak, yabancı bir bankanın taşınmaz iktisap etmesine izin verilmediğini duyduk. Haber doğru ise, red kararının kanuni dayanaktan yok sun olduğunu söyleyebiliriz. 3 — Antlaşmalarla İktisap Hakkı Tanınması Yabancı gerçek kişilerin aksine, yabancı tüzelkişilerin taşınmaz mal edinme leri için, antlaşmanın varlığı şarttır (93). Antlaşmalarda, daha ziyade yabancı şir ketler konu edilmişlerdir. Yabancı şirketler, ancak iki taraflı veya çok taraflı ant laşmalarla bu hakka sahip olabilirler. Bu antlaşmalarda, karşılık (mütekabiliyet) veya en ziyade müsaadeye mazhar millet (94) ilkelerinden biri esas ittihaz edil miştir. İktisap için; a) Yürürlükteki yasalara uymak, b) Yabancı şirketin işlemesi için taşınmaz iktisabı zaruri bulunmak, c) Şirketin amacının, taşınmaz mal edinme o l maması koşulları aranır (95). (92) (93) (94) (95) Çelikel, a.g.e, s. 237; Göğer, ise, Köy K. un 87. m. si ve Orman K. unun kastetildiği kanısındadır (a.g.e, s. 118); Obut, a.g.e, s. 121 Lehine böyle bir hak tanınmış olan devlet vatandaşlarının, hakkı tanıyan dev letin ülkesinde üçüncü devletler lehine o konuda tanınmış olan hakların ay nından yararlanma hakkıdır (Çelikel, a.g.e, s. 66) Çelikel, a.g.e, s. 239-240; Obut, a.g.e, s. 116-117 ALİ RIZA DÜZCEER 311 Tapulu taşınmazlarda; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 15.3.1966 tarih ve 1394 sayılı tamimine göre (96), yabancı şirketin taşınmaz mal iktisabına hakkı olup olmadığı merkezden sorulur. Tapusuz taşınmazların tescili için açılan dava larda da, keyfiyet Dışişleri Bakanlığından sorulmalıdır. Yabancı gerçek kişilerin iktisapları nedeniyle açıkladığımız gibi (97), 1567 sayı lı K. ile Tebliğ hükümleri, ikametgâhları dışarıda olan yabancı tüzelkişiler hak kında da uygulama yeri bulur. BİBLİYOGRAFYA Altuğ, Yılmaz: Yabancıların Arazi İktisabı Meselesi, 1976 Arat, T u ğ ru l:Türk Vatandaşlığından İskat Edilen Kişilerin Mülkiyet ları (AHFD, 1974, C. X X X I, S. 1-4, S- 279-357); veMiras Hak Arcak, A li: Kamulaştırma Yasası, Açıklaması - Uygulaması ve Yargısal Kararlar, 1978 Ayiter Nuşin : Türk Miras Hukuku, 1974 Belgil, Vehbi/Yıldıran, Tahsin : Müşterek Pazar Andiaşması, 1961 Berki, Osman Fazıl. Yargıtay Kararları (AHFD, 1950, C. VII, S. 3-4, s. 635-636) Berki, Berki, OsmanF a zıl: Devletler Hususi Hukuku, 1956 OsmanFazıl/Ergüney, H ilm i: Yabancılar Hukuku ve Kanun İhtilâfları İle İl gili Yargıtay Kararlarının Tahlil ve İzahları, 1963 Birsen, Kemalettin : Devletler Hususi Hukuku, 1936 Chiha, H. N e d jib : Osmanlı Devletinde Gayrimenkul Mülkiyeti Bakımından Yaban cıların Hukuki Durumu, çeviren Halil Cin (AHFD, 1967, C. XXIV, S. 1-4, s. 247-274) Çelikel, A yse l: Yabancılar Hukuku Dersleri, 1974 Çırakman, Birsen/Tuğcu, Tülây : İdarenin Takdir Hakkı (Yayımlanmamış inceleme) Esmer, G a lip : Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, 1976 Fişek, H ic ri: Türkiye'de Yabancıların Ayni Haklardan İstifadesi (AHFD, 1950, C. VII, S. 3-4, s. 426-440) Göğer, Erdoğan : Yabancılar Hukuku, 1976 Gürzıumar, F ik ri: Tapu ve Kadastro Külliyatı Muamele ve İzahatı, Üçüncü Kitap, C. IV, 1953 İmre, Z a h it: Türk Miras Hukuku, 1968 Kaptan, Nurettin : İçtihadın Birleştirilmesini Gerektiren Bir K o n u : Vatandaşlıktan Iskatın Mirascılığa Engel Olup Olamıyacağı Yönünden (ABD, 1974, S. 3, s. 486-490) (96) Altuğ, a.g.e, s. 138 (97) Dip not 76-79 arası 312 YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLARI Küley, Muin M .: Medeni Kanunda ve Tatbikatında Müruruzamanla İktisap, 1957 Meray, Seha L. : Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar Belgeler, 1973, Takım II, C. I, Kitap 2 Nomer, Ergin : V. Raşit Seviğ/Ergin Nomer/Gülören Tekinaip/Atâ Sakmar, Devlet ler Hususi Hukuku Pratik Çalışmaları, 1976, s. 27-63 Obut, S a it: Türk Hukukunda Yabancı Hakiki ve Hükmi Şahısların Aynî Haklardan İstifadesi, 1956 Oğuzalıcı, Kadrettin : Meriyetteki Osmanlı Mevzuatı, 1953 Oguzman, M. Kemal/Özer Seliçi : Eşya Hukuku, 1978 Ozil, T a rık : Avrupa Ekonomik Topluluğu : Kurucu Antlaşma ve Ek - Belgeleri (Annex'ler), 1967 (Roma Antlaşması) Öktem, İmran : Temyiz Mahkeme 7. Hukuk Dairesi Emsal Kararları ve Usul kında Bir kaç Söz, 1953 Hak Öktem, İm ran: Temyiz Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Emsal Kararları, 1953-19541955-1956, 1957 Renda, Nihat/Onursan, G a lip : Dördüncü Borçlar Hukuku, C. II, 1973 Hukuk Dairesinin Emsal Kararlarıyla Seviğ, Muammer R a ş it: Ecnebilerin Emlâk Sahibi Olmalarından Doğan Kanunlar İhtilâfı (Ebul’ula Mardin’e Armağan, 1944, s. 605-630) Seviğ, Vedat R a şit: Türkiye'nin Devletler Hususi Hukuku Düzeni İle İlgili Kanun ve Andlaşmalar (Derleme), 1971 Tekinalp, Gülören : Türk Yabancılar Hukuku, 1975 Tekinalp, Gülören : Medenî Kanunda Tüzel Kişilerin M i rasçı lığı ve Devletler Hu susî Hukuku (Medenî Kanun 50. Yıl Sempozyumu, 1978, s. 359-372) Unat, Faik Reşit: Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu, 1974 Unat, İlhan: Türk Vatandaşlığından Koğulanlar Miras Hakkından YoksunMudur? (SBFD, 1965, C. XX, S. 3, s. 179-226) Yazıcı, Hilmi/Atasoy, Haşan : Şahıs Aile ve Miras Hukuku İle İlgili Yargıtay Tat bikatı 1952-1970 BORÇLAR HUKUKU HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU (D Şakîr KALELİ (*) PLÂN I — GİRİŞ H — SORUMLULUĞUN NEDENİ A — Kusur sorumluluğu B — Kusursuz sorumluluk C — Kusursuz sorumluluğa kusurun etkisi I S I — SORUMLULUĞU HAKL! GÖSTEREN DÜŞÜNCELER A B C D E F — — — — — — Sebep olma düşüncesi Tehlike düşüncesi Yararlanma düşüncesi Egemenlik alanı düşüncesi Anormallik düşüncesi Objektif özen gösterilmesi düşüncesi IV — SORUMLULUĞUN KOŞULLARI A — Sorumluluğun olumlu koşulları 1 — Hayvanın varlığı ve eylemi a — Hayvan kavramı b — Hayvanın eylemi ve özellikleri 2 — Hayvanın verdiği zarardan sorumlu kişi a — Genel olarak aa — İsviçre hukukunda bb — Türk hukukunda cc — Uygulamada b — Tutucunun, eylem ve davranışından sorumlu olduğu kişiler c — Birden çok kişinin tutucu olması d — Tutucu yerine geçenler 3 — Zarar a — Genel olarak b — J Şahıslara verilen zarar (*) Ankara 3. Asliye Hukuk Hâkimi. 314 HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU aa — Maddi zarar bb — Manevi zarar c — Eşyaya verilen zarar d — Diğer hayvanlara verilen zarar e — Hayvanın kendi eylemi ile tutucuya verdiği zarar 4 —- Hayvanın eylemi ile zarar arasında uygun nedensellik bağının bulunması B — Sorumluluğun olumsuz koşulları 1 — Birinci tür kurtuluş kanıtı 2 —' İkinci tür kurtuluş kanıtı a — Mücbir sebep b — Zarar görenin kusuru c — Üçüncü kişinin kusuru V — RÜCÛ (DÖNME) A — Genel olarak (BK. m. 51) B — Özel olarak (BK. m. 56/2) VI — SONUÇ K A Y N A K Ç A 1 — ERSEBÜK Esat : Borçlar Hukuku 2. Bas. 1. C. İstanbul 1943. 2 — ATA AY Aytekin : Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, birinci yarım, 2. Bas. İstanbul 1975. 3 — BECKER H. : Borçlar Kanunu birinci kısım, genel hüküm ler, ikinci fasikül (Çv. Kemal Reisoğlu). 4 — GELGESAY M. Reşit : Hayvanlar Tarafından Yapılan Zarardan Mes’uliyet ve İstihdam Edenin Mes'uliyeti (makale), Hukuk Gazetesi y. 1942 S. 55. 5 — BİRSEN Kemalettin : Borçlar Hukuku 1954. 6 — ÇALKIN Fahri : Haksız Fiillerden Doğan Tazminat Davaları TUĞSAVUL Muhsin Dersleri 3. Bas. İstanbul İstanbul 1948. 7 — DALAMANLl Lütfi : Borçlar Kanunu Şerhi C. 1. Ankara 1976. 8 — EREN Fikret : Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Ankara 1975. 9 — FEYZİOĞLU F.N. : Borçlar Hukuku Genel Bas. İstanbul 1976 10 — FUNK Fritz Hükümleri C. 1-2. : Borçlar Kanunu Şerhi, Çv. Dr Hıfzı Veldet/ Cemal Hakkı Selek, Üniversite Kitabevi İs tanbul. ŞAKİR KALELİ 315 11 — GÖKTÜRK H. Avni Borçlar Hukuku 1. Kısım-Borçların Hükümleri-Ankara 1947. 12 — İMRE Zahit Türk Hususi Hukukuna Göre Tehlikeli Şey lerden Doğan Hukukî Mes'uliyet (makale) Yargıtay Yüzüncü Yıldönümü Armağanı, Ankara 1968 s. 421 - 479. 13 — İMRE Zahit Doktirinde ve Türk Hukukunda Mes'uliyet Halleri İstanbul 1949. 14 — İNAN Ali Naim Borçlar Hukuku Genel Ankara 1971. 15 — KANETİ Selim İsviçre Federal Mahkemesinin Borçlar Hu kuku Kararları, Ankara 1968 C. 1 16 — KARAHASAN H. Reşit Tazminat Davaları İstanbul 1976. 17 — KARAMANLIOĞLU Kâmil/ BOZKURT Bedia 18 — KURTOĞLU Serda 19 — OLGAÇ Senai Umumi Kusursuz Hükümler. 2. Kitap Biyomorfoloji Ders Notları, A Ü. Tıp Fakül tesi Medikal Biyoloji Kürsüsü 1978/1979 Teksir. Türk Borçlar Hukukunda Hayvan Sahibinin Meşguliyeti İstanbul 1965 - Teksir. Kazaî ve İlmî İçtihatlarla Borçlar Kanunu Giii 1 Ankara 1976. 20 — OSER/SCHÖNENBERGER Borçlar Hukuku 2. Kısım Çv. Recai Seçkin Ankara 1950. 21 — ÖMERBAŞ L ü tfi/ ÇETİNTAŞ Sacit Temyiz Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu Em sal Kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararla rı C. 3 Ankara 1960. 22 — ÖZÖN M. Nihat Osmanlıca-Türkçe 1959. Sözlük 3. Bas. İstanbul 23 — REİSOĞLU Sefa Borçlar Hukuku C. 1 III. Bas. Ankara 1977. 24 — SAYMEN Ferit Hakkı Medeni Kanunumuzda Köylünün ve Ziraatin Yeri, Medeni Kanun XV. Yıl Kitabı İstanbul 1944 (Makale). 25 — SAYMEN Ferit H./ ELBİR Halid K. Türk Borçlar Hukuku 1. C. Umumi Hükümler İstanbul 1958. 26 — SCVVARZ Andreas B. Borçlar Hukuku Dersleri Çv. Bülent Davran İstanbul 1948. 27 — TANDOĞAN Halûk Türk Mes’uliyet Hukuku Ankara 1961. 28 — TANDOĞAN Halûk Üçüncü 1963. 29 — TANDOĞAN Halûk Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumlu luk Ankara 1978-Teksir. 30 — TEKİNAY S. Sulhi Borçlar Hukuku 3. Bas. İstanbul 1974. 31 — TUNÇOMAĞ Kenan Türk Borçlar Hukuku C. 1. Genel Hükümler İstanbul 1976. Şahsın Zararının Tazmini Ankara HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU 316 Ankara 1944. 32 — TÜRK HUKUK LÜGATİ 33 — VELİDEDEOĞLU H. Veldet/ KAYNAR Reşat Türk Borçlar Kanununa Göre Borçlar Huku ku - Umumi Hükümler İstanbul 1955. 34 — VON TUHR Andreas Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı 1. C. İstan bul 1952 Çv. Cevat Edege. 35 — MEYDAN LAROUSSE C. 4 ve 10. 36 — YARGITAY KARARLARI DERGİSİ 37 _ ANKARA BAROSU DERGİSİ 38 — İLMÎ VE KAZAÎ İÇTİHATLAR DERGİSİ 39 — RESMÎ KARARLAR DERGİSİ KISALTMALAR a.g.e. Adı geçen eser. a.g.m. Adı geçen makale. a.g.t. Adı geçen teksir. Bas. Baskı. BK. Türk borçlar kanunu. Bk. Bakınız. C. Cilt. Çv. Çeviren. E. Esas. FMK. Federal mahkeme kararı. HD. Yargıtay... hukuk dairesi. HGK. Yargıtay hukuk genel kurulu. İ.K.İç.D. İlmi ve kazai içtihatlar dergisi. K. Karar. Ks. Kısaltma. m. Madde. MK. Türk medeni kanunu. s. Sahife Sk. Sayılı karar. S. Sayı. sy. sayılı. T.C.K. Türk Ceza Kanunu. y. Yıl. YİBK. Yargıtay içtihadı birleştirme kararı. ŞAKİR KALELİ 317 i — GİRİŞ : Teknolojik gelişme, makinenin insan yaşantısında büyük bir yer tutması, tarımsal işletmelerin gelişmesi, dinî ve ahlakî düşüncelerde olan değişiklikler sorumluluk hukukunun temelindeki ilkeleri de etki lemiş ve bu konuya yeni bakış açıları getirmiştir. Kusur, sorumluluğun tek unsuru olmaktan çıkmış, kusursuz so rumluluk durumları da değiişk ilkelerle desteklenmiştir. Kusursuz so rumluluk türünün temel dayanağı “ s e b e b ol m a ” ilkesi de tek ba şına sorumluluk için yetersiz kalmıştır. Bu şekilde temel ilkenin arayış içinde sürdürüldüğü, kusursuz so rumluluk türlerinden biri de "h a y v a n t u t u c u s u n u n s o r u m l u l u ğ u ” kurumudur. Sanayileşmemiş, ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmış ülke miz açısından hayvan tutucusunun sorumluluğu en az diğer sorum luluk haileri kadar özellik ve önem taşımaktadır. Hayvancılıkla uğra şan nüfus çokluğuna paralel olarak hayvanların verdiği zararların da üst düzeyde olmasına karşın, genellikle Türk hukuk alanında bu so rumluluk BK. m. 41’e dayandırılarak sınıriı ve kısıtlı biçimde değer lendirilmiş ve uyuşmazlıklar da BK. m. 56’ya yer verilmekten kaçı nılmıştır. Bu incelemede 'hayvan tutucusunun sorumluluğunun kural altı na alındığı BK. m. 56 ile sınırlı olarak, öğreti, uygulama ve mukaye seli hukuk açısından inceleme yapılmış, gerçek hukuksal durumu ve görülen sorunların çözümünü açıklamak amaçlanmıştır. El — SORUMLULUĞUN NEDENİ : Borçlar Kanununun ikinci faslı "haksız muameleden doğan borç lar” başlığını taşımaktadır. BK. 41-60. maddeleri haksız muameleden doğan borçların hükümlerini düzenlemiştir. BK. 41-53. maddeleri so rumluluğun gene! kural ve koşullarım, 54, 55, 56 ve 58. maddeleri ise özel sorumluluk hallerini, 60. madde de tüm sorumluluk hallerine uy gulanan zamanaşımı kurallarını hükme bağlamıştır. BK. m. 56’da özel sorumluluk hallerinden "hayvanlar tarafından yapılan zarardan sorumluluk" koşulları belirtilmiştir. Bu maddeye göre hayvanlar tarafından verilen zarar, o hayvan "kimin idaresin de" ise, onun tarafından tanzim edilir. Hayvanı idaresi altında bulun ı HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU 318 durmak kavramı tartışmalıdır. Bu tartışmayı -sorumluluğun koşu Narıbölümünde inceleyeceğiz. Ancak kanun sorumlu olan kişi ile, bezi koşullarla sorumluluktan kurtulmayı birlikte düzenlemiştir. Bu düzen leme biçimi sorumluluğun niteliğinin saptanmasında tartışmaya yol açmıştır (1). BK. nun 56. maddesinde sorumluluğun kusur esasına mı? yoksa kusursuzluk esasına mı? dayandığı açık değildir. Bu yönün açıklığa kavuşabilmesi için, kusurun sorumluluğa etkisinin araştırılması ve hayvan tutucusunun sorumluluğunun nedenlerinin saptanması gerekir. A — Kusur Sorumluluğu : Türk Borçlar Kanununun kaynağı olan İsviçre Borçlar Kanunu nun hazırlık çalışmaları sırasında, adam çalıştıranın sorumluluğunda olduğu gibi, hayvan tutucusunun sorumluluğunu da " ku s u r" esa sına dayandırmak isteyen ve bunu savunan görüşler vardı. Bunun doğal sonucu olarak Federal Mahkeme eski kararlarmda kusur so rumluluğunu benimsemişti (2). Türk Hukukunda da hayvan tutucusunun sorumluluğunun mut lak olmadığı, kusur karinesine dayandığı görüşünü savunanlar var dır (3). Gelişen teknoloji- tarımsal işletmelerin genişlemesi, dinî ve ah lakî düşüncelerdeki değişmeler, bilimsel gelişmeler, kusur ilkesinin sorumluluğun tek ilkesi olması düşüncesinin zayıflaması ile yargı ka rarlarındaki değişmeler sonunda, önceleri tehlike sorumluluğu kabul edilmekle birlikte, hayvan tutucusunun sorumluluğunda kusursuzluk ilkesi benimsenmiştir (4). Yargıtay 27.3.1957 tarihli 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gerekçe bölümünde BK. m. 56’da düzenlenen sorumluluğun tehlike esasına dayanan sebep sorumluluğu olduğu belirtilmiştir. Bugün için hayvan tutucusunun sorumluluğunun, kusursuz sorumluluk olduğun da uyuşmazlık yoktur. (1) Kurtoğlu, a.g.t. s. 4. (2) Geniş bilgi için Bk. Tandoğan a.g.t. s. 33; Tandoğan a.g.e. s. 148 Kurtoğlu a.g.t. s. 5; ayrıca 27.3.1957 gün 1/3 sy. YİBK. gerekçesi. (3) Çalkın/Tuğsavul a.g.e. s. 138 (4) Geniş bilgi için Bk. Tandoğan a.g.e. s. 89; Becker a.g.e. s. 337 Oser/Schönenberger a.g.e. s. 524. ŞAKİR KALELİ 319 B — Kusursuz Sorumluluk : BK. m. 56 uyarınca hayvan tutucusu "kusursuz sorumluluk" (ob jektif sorumluluk, sebep sorumluluğu, netice sorumluluğu) (5) Mkesi gereği tazminat ile yükümlüdür. Zarar gören, hayvaın tutucusunun kusurlu olduğunu kanıtlamayacaktır. Hayvan tutucusunun sorumlulu ğu için kusur koşul değildir. Ancak, hayvan tutucusu, "hal ve mas lahatın icabettiği bütün dikkat ve özeni yaptığını (6) yahut bu dikkat özende bulunmuş olsa bile zararın vukuuna mani olamıyacağını ispat etmedikçe tazmine mecburdur". Bu suretle hayvan tutucusu kurtuluş kanıtı getirebilir. Ancak, kusursuzluğunu ileri sürerek tazminat yü kümlülüğünden kurtulamaz. Kanun kusur aramamış, kusursuzluk ka nıtı istememiştir (7). Kusursuz olsa bile tazminatla yükümlüdür. 27.3.1957 tarihli 1/3 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararın dan sonra, Türkiye'de hayvan tutucusunun kusursuz sorumluluk il kesi uyarınca sorumlu olduğu ve kusursuzluk kanıtı getirmesine ge rek olmadığı kesin biçimde benimsenmiştir (8). (5) Geniş bilgi için Bk. Tandoğan a.g.e. s. 96 dip not 23. (6) Kurtoğlu a.g.t. s. 8 dip not “ kanunumuzda bu kelime yanlış olarak yaptığını şeklinde tercüme edilmiştir. Dikkat ve itina yapılmaz, edilir veya gösterilir. Açıklamalı hiçbir kanun metninde bu ifade hatasına işaret edilmemiştir" de mektedir. (7) Aksi düşünce için Bk. Çalkın/Tuğsavul a.g.e. s. 138. (8) 3. HD. 4.4-1961 gün ve 2967/2377 Sk. “ hayvan sahibinin kusuru olmasada taz minat ile mükellef tutulm ası " Karahasan a.g.e. s. 309. — 3 HD. 3.12.1963 gün ve 9774/8657 Sk. Olay : Davalının azgın mandalarını başıboş bırakması ile davacıya ait manda yaralanmış, azgın manda sahibinin kusuru aranmamıştır. Ancak, “ hal ve maslahatın gerektirdiği bütün dikkat ve itinayı sarfettiğini ispat, ya da maslahatın gerektirdiği bütün dikkat ve itinayı yapsa bile zarara mani olamayacağını kanıtlayabileceğini" bildirmiştir. Kusur üzerinde durulmamıştır. İ.K.İç.D. y. 1964 s. 2770. — 4 HD. yayınlanmayan 8.11.1976 günlü 8541/9545 Sk. Olay : Davacının ölen kızı mer’ada otlayan mandaya eşarp sallamış ve manda eşarp sallayan 15 yaşındaki davacının kızını öldürmüştür. Davacı, kızının ölümü nedeniyle mad di ve manevi tazminat istemektedir. Ceza dosyasına göre, hayvan tutucusu ile yardımcının hiç kusuru yoktur. Kusur maktulenindir. Bu nedenle mahkeme tazminat isteğini reddetmiş ve Yargıtay kararı bozmuştur. Yargıtayın bu ka rarının birinci bölümünde “ BK. m. 56 hükmünce bir hayvan tarafından ya pılan zararı o hayvan kimin idaresinde ise o kimse tazmine mecburdur. Adı geçenin hal ve maslahatın gerektirdiği bütün dikkat ve itinayı yaptığına yahut bu dikkat ve itinada bulunmuş olsa bile zararın doğmasına engel olamıyacağına dair bir savunma ve ispat yoktur’' demekle kusur aramamış, tamamen kusursuz olan davalıyı kusursuz sorumluluk ilkesi ile sorumlu kılmıştır. An cak, 4 HD. bu kararının ikinci bölümünde kanunun amaçladığı anlamda hay vanı idaresinde bulunduran kocayı BK. m. 41 uyarınca sorumlu kılmış, yar- HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU 320 C — Kusursuz Sorumluluğa Kusurun Etkisi : Objektif sorumluluk değişik deyimlerle ifade edilmektedir (9). Ancak, bunlardan "kusura dayanmayan sorumluluk” deyimi özellikle sorumlu tutulan ikişinin kusuru olmasa bile tazminatla yükümlü tu tulacağını anlatır (10). Bununla, yalnız kusurun olmadığı hallerdeki sorumluluk anlatılmamaktadır. "O bjektif olarak sorumlu olan kişinin, objektif olarak sorumluluğu doğuran olay yanında ayrıca zararın or taya çıkmasında etkili olan bir kusuru var ise” yani zarar verenin ku suru da var ise durum ne olacaktır? Örneğin : Azgın ve saldırgan boğa tutucusunun, bu boğayı zaptetmesi mümkün olmayan yaşlı ve sağır karışma bir günlüğüne oisa bile otlatmak için vermesi, boğa nın kadının nezaretinde iken adam öldürmesi olayında boğa tutucu su, boğanın adam öldürmesi nedeni ile objektif sorumluluk kuralları uyarınca tazminat ödemekle yükümlüdür. Ancak, azgın ve saldırgan boğayı, sağır ve yaşlı karısı ile otlatmaya göndermekle ayrıca kusur ludur. Objektif sorumlulukta, sorumlu kişinin bu tür kusuruna ek ku sur " m u n z a m k u s u r ” (11) denilmektedir. Ek kusur objektif ola rak sorumlu olan boğa tutucusunun sorumluluğunun niteliğini değiş tirmez. Ancak, ek kusurun varlığı sorumlu olan kişinin kurtuluş ka nıtı getirmesini engeller. Bunun dışında mağdurun mütefarik kusuru nu kaldırabilir. Tazminatta indirim sebebini önliyebiür. Birden çok ki şinin zarardan sorumluluğu hallerinde rücû "dönme” da etkili olur. dımcı kişiyi ise kusursuz sorumluluk uyarınca tazminat ile yükümlü tutmuş tur. Kanunun amacına ters biçimde idare eden kavramına verilen anlam iler deki bölümlerde eleştirilecektir. 4 HD. nin bu kararı aynen alındığında gerçek anlamda hayvan tutucusu kusur ilkesi uyarınca sorumlu kılındığı görülmek tedir. Ancak, Yargıtay 4 HD. yayınlanmayan 14.12.1972 günlü 12416/14155 Sk. ile hem yardımcı kişilerin BK. m. 56 uyarınca sorumlu olmayacaklarına ve hemde hayvanı idaresi altında bulunduran kişinin kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca sorumlu tutulacağını benimsemiştir. — 4. HD. Aydın 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 1977/32 E- ve 1977/398 K. sayılı kararını 4.12.1978 tarih 1978/1421-13570 Sk. ile onamakla, hayvan tutucusunun kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca sorumluluğunu benimsemiştir. — 4 HD. 12.2.1973 gün 1972/16434-1259 sayılı yayınlanmayan ve oy çokluğu ile verdiği kararında " ( Ş )'a ait vasıtanın üçüncü kişiye ait at arabasına ku surlu olarak çarpması sonunda arabadan ayrılan ve parlayan atların davacı nın binmiş olduğu minibüsüne çarptığı anlaşılmaktadır. Bu hale göre atların sahibi Borçlar Yasasının 56. maddesine göre bu zarardan kusursuz olarak so rumlu olduğu g ib i...'’ demekle kusursuz sorumluluk halini kesin biçimde be nimsemiştir. (9) (10) Tandoğan a.g.e. s. 96 dip not 23. Tandoğan a.g.t. s. 4. (11) Tandoğan a.g.t. s. 4; Eren a.g.e. s. 132; Karahasan a.g.e. s. 126dip not 2. ŞAKİR KALELİ 321 Adam ölmesi ya da beden tanrılığı bozulması dışında manevî zararın tazmini istemlerinde önem taşır (12). Eylemin kusurlu olması gerekmediği gibi, objektif sorumlulukta nukuka aykırı bir davranışın bulunması zorunluluğu da yoktur. Ancak, hayvan tutucusunun sorumluluğunda objektif özen görevinin yerine getirilmemesi genellikle hukuka aykırı bir davranıştır (13). Yapması lâzım geleni yapmayan hayvan tutucusu hukuka aykırı davranmıştır. Yukarda belirttiğimiz azgın boğa örneğinde azgın ve saldırgan boğa nın sağır ve yaşlı kadının bir günlüğüne de olsa nezaretine verilmesi objektif özen görevinin yerine getirilmemesi, hukuka aykırı bir dav ranış olmaktadır. III — SORUMLULUĞU HAKLI GÖSTEREN DÜŞÜNCELER : Kusura dayanan sorumluluk ahlakî temellere dayanır. Kusuru olan mutlaka sorumlu tutulmalı, kusuru yoksa sorumlu tutulmamalı dır. Toplumda genel ahlâk kuralı olarak herkes eylemleri ile başka sına zarar vermemeye dikkat ve özen göstermelidir. Gerekli dikkat ve özeni göstermeyen ve başkasına zarar veren toplum içinde kına nır. Kusura dayanan sorumluluk temelini bu ahlakî düşünceden al mıştır (14). Kusur ilkesi, son yüzyıllarda gelişen teknoloji, ekonomik ilişki ve faaliyetlerdeki değişmeler, ahlakî temellerin zayıflaması nedenleri ile yetersiz kalınca (15) sorumluluğu başka kaynaklara dayandırma gereği düşünülmüştür. Bunları hayvan tutucusu yönünden incelemek gerekir. A — Sebep olma düşüncesi : Kusur ilkesinin geçersizliği karşısında yeni bir sorumluluk, "s eb e p s o r u m l u l u ğ u " doğmuştur. Bu sorumluluk ile kusur sorum luluğunun olumlu koşulu, yani "kusuru olan mutlaka sorumlu tutul malıdır" ilkesi saklı tutulmuş, kusur sorumluluğunun olumsuz koşulu olan "kusur yoksa sorumluluk ortaya çıkmaz” ilkesi terkedilmiştir. (12) Tandoğan a.g.t. s. 4. (13) Tandoğan a.g.t. s. 4; Tekinay a.g.e. s. 393;Karahasan a.g.e. s. 165; Tando ğan a.g.e. s. 94; aksi görüş için Bk. dip not 15. (14) Tandoğan a.g.t. s. 1; Kurtoğlu a.g.t. s. 10. (15) Tandoğan a.g.e. s. 89; Tunçomağ a.g.e. s. 528. HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU 322 Artık kusuru olmasa bile bir kimse eylemi ile sebep olduğu zarardan sorumludur (16). Sebep sorumluluğu İlk defa Fransız hukukçuiarı tarafından orta ya atılmıştır. Medeni Kanunun kabulü olan 4 Ekim 1926 tarihine ka dar Türkiye'de sorumiuluk hukukunun kaynağı Mecelle idi. Mecelle nin 19 ve 20. maddeleri tazminat hükümlerini düzenlemiştir. Mecelle de esas olarak sebep sorumluluğu benimsenmiş kusura dayanılmamıştır (17). Yargıtay 27.3.1957 günlü 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçe bölümünde adam çalıştıranın sorumluluğunda olduğu gibi, hayvan tutucusunun sorumluluğunda da "sebebiyet verme" ilkesi be nimsenmiştir (18). Sebep olma ilkesi zamanla eleştirilmiş ve kusursuz sorumlulu ğun tek dayanağı olmamalıdır denilmiştir. Sebep sorumluluğu genel kural ve kavram olarak kalmış, bunun yanında değişik kusursuz so rumluluk düşünceleri doğmuştur. Zarar veren ile zarar görenin uğ radığı zarar arasında denge kurucu, zarar verenin tazminat yüküm lülüğünü haklı kılacak yeni ölçüler üzerinde durulmuştur. Saptanan yeni ölçüler kusursuz sorumluluğun dayanakları olmuştur. Konumuz hayvan tutucusunun sorumluluğu ile sınırlı olup, buna ilişkin olanlar kısaca incelenecektir. B — Tehlike düşüncesi : Genel nitelikteki sebep sorumluluğunun yanında, özel nitelikte ki kusursuz sorumluluk hallerinden en önemlisi tehlike (risk) sorum luluğudur. Kusursuz sorumluluğun genel kuralı uyarınca tehlike so rumluluğunda da kusur aranmaktadır. Sorumlu kişi işlettiği ticarî, sınaî, tarımsal kuruluş ve teşebbüsleri ile uğraşılarında çok sayıda insan çalıştırmakta ve özellikle bu uğraşı alanlarının kendisi tehlike yaratmaktadır (19). Giriştiği uğraşlar nedeni ile aşırı tehlike yaratan, bu nedenle doğan zarara da katlanmalıdır. (16) Tekinay a.g.e. s. 403; Tunçomağ a.g.e. s. 529; Tandoğan a.g.e. s. 90; Karahasan a.g.e. s. 126 dip not 2; İmre a.g.e. s. 49. (17) Arsebük a.g.e. s. 611; geniş bilgi için Bk. İmre a.g.e. s. 138 İmre bu eserinde “ mecellede sebep mesuliyetinin mevcudiyeti kusurun gelişmemiş olduğuna atfedilebilir” demektedir. (18) Velidedeoğlu/Kaynar a.g.e. s. 120; Ömerbaş/Çetintaş a.g.e. s. 549 (19) Tandoğan a.g.e. s. 94; İmre a.g.m. s. 409-479; Kurtoğlu a.g.t. s. 11; Tunçomağ a.g.e. s. 529; Tekinay a.g.e. s. 404; Ataay a.g.e. s. 317; Karahasan a.g.e. s. 127; Von Tuhr a g e. s. 430 Saymen/Elbir a.g.e. s. 399. ŞAKİR KALELİ 323 Fransız Medeni Kanununun 1385. maddesinde hayvan tutucu sunun sorumluluğu tehlike sorumluluğu olarak kabul edilmiştir (20). Bu nedenle birinci tür kurtuluş kanıtının (hal ve maslahatın icabettiği bütün dikkat ve itinayı yaptığını) getirilmesi kabul edilmemiş, yanlız ikinci tür kurtuluş kanıtı olan eylem ile zarar arasında uygun neden sellik bağının bulunmaması kanıtlanmak yoluyla sorumluluktan kur tulmanın mümkün olacağı kabul edilmiştir. Alman Hukukunda zarar veren hayvanın, ehlileştirilmiş ya da vahşi hayvan olmasına göre durum değişmektedir. Vahşi hayvanla rın zararlarında tehlike sorumluluğu benimsenirken, ehlileştirilmiş ve evcil hayvanlar yönünden objektif özen gösterme sorumluluğu be nimsenmiş ve bunlar için kurtuluş kanıtı getirilmesi kabul edilmiştir ( 21 ). İngiliz Hukukunda hayvan tutucusunun sorumluluğunda "tehlike sorumluluğu" ilke olarak kabul edilmiştir (22). Borçlar Kanununun kaynağı olan İsviçre Borçlar Kanununun, hay van tutucusunun sorumluluğuna ilişkin 56. maddesinin uzmanlar ko misyonunda görüşülmesi sırasında ehlileştirilmiş ve vahşi hayvanla rın ayrı ayrı sorumluluk ilkelerine dayandırılması istenmiştir (23). Vah şi hayvanlar için tehlike ilkesinden hareket olunurken evcil hayvan lar yönünden yararlanma ilkesi önerilmiştir. Türkiye’de bazı hukukçular (24) ile Yargıtay 27.3.1957 tarihli 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçe bölümünde hayvan tutu cusunun sorumluluğunu tehlike esasına dayandırmıştır (25). Ancak, Yargıtay son kararlarında iki tür kurtuluş kanıtına yer ver miş olmakla hayvan tutucusunun sorumluluğunu tehlike ilkesine de ğil, objektif özen gösterme ilkesine dayandırdığı ve Yargıtay’ın da tehlike ilkesinden ayrıldığı görülmektedir (26). (20) (21) (22) (23) (24) İmre a.g.e. s. 123. İmre a.g.e. s. 132 İmre a.g.e. s. 108 Oser/Schönenberger a.g.e. s. 520 Tekinay a.g.e. s. 412 “ bu sorumluluk genellikle hayvanların tehlike teşkil et meleri esasına daynır" demektedir. Aynı görüş İmre a.g.e. s. 165, aksi görüş Tandoğan a.g.e. s. 149. (25) 27.3.1957 gün 1/3 Sk. YİBK. gerekçe bölümü “ kanunlar sırf zarar tehlikesinin mevcut olması esasına dayanan bir takım mesuliyet hükümleri konulmasına zaruret duymuştur ki, bunlara kusursuz mesuliyet hükümleri yahut tehlike esasına dayancn mesuliyet hükümleri denilmektedir. BK. nun 54/1, 56/1, 58/1, MK. 320. m. hükmü kusursuz mesuliyet hükümlerindendir". Ömerbaş/Çetintaş a.g.e. 550. (26) 4 HD. nin 14.12.1978 gün 1978/12406-14155 Sk. ile iki tür kurtuluş kanıtı be nimsenmiştir. HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU 324 Evcil hayvanlar yönünden bunların eylemlerinin özellikle tehlike yarattığı düşünülemez. Kümes hayvanları, koyun ve akvaryumdaki balığın da tehlike yaratması kural olmayıp ayrıcalı bir durumdur. Bu nedenle tehlike kavramının, hayvan tutucusunun sorumluluğunda temel ve tek unsur olarak kabul edilmemesi gerekir. Hayvan tutucu sunun sorumluluğu tehlike sorumluluğu sayılamaz (27). C — Yararlanma Düşüncesi : Bir şeyden yararlanan, onun doğurduğu zararlarada katlanmalı dır. Bu genel kural uyarınca hayvanın eylemi ile verdiği zarar o hay vandan ekonomik ya da zevk için yararlanan kişinin sorumlu olma sında hukukçular arasında tam bir görüş 'birliği vardır (28). Ancak, yararlanma, sorumluluğun tek başına yeterli nedeni olmadığı gibi zararın yarardan fazla olması halinde tüm zararın yararlanana ödet tirilmesinde adaletsizlik olabileceği benimsenerek bu düşüncede tek başına yetersiz görülmüştür. D ı— Egemenlik Alanı Düşüncesi : Kişilerin hayat fonksiyonlarını devam ettirebilmeleri için egemen oldukları bir alan vardır. Bu alanda doğan zararı egemen olan kişi karşılamalıdır. Bir kişinin kendi egemenlik alanı içinde bulunan ve kendisine tabi olan kişi (MK. m. 320, BK. m. 55) ve şeylerin (BK. m. 56, 58) verdiği zararları tazmin etmesi gerekmektedir (29). Bazı hu kukçular, hayvan tutucusunun sorumluluğu için " t a b i i y e t ” ya da "e g e m e n I i k" veya "h u k u k î a l a n"ı zorunlu koşul olarak gör mekte ve buna dayandırmaktadırlar (30). E — Anormallik Düşüncesi : Bu düşünceye göre, herkes için normal olmayan ve anormal uğ raşı içinde bulunanlar, bunun sonucu olarak da ortaya çıkan zararla sorumlu olmalıdırlar. Evcil ve ehlileştirilmiş hayvan tutucusu olmak toplumda anormal bir davranış olmadığından bu düşünce hayvan tu(27) Tandoğan a.g.e. s. 149; ehli hayvanlar için Oser/Schönenberger a.g.e. s. 520. (28) Tandoğan a.g.e. s. 93; Kurtoğlu a.g.t. s. 12; Birsen a.g.e. 314 Velidedeoğlu/ Kaynar a.g.e. s. 120; Tunçomağ a.g.e. s. 577; Feyzioğlu a.g.e. s. 645; Saymen a.g.m. s. 296; İmre a.g.e. s. 166-167; Oser/Schönenberger a.g.e. s. 523; Çalkın/Tuğsavul a.g.e. s- 138 (29) Tandoğan a.g.t. s. 3; Kurtoğlu a.g.t. s. 13 (30) Velidedeoğlu/Kaynar a.g.e. s. 121; Tunçomağ a.g.e. s. 577; İnan a.g.e. s. 410411. ŞAKİR KALELÎ 325 tucusunun sorumluluğunda uygulanmaz. Ancak, vahşi hayvan tutu culuğu normal değil, anormal bir uğraşıdır. Bu nedenle tehlike so rumluluğunda olduğu gibi anormal uğraşı sonucu idaresi altında bu lunan vahşi bir hayvanın verdiği zararı o hayvanın tutucusu tazmin etmelidir (31). Bu ilke BK. m. 54 de düzenlenen sezgin olmayan kişi lerin hakkaniyet kuralınca sorumluluğunun temelini oluşturur. F — Objektif Özen Gösterilmesi Düşüncesi : Hayvan tutucusunun sorumluluğunun bugün için temel dayanağı objektif özen gösterilmesi ilkesidir (32). Federal Mahkeme bu ilkeyi benimsediği gibi (33) Yargıtay Kararlarında da hayvan tutucusunun objektif özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde zarardan sorumluluğu kabul edilmektedir <34). Ancak, objektif özen gösterme yükümlülüğünü yeterli saymıyan düşünceler de vardır (35). IV — SORUMLULUĞUN KOŞULLARI : A — Sorumluluğun olumlu koşullan : 1 — Hayvanın varlığı ve eylemi : a — Hayvan kavramı : Hayvanın varlığı, hayvan tutucusu sorumluluğunun koşuludur (36). BK. m. 56 'hayvandan söz etmiş, hayvanın tanımını yapmadığı gibi kapsamını da belirtmemiştir. Kanun, zarar veren tıayvan yönün(31) Tandoğan a.g.t. s. 3; Kurtoğlu a.g.t. s. 14. (32) Tandoğan a.g-e. s. 149; Reisoğlu a.g.e. s. 133; İnan a.g.e- 411 Ataay a.g.e. s. 345; Tekinay a.g.e. s. 412. (33) Tunçomağ a.g.e. s. 576 dip nottaki FMK. (34) 4. HD. nin yayınlanmayan 8.11-1976 günlü 8541/9545 Sk., 14-12.1978 günlü 12416/14155 Sk. "olayın meydana gelmemesi için gerekli dikkat ve özeni ye rine getirmediği anlaşılmasına" denilmektedir. (35) Tunçomağ a.g.e. s. 576. (36) Hayvan tutucusunun sorumluluğu özel bir sorumluluk türü olup, elinde başka taşınır mal bulunduranlara yorum yolu ile uygulanmaz. Hatta hayvan bulun durmaktan daha çok tehlike doğuran "silah” "zehir” “ patlayımadde” lerin kul lanılması söz konusu olsa bile bu hüküm uygulanmıyacak, koşulları varsa BK. m. 41 uyarınca sorumlu tutulacaklardır. Geniş bilgi için Bk. Tandoğan a g.e. s. 149-150; Tunçomağ a.g.e. s. 576; Von Tuhr a.g.e. s. 429 HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU 326 den, evcil hayvan, ehlileştirilmiş hayvan, vahşi hayvan, zararlı ve ya rarlı hayvan ayrımı yapmamıştır (37). Hayvan kavramı, zooloji biliminin inceleme alanına girer. Çok hücreli ya da yüksek organizmalar yönünden hayvan ile bitki ayrımı yapmak kolaydır. Ancak, tek hücreliler ile mikro organizmalara inil dikçe hayvan ile bitki ayrımı güçleşmektedir. Mikro organizmalar ba zen zooloji ile botanik bilim dallarının ortak inceleme alanını oluştutur (38). Canlılar aleminin ayrımında tek hücrelilerin özel bir yeri var dır. Bu nedenle Alman biologu Ernst Haeckel bir hücreli organizma ların hepsini üçüncü gurup canlılar aleminde toplamaktadır (39). Zooloji bilimindeki hayvan kavramı ile sorumluluk hukukundaki hayvan kavramı değişiklikler gösterir. Bu nedenle biz, zooloji bilimi nin hayvan tanımı üzerinde durmayacağız. Çünkü, zooloji bilimine gö re yüksek organizmaya sahip ve hayvan olduğundan kuşku bulunma yan bit, pire, tahtakurusu ve güve gibi haşereleri sorumluluk hukuku açısından hayvan kavramının dışında kalmaktadır. Öğretide egemen olan görüşe göre, bunları taşıyan kişinin bunlar üzerinde egemenliği bulunmadığından ve belkide bilmeden taşıdıklarından, taşıma nede niyle çıkan zararın tazmini BK. m. 56 ya göre değil, kusur sorumlu luğu uyarınca BK. m. 41 gereğince sorumlu tutulmaktadırlar (40). Ne var ki; biyolojik savaş yada deney amacıyla bu tür haşereyi üreten kişiler, uğraşı yada görevleri nedeniyle her an bunları üçüncü kişilere taşıyabilirler. Laboratuvarda bulunan bu tür haşerenin (mik roplarda olduğu gibi) dışarıya çıkması yada kendi üstlerinde taşın masını önleyici önlemler almayan, gerekli dikkat ve özeni gösterme yen kişilerin hayvan tutucusu olarak BK. m. 56 uyarınca sorumlu tu tulması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu nedenle tüm haşereler için her koşulda geçerli bir genelleme yapıp bunların verdiği zararları, kusur ilkesi ile sorumlu kılan genel görüşe katılmıyoruz. Hayvan kapsamına her türlü hayvan girer. Sorumluluk için hay vanın kötü huylu ve kendisinden zarar beklenilen bir hayvan olması gerekmez. Ancak, av hayvanları bu maddenin kapsamı içinde değil- (37) Alman hukukunda, yararlı ve yararlı olmayan hayvanlar ayrımıyapılmıştır. Geniş bilgi için Bk. İmre a.g.e. s. 132;Feyzioğlu a.g.e. s. 646. (38) Kurtoğlu a.g.t. s. 31 (39) Biomorfoloji ders notları s- 32. (40) Tandoğan a.g.e. s. 153; Arsebük a.g.e. s. 609; Tunçomağ a.g.e, s. 578; Von Tuhr a.g.e. s- 426 dip not 41; Karahasan a.g.e. s. 164. ŞAKÎR KALELİ 327 dir (41). Kovalanan av hayvanıda bu maddeye girmez (42). Basiüer, mikroplar bakteriler insan egemenliği altında bulunduğundan BK. m. 56 kapsamına girdiği görüşü egemendir (43). Ancak bunların hayvan olduklarında uyuşmazlık bulunduğunu, basillerin BK. m. 56 kapsamı na girmediğini savunan hukukçular da vardır (44). Arılar 3.HD. nin 14.6.1954 gün 5178/3729 Sk. uyarınca Bk. m. 56 kapsamına giren hayvanlardan sayılmaktadır (45). BK. m. 56 daki hayvan sözcüğünün kapsamının ölçüsü yoktur. Genellikle hayvanın egemenlik alanında bulunması ve onun idare edilmesi ölçüsüdür (46). Hayvanın zararlı olması gerekmez. Yararlı olanında zarar verebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Hay van kavram ve kapsamını mülkiyet esasına dayandıran görüşte var dır (47). Kaçan yada terk edilen hayvanların eylemlerinden doğan zarar lardan, onların eski tutucularının sorumlu olamıyacakları öğretide benimsenmektedir. Eski tutucu, hayvanların kaçmalarına engel ola cak önlemleri almamış, zarar vereceği belli olan bir hayvanı terk et mişse ve terk ederken hiçbir önlem almamışsa, verilen zarardan sorumlu tutulacağı benimsenmektedir (48). Bu düşünceye göre, ka çan hayvanın eylemi ile yaptığı zarardan tutucusu sorumludur. Ancak kendisine birinci tür kurtuluş kanıtı getirme imkanı verilecektir. O halde, kaçan hayvanların tutucusu kural olarak yine hayvanın verdi ği zarardan belirli bir süre için sorumludur. Kaçma sırasında vukua gelen zararla, kaçma kesinleştikten sonra vukua gelen zararı birbi(41) Aksi görüş: Feyzioğlu a.g.e. s. 646-647 "Zarar av hayvanı tarafından yapılmış olsa dahi bütün yurdu kapsamak üzere aynı hüküm, yani BK. m. 56, 57 uy gulanır” demektedir. — İsviçre borçlar kanunun 56. maddesinin son bendi av hayvanlarının sorum luluğunun düzenlenmesini kanton kanunlarına bırakmıştır. Bu fıkra Türk borç lar kanununa alınmamıştır. (42) Tandoğan a.g.e. s. 153. (43) Von Tuhr a.g.e. s. 426 dip not 41; Tunçomağ a.g.e. s. 578; Ataay a.g.e. s. 348; Funk a.g e. s. 98; Saymen/Elbir a.g-e. s. 429; Oser/Schönenberger a.g.e. s. 521; Arsebük a.g.e. s. 609 dip not 73. (44) Becker a.g.e. s. 338. (45) Karahasan a.g.e. s. 164(46) Tunçomağ a.g.e. s. 578; Von Tuhr a.g.e. s. 426 dip not 41 (47) Tekinay a.g.e. s. 413 “ hangi hayvan mülkiyete konu olabiliyorsa” BK. m. 56 kapsamına giren hayvanlar olduğunu belirtiyor. bunların (48) Tandoğan a-g.e. s. 153; Von Tuhr a.g.e. s. 427; Oser/Schönenberger a.g-e. s. 525. HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU 328 rinden ayırarak sorumluluğu inceleyen görüş (49) amaca daha uygun dur. Terk edilen hayvanlar yönünden de durum aynıdır. Hayvan tutu cusu zarar vereceği önceden belli olan bir hayvanı dilediği zaman di lediği gibi terk edemez. Hayvanlara göre terk zamanı vardır. Örne ğin : Kırşehir yöresinde, bakım yükümlülüğünden kurtulmak ama cıyla merkepler bağ bozumu sonunda terk edilir, ilk baharda yaka lanır. Bu dönemde Merkepler başı boş gezer ve otlar. Yerel gele neklere göre, tek edilen ve başı boş gezen merkebin zararlı eylemle rine, zarar gören katlanır. Yerel geleneklere aykırı biçimde ve zaman sız terked'ilen hayvanın zararlı eyleminden, hayvan tutucusu sorumlu olmalıdır. Bunun aksinin düşünülmesi halinde sorumluluk sübjektif olur. Hayvan zarar verdiği zaman "ben onu tenketmiştim" deyip so rumluluktan kurtulabilir. Kurtuluş kanıtı getirmesine gerek kalmaz. b — Hayvanın eylemi ve özellikleri : BK. m. 56 "bir hayvan tarafından yapılan zarar” dan söz etmekte olup, yapılan zararın bir eylem sonucu doğması gereği kanunda be lirtilmemiştir. Ancak, öğretide hayvanın " e y l e m i” sorumluluğun koşulu olarak benimsenmektedir (50). Bazı hukukçular hayvan eylemi sözü yerine " h a y v a n ı n h a r e k e t i " sözlerini kullanmaktadır (50/a.). Eylem (f'i i I), "bilinçli bir iradeye dayanan hareket tarzım" ifade eder (51). Hayvanlarda bilinç yoktur. İçgüdüsel davranış vardır. Dav ranışları da iradî değildir. Bu nedenle hayvanların verdiği zararlarda sorumluluk için "hayvanın eylemi" değil "h a y v a n ı n i ç g ü d ü s e l d a v r a n ı ş ı " bir koşul olarak gereklidir. İncelememizde içgüdüsel davranışı amaçlayarak eylem sözcüğünü kullanacağız. (49) Tekinay a.g.e. s. 414 “ Kaçma, hayvan üzerindeki hakimiyetin kullanılmadığını ifade eder. Kaçış sırasındaki zarar bu sebepten tazminata esas olmalıdır. Fa kat koçma kesinleşince, artık böyle bir hayvan, eski malikinin elinde sayıl mayacağından, artık onun sorumluluğu yoktur. Bu hususta sirk hayvanlan özel bir önem kazanır. Böyle bir hayvan kafesini terkettikten sonra hem cins lerinin yaşadığı ormana veya yere kavuşuncaya kadar kaçma halinde sayıl malıdır" demektedir. (50) Von Tuhr a.g.e. s. 427; Birsen a.g.e, s. 315; Kurtoğlu a.g.t. s. 35 (50a) Tandoğan a.g.e. s. 153, 154 (51) Meydan Larousse C. 4 s. 650. ŞAKİR KALELİ 329 BK. m. 56 ya göre, hayvanın kendi içgüdüsel ve doğal enerjisi sonucu verdiği zararlardan hayvan tutucusu sorumludur (52). Örne ğin : Köpeğin adam ısırması, atın tepmesi, kedinin tırmalaması, başı boş bırakılan hayvanların ekili araziyi yemesi gibi. Hayvanın zarar doğuran eylemi, dıştan yapılan olabilir. Dış etki ile hayvan yine de kendi içgüdüsel rarlı eylemde bulunmuş ise tutucu sorumludur (53). ğin ısırması sonucu atın tepmesi, gürültüden ürken alması gibi. bir etki sonucu davranışı ile za Örneğin : Sine atın gemi azıya Bir hayvanın tahrik olunması sonucu zarar doğuran eylemde bu lunmasıyla, dış etki ile zararın doğması halindede BK. m. 56 uyarın ca hayvan tutucusunun sorumluluğunu benimseyen görüş vardır (54). Hayvanın eylemine, «kendi içgüdüsel davranışı değil de dıştan gelen etki egemen olmuş ise, BK. m. 56 uygulanmaz. Hayvanı o an için yöneten BK. m. 41 uyarınca sorumlu olur. Örneğin : Jokeyin bin diği atı fena idare etmesi ve ani dönüş ve manevralar yaptırması so nucu verdiği zararda, hayvan iradesinden çok insan iradesi vardır. (52) Tandoğan a.g.e. s. 154; Becker a.g.e. s. 338; Von Tuhr a.g.e. s. 427; Arsebük a g.e. s. 610; Ataay a.g.e. s. 347. (53) Tandoğan a.g.e. s. 154; Karahasan a.g.e. s. 165; Tunçomağ a.g.e. s. 579; Ay rıca 4 HD. 12.2.1973 günlü E- 1972/16434 K. 1973/1259 Sk. “ (Ş)'a ait vasıta nın üçüncü kişiye ait at arabasına kusurlu olarak çarpması sonunda araba dan ayrılan ve parlayan atların davacının binmiş olduğu minibüsüne çarptığı anlaşılmaktadır. Bu hale göre atların sahibi Borçlar yasasının 56. maddesine göre bu zarardan kusursuz olarak sorumlu olduğu g ib i...” demekle Yargıtay 4.HD. nin çoğunluk görüşü, atın dış etkenle parlamasını içgüdüsel davranış olarak kabul etmiştir. Aksi görüş : Aynı kararın muhalefet yazısında "olayda iradî bir ürkütmeden" söz edilmekle atın dış etkenlerle ürkütülmesini haksız eylem olarak benimseme vardır. Ayrıca, Kurtoğlu a.g.t. s. 37 de “ Tren düdü ğünden korkarak ürken hayvanın verdiği zarardan tutucu (BK. m. 56 uyarın ca) sorumlu değildir” demektedir. (54) Von Tuhr a.g.e. s. 427/428 “ bir hayvanın üçüncü şahıs tarafından tahrik olun ması yada ürkütülmesi suretiyle harici bir hareketin tesiri ile zarar yapmış olması halinde de hüküm böyledir” demektedir. Ancak üçüncü şahsın yada mağdurun kusuru, hayvan tutucusunun sorumluluğunu BK. m. 44 uyarınca kaldırır yada sınırlar. — Aynı görüş : Arsebük a.g.e. s. 610. — Aynı görüş : 3 HD. 3.12.1963 günlü 9774/8657 Sk. “ Mesuliyet hayvanın kendi fiili ile getirdiği zarara şamildir. Hatta hayvan harici bir hareketin te siri ile zarar yapmış olsa bile hüküm böyledir” demiştir. İ.K.İç.D. y. 1964 s. 2770 330 HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU Burada hayvan "vasıta" dır alettir (55). Hayvan, harici bir kuvvetin etkisindedir. Dış etkenlerle hayvan zarar vermişse, hayvan tutucusu BK. m. 56 uyarınca sorumlu olmaz. Kusurlu davranışı nedeniyle BK. m. 41 uyarınca sorumlu olur. "Şartlı refleks" (56) ile eğitilen, özel bir terbiye ve şartlandırma yöntemi ile yetiştirilen hayvanların zarar doğuran eylemlerinden kim sorumlu olacaktır? Şartlı refleks, doğuşta olmayan, sonradan birta kım yöntemlerle hayvanlara kazandırılan, içgüdüsel davranıştan farklı davranış ve alışkanlıklardır. Örneğin : Sirk hayvanları, polis köpek leri, güvercinler ve ülkemizde kırsal kesimde oynatılan ayılar. Özel amaçla yetiştirilen hayvanlar, ister içgüdüsel, ister şartlı refleks ile, fakat, dış etkenlerden uzak olarak kendiliğinden bir zarar verirse. (Örneğin : İnsan nezaretinde giden bir ayının sokakta gör düğü bir kişiye tükürmesi) hayvan tutucusu BK. m. 56 uyarınca so rumlu olu.r Ancak hayvan tutucusu hayvanın kazandığı reflekslerden yararlanarak, hayvanı belli bir davranışa yönetir ve zarar verdirirse burada BK. m. 56 değil, BK. m. 41 uyarınca sorumluluk vardır. Hayvan tutucusunun BK. m. 56 uyarınca sorumlu olabilmesi için hayvanın bir davranışta, eylemde bulunmasında zorunluluk vardır. Hayvanın salt varlığı nedeniyle meydana gelen zararlarda (şehir içindeki domuz ağılından, tavuk kümesinden fena kokular çıkması, köpeğin geceleri uluyarak komşuları rahatsız etmesi olaylarında ol duğu gibi) hayvanın bir eylemi yoktur. Bu tür olaylarda hayvan tutu cusunun sorumluluğu da söz konusu değildir. Ancak, taşınmaz mal sahibinin sorumluluğuna ilişkin MK. m. 656 ve komşuluk hukukuna ilişkin MK. m. 661 uyarınca sorumluluk yönünü gidilebilir (57). Hasta hayvanın hastalığının diğer hayvanlara geçmesinde, 'hay vanın bir eylemi yoktur. Burada da hayvan tutucusunun sorumluluğu değil, ancak hayvan tutucusunun hastalığın yayılmasını önleyici ön(55) Tandoğan a.g.e. s. 154; Oser/Schönenberger a.g.e. s. 521 Von Tuhr a.g.e. s. 427; Becker a.g.e. s. 338; Birsen a.g.e. s. 315. — 4. HD. nin yayınlanmıyan 29.12.1978 gün 1978/12636-15077 Sk. Karar yerel mahkeme kararının onanmasına ilişkindir. Olay: Davacının 11 yaşındaki kızı, davalı (İ) nin idaresindeki merkebin arkasına binmiş ve giderken, davalı (İ) nin merkebi yanlız sevk ve idaresi sonunda ani karayoluna çıkmış, diğer da valı (M) yönetimindeki kamyon ile çarpışmış, davacının merkebin üzerindeki kızı ölmüştür. Bu olayda davalı (İ) hayvan tutucusu olarak BK- m. 56 uyarın ca değil, kusurlu eylemi sonucu BK. m. 41 uyarınca sorumlu tutulmuştur. (56) Meydan Larousse C. 10 s. 500. (57) Tandoğan a.g.e. s. 154; Karahasan a.g.e. s. 166. ŞAKİR KALELİ 331 lemleri almadığı ve gerekli özeni göstermediği için BK. m. 41 uyarın ca sorumluluğu vardır (58). 2 — Hayvanın verdiği zarardan sorumlu k iş i: a — Genel olarak : BK. m. 56 "hayvan kimin idaresinde ise” sözleri ile hayvanın ve receği zarardan, hayvanı idaresi altında bulunduran kişinin sorumlu olacağını belirtmiştir. Kanunun bu tür düzenlemesi dolaylı olup, hay vanın kendi doğal enerji ve eylemi il içgüdüsel davranışı sonucu verdiği zarardan kimin sorumlu olacağı öğretide uyuşmazlıklara ve terim aykırılıklarına neden olmuştur. İnceleme de konu başlığına bağlı kalınarak “ hayvan tutucusu" sözleri kullanılacaktır (59). Hayvanın verdiği zarardan, hayvan sahibini mi, yani hukukî an lamda maliki mi, yoksa birbaşka nedenle hayvanı elinde bulunduran, hayvan üzerinde egemenliği olan, maddi yada manevi yönden yarar lanan kişiyi mi sorumlu tutacağız ? Fransız medeni kanunu, hayvanların verdiği zararları düzenleyen 1385. maddesinde hayvan mali'ki veya bundan istifade edeni yada kul lanan kimseyi sorumlu tutmaktadır (60). Alman medeni kanunu ise, hayvanın verdiği zarardan, hayvan sa hibini sorumlu tutmaktadır (61). Zarardan sorumlu tutulacak kişinin saptanması Türk ve İsviçre hukukunda tartışmalı olduğu gibi, uygulamada da değişik kararlara rastlanmaktadır. Bu nedenle bu konuyu üç alt başlık altında inceleye ceğiz. aa > — İsviçre Hukukunda : İsviçre borçlar kanununun 56. maddesi “ o hayvanı eli altında bu lunduran kimse" nin sorumlu tutulacağını belirtmiştir <62). Hayvanı eli altında bulunduran kim dir? Bu konu tartışmalıdır. (58) Tandoğan a.g.e. s. 154; Feyzioğlu a.g.e. s. 647; Karahasan a.g.e. s. 166(59) Tandoğan a.g.t. s. 33; Göktürk a.g.e. s. 214; Schvvarz a.g.e. s. 76. (60) İmre a.g.e. s. 123. (61) Kurtoğlu a.g.t.s. 20. (62) Funk a.g.e. s. 98; Becker a.g.e. s. 336; Oser/Schönenberger a.g. e. s. 519. HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU 332 Oser/Sohönenberger'e göre- hayvanı elinde bulunduran kimse "devamlı olarak hayvanın menfaatlerinden faydalanan veyahutta hayvanın sağlayacak olduğu menfaatlerden faydalanacak olan, yani kendi menfaati sebebiyle sürekli olarak hayvanın yaşama imkanlarını sağlayan kimsedir" (63). Hayvanı elinde bulunduran kimse çok zaman malik değil, zilyettir. İntifa hakkı sahibi, hasılat kiracısı sorumludur. Hayvanı muhafaza eden yada eğreti alan kimse (örneğin : pazar gü nü gezmek için bir at kiralayan kimse) sorumlu tutulmamaktadır. Bu düşünceye göre, sorumlu kişi hayvanı sürekli denetim ve kontrolü al tında bulunduran kişi de değildir. (64). Becker’e göre, "bir hayvanı elinde bulunduran, bir hayvanı mu hafaza altında bulunduran gözetip koruyan kimsedir. Hayvanı elinde bulunduran, hayvanı fiilen himayesi aıltında bulunduran herkes değil dir. Uşak veya arabacı değil, onları istihdam eden kimse, kocasının arabasını süren yada davarını otlatan karı değil, koca, elinde bulun durandır. Buna karşılık kim hayvanı kendi menfaatine himayesi altın da tutarsa, kim ivaz mü kabili hayvanı bakmak için alırsa, kendisi biz zat himaye edecek ve bu hususta gerektiği şekilde bizzat tasarrufta bulunacaksa, nakledilmek üzere hayvanın teslim edildiği nakliyeci dahi hayvanı elinde bulundurandır (65). Bu düşünceye göre, hayvanı himayesi altında bulunduran, hayvanı elinde bulundurandır. Buna karşılık Von Tuhr, sorumluluğun malike değil, ‘‘hayvanı idaresi altında bulunduran kimseye” yani "hayvanın ait olduğu sınaî veya ticarî teşebbüs yada müesseseye veya evin zilyedine" düştüğü nü söylemektedir. Pazar günü binmek maksadıyla at kiralayan kişiyi, muhafaza ve nakil ile sorumlu olan kimseleri ve çalıştırılan kişiyi so rumlu tutmamaktadır. Bunların hayvanı idaresi altında bulunduran kimse kapsamına girmediğini savunmaktadır (66). Funk’a göre, "hayvanı elinde bulunduran kimse, herhangi bir maksatla, hatta sadece keyfi için hayvanı mülkiyetinde veya zilyet liğinde bulunduran kimse” hayvanın verdiği zarardan sorumludur de mektedir. Hayvana nezaret eden kimse ile, eli altında bulunduranın farklı olduğunu belirtir, pazar günü gezi amacıyla geçici olarak hay van kiralayan kişinin de sorumluluğunu kabul etmektedir (67). (63) Oser/Schönenberger a.g.e. s. 523. (64) Oser/Schönenberger a.g.e. s. 523. (65) Becker a.g.e. s. 339- (66) Von Tuhr a.g.e. s. 427. (67) Funk a.g.e. s- 99. ŞAKİR KALELİ 333 Belirlenen düşüncelerin ortak yanlarını bir araya getirirsek, hay vandan ticarî, sınaî yada tarımsal alanda yararlanan, bu amaçla yada zevk için hayvanı muhafaza edip gözeten, koruyan ve hayvana yaşa ma imkanı veren kişi hayvanı eli altında bulundurandır. Yardımcı ki şiler hayvana nezaret etmekle birlikte, hayvanı eli altında bulundu ran kişi değildir. İsviçre hukukçuları arasında, hayvanı elinde bulunduran kavra mının kapsamının tayininde birlik olmadığı anlaşılmaktadır. Hayvanın zarar doğuran eylemi yaptığı anda, hayvan kimin neza retinde ise o kişi BK. m. 56 uyarınca sorumlu olmasa bile, kusurlu so rumluluk ilkesi uyarınca BK. m. 41'e göre sorumlu olacaktır (68). İsviçreli hukukçular, hayvan kaçmış yada çalınmış ise, hayvanın zilyedinin eli altından çıkmış olduğunu benimsemektedirler. Ancak, hayvanın zilyedi, hayvanın kaçmasını yada çalınmasını önleyici ön lemleri almamış, gerekli özen ve dikkati göstermemiş ise, hayvan bu nedenle kaçmış yada çalınmış ise sorumluluk devam edecektir (69). bb — Türk Hukukunda : Türk Borçlar Kanununun 56. maddesinde, kaynak İsviçre borçlar kanununun 56. maddesinden farklı olarak, hayvanların verdiği zarar dan "hayvan kimin idaresinde ise" onun sorumlu olacağı benimsen miştir. Türk hukukunda ise. hayvanı idaresinde bulunduran kişi kim d ir? Sorusu tartışmalıdır. Hayvanı idaresi altında bulunduran genellikle onun malikidir. Hayvan maliki ile, hayvanı idaresi altında bulunduran kişi çok zaman aynı kişinin şahsında birleşir. Ancak, hayvanı idare edenin her zaman hayvanın maliki olması zorunluluğu yoktur. Saymen/Elbir, hayvanı idare eden, "onun muhafaza altında bu lunduran ve ondan iktisaden yararlanan kimsedir" der (70). Ferit Hak kı Saymen, "eli altında bulunduran" terimini kaynak kanunun Fran sızca metnindeki " d e f e n t e u r " sözcüğünden yararlanarak kul lanmaktadır (71)." eli altında bulundurmaktan maksat, hem muhafa za eden, yanında, bulunduran ve hemde ondan faydalanan kimsedir. Binaen-aleyh yalnız muhafaza eden veya yalnız faydalanan kimse, eli ( 68) Von Tuhr a.g.e. s. 427. (69) Tandoğan a.g.e. s. 151 dip not 16 daki düşünceler; Von Tuhr a.g.e. s. 427. (70) Saymen/Elbir a.g.e. s. 428. (71) Saymen a.g.m. s- 296 dip not 114. HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU 334 altında bulunduran kimse mefhumuna girmez. Alâlade muhafız, mese la çoban eli altında bulunduran değildir” (72). Buna karşılık Zahit Imre, "eli altında bulunduran kimse, vazülyedliği değil fakat hayvan üzerinde tasarruf selahiyetini haiz olmayı ve ondan istifadeyi tazammun etmektedir. Kanundaki terim kadar so rumlu kişiyi ifade etmekten uzaktır "diyerek Şaymen'i eleştirmekte dir (73). Imre, "hayvan idare eden” sözlerini kullanmaktadır (74). Selahattin Sulhi Tekinay "hayvan belli bir kimsenin elinde veya yönetiminde bulunmalıdır. Hayvanı fiilen kendisine tabi kılan ve onu kendi 'hakimiyet alanımda bulunduran, güden yada yöneten kimseye" eli altında bulunduran demektetir (75). Feyzioğlu “ eli altında bulunduran kimse" (76), İnan "idare eden" (77), Ataay "hayvan yönete'n” (78), Tunçomağ "hayvan idare eden" (79), Karaıhasan ve Kaneti "hayvan güden” (80), Kurtoğlu ' sahip olan” 81), Reisoğlu "idaresi altında bulunduran” (82), Tandoğan "İda re eden” , "vazülyed" (83) "hayvan tutucusu" (84), Göktürk "hayvanı tutan (85), demektedirler. Görülüyorki Türk hukukunda terim birliği yoktur. Bunun doğal so nucu olarak BK. m. 56 da "kimin idaresinde ise" sözlerinin açıkla ması ve kapsamının saptanması da tartışmalı olmaktadır. Sorumluluğu "yararlanma” esasına dayandıranların amaçları, hayvandan ekonomik ve eylemli yararlanmaktır. Bu yararlanma sı naî, ticarî, tarımsal alanda olabileceği gibi, zevk için, manevi zevkle rin tatmini biçiminde de olabilir. Yararlanma görüşü ile hareket eden ler : Yararlanma amacı ile eli altında bulunduranları hayvanın zararlı (72) Saymen a.g.m. s. 296. (73) İmre a.g.e. s. 166 dip not. (74) İmre a.g.e. s. 165. (75) Tekinay a g.e. s. 413. (76) Feyzioğlu a.g.e. s. 645. (77) İnan a.g.e. s. 409. (78) Ataay a.g.e. s. 344 (79) Tunçomağ a.g-e. s. 576. (80) Karahasan a.g.e. s. 163, 167; Kaneti a.g.e. s. 170. (81) Kurtoğlu a.g.t. s. 20(82) Reisoğlu a.g.e. s. 133. (83) Tandoğan a.g.e. s. 147. (84) Tandoğan a.g.t. s. 33. (85) Göktürk a.g.e. s. 214. ŞAKİR KALELİ 335 eylemlerinden sorumlu tutmaktadırlar (86). Bu görüş, "hayvandan ya rarlanan zararlarınada katlanmalıdır" esasından hareket etmektedir. Ancak, yararlanma kriteri yeterli değildir deniyor. Şöyleki : "muay yen bir hayvan üçüncü kişiye satılmakla nefi ve hasar alıcıya geçer. Fakat alıcı hayvanı teslim almamışsa alıcı hayvan üzerinde hakimi yetini icra edemiyeoek ona dikkat ve ihtimam gösteremiyecektir. Hay van satıcının hakimiyetinde olup, onun yada nakliyeciye teslim edil mişse nakliyecinin dikkat ve ihtimamı göstermesi gerekir. Hayvanı idare eden satıcı yada nakliyecidir. (87)". Oysa ki, hayvandan yarar lanan alıcıdır. Tabiiyet ve egemenlik alanından hareket edenler, hayvanı eylem li olaırak kendisine tabi kılan veya onu kendi egemenlik alanında bu lunduranı, hayvan üzerinde tasarruf yetkisi olanı zarardan sorumlu tutmaktadır (88). Hayvan üzerindeki egemenlik, bir başkasının emir ve talimatiyla hareket eden kişi değil, bizzat emir ve talimatı veren kişinindir (89). Hizmetçi, çoban, seyis, bekçi sorumlu olmayıp» ona emir ve talimat veren ve çalıştıran kişi sorumludur. Egemenlik çalıştıranındır (90). (86) Oser/Schönenberger a.g.e. s. 523; Becker a.g.e. s. 339; Feyzioğlu a.g-e. s. 645;, Saymen/Elbir a.g.e. s. 428. —• 3. HD. 16. 3. 1962 gün 2629/1948 sayılı kararında, sorumluluk için yararlan mayı bir koşul olarak aramıştır. Kararda ‘‘hayvan tarafından yapılan zara rın, o hayvan kimin idaresinde ise, yani h a y v a n ı n İ k t i s a d î m e n . f a ait ı k i m e ait bulunuyorsa o kimse sorumludur ve bu sorumluluk ku sursuz sorum luluktur" denilmektedir. (87) Tandoğan a.g.e. s. 151; Becker a.g.e. s. 339; Buna karşılık nakliyeciyi hay van tutucusu saymayanlar: Saymen/Elbir a.g.e. s. 428; Tunçomağ a.g.e. s. 577; Von Tuhr a.g.e. s. 427. (88) Tekinay a.g.e. s. 413; Tunçomağ a.g.e. s. 577. (89) Tekinay a.g-e. s. 413. (90) — 4. HD. yayınlanmıyan 8.11.1976 günlü 8541/9545 Sk. da bu görüşün aksine, olay günü koca tarafından karısının nezaretine terk edilen mandanın zararlı eyleminden yardımcı kişi durumunda olan kadın BK. m- 56 uyarınca sorumlu tutulmuştur. — 3 HD. 16.3.1962 gün 2629/1948 Sk. da, yardımcı kişi BK. m. 56 uyarınca sorumlu tutulmuş, yardımcı kişiyi çalıştıran ise BK. m. 55 uyarınca adam çalıştıranın sorumluluğu kabul edilmiştir. Dalamanlı a.g.e. s. 595. — 4. HD. yayınlanmıyan 14.12.1978 günlü 12406/14155 Sk. da ise, köpeğe neza ret eden bekçiyi değil, köpeğin zararlı eyleminden köpeği idaresi altında bu lunduran kişiyi BK. m. 56 uyarınca sorumlu tutmuştur. HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞA 336 Tüm bu bilgilerim ışığı altında hayvan tutucusunun, hayvandan zevk yada ekonoomik yönden yararlanan, üzerinde egemenliği bulu nan, hayvanın hayatını devam ettirmesi için ona dikkat ve özen gös terme yükümlülüğü altında bulunan kişi olarak tanımlayabiliriz. Hayvan tutucusu olan kişinin gerçek kişi olması zorunluluğu yok tur. Kamu ve özel tüzel kişiler ile Devlet de BK. m. 56 uyarınca so rumlu tutulabilir (91). Hayvan üzerinde egemenliğin devamlı olması da gerekmez. Hay van zarar verdiği zaman "kimin fiili tasarrufunda bulunuyorsa” ve za rar vermemesi için objektif özen gösterme yükümlülüğü kimin ise so rumlu hayvan tutucusu da odur. Sorumlu kişinin egemenlik alanına geçtiği yada egemenlik altında kaldığı sürenin sorumluluğa etkisi yoktur. Örneğin : Tedavi sırasında veteriner, nallama sırasında nal bant, ıkısa süreli gezinti amacı ile at kiralamada -kiracı da olduğu gi bi, veteriner, nalbant ve ot kiracısı sorumludur (92). Ancak, hayvanın özellik arzeden huylarını, veteriner, nalbant ve kiracıya bildirmemesi hallerinde, hayvanı geçici süre için veren hayvan tutucusu da BK. m. 56 uyarınca sorumlu olur. Burada aynı hayvan üzerinde birden çok kişinin BK. m. 56 uyarınca sorumluluğu vardır (93). cc ı—< Uygulamada : Federal mahkeme, hayvan tutucusunun sorumluluğunun saptan masında 19.10.1932 tarihli kararında y a r a r l a n m a unsuruna (94), 9.11.1938 tarihli kararında ö z e n ve i h t i m a m gösterm ey ü k ü m Iü Iü ğ ü unsuruna (95), yer vermiştir. Bern istinaf mahkemesi 18.1.1966 tarihli bir kararında hayvan üzerinde bağımsız bir hakimiyet kuran ve hayvana nezaret edip ha- (91) Feyzioğlu a.g.e. s- 645; Karahasan a.g.e. s. 164; Tandoğan a.g.e. s. 152 ve dip not 24 teki 4 HD. nin1.2.1951 gün 985/802Sk. “ Şekerşirketine aitç ift liğin müdürüne tevdi edilen hayvanların ika ettiğizarardan şirket sorumlu tu tulmuştur.” . (92) Tandoğan a.g.e. s. Von Tuhr a.g.e. s. 151; Funk a.g.e. s. 99; İnan a.g.e. s. 410; 427; Oser/Schönenberger a.g.e. s. 523. Tandoğan a.g.e. s. 152; Von Tuhr a.g.e. s. 428. (93) (94) Kurtoğlu a.g.t- s. 24. (95) Kurtoğlu a.g.t. s. 25. aksi düşünce: ŞAKİR KALELİ 337 lin gerektirdiği özen tedbirlerini alması gereken kişiye, hayvanı elin de bulunduran olarak sorumlu kılmıştır (96). Federal mahkeme 1. hukuk bölümü 6 Temmuz 1976 tarihli bir ka rarında ise "elinde bulunduranın sorumluluğu ayrıca şu hakkaniyet prensibi üzerinde kurulmuştur. Bu çoğu kez hayvandan istifade eden kişidir. Dolayısıyla hayvana bağlı muhtemel risklere katlanması ge rekir" demiştir (97). Yargıtay 3 HD. kararlarında sorumluluk için yararlanma amacının bulunmasını koşul olarak benimseyen görüşlere rastlanmakîadır (98). Yargıtay kararlarında terim birliği yoktur. Yargıtay 3 HD. 3.12.1963 gün 9774/8657 Sk. da “ hayvan tarafın dan zarara sebebiyet verilmesi halinde hayvanı idaresi altında bulun duran” ın sorumlu olacağını kabul etmiştir (99). Yargıtay 4 HD. nin yayınlanmıyan 12.2.1973 gün E. 1972/16434 K. 1973/1259 Sk. da, (Ş) ye ait vasıta üçüncü kişiye ait at arabasına kusurlu olarak çarpmış, sonunda arabadan ayrılan ve parlayan atlar davacının bindiği minibüse çarpmış ve davacının yaralanıp sakatlan masına neden olmuştur. «Bu olayda Yargıtay atların sahibini BK. m. 56 uyarınca, kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince sorumlu kabul et miştir. 4 HD. anılan kararında hayvanı idaresi altına bulunduran ye rine" h a y v a n s a h i b i ” sözlerini kullanmıştır. Yargıtay 4 HD. yayınlanmıyan 3.5.1973 tarihli E. 1972/12305 K. 1973/5385 Sk. da "MK. m. 691’e göre sahipsiz bir malı ihraz eden kimse ona malik olur. Bu itibarla davalıların miras bırakanının sahip siz diye bir merkebi bulup bir süre kullanmasına göre anılan hüküm karşısında tazminatla sorumlu olması gerekir" demiştir. Yargıtay bu kararı ile sorumluluk için k u l l a n m a v e y a r a r l a n m a y ı (96) (97) (98) (99) Tekinay a.g.e. s. 413 dip not 6 daki karar: “ (A), (B )’ye bir köpek vermiştir. Fakat köpek eski sahibinin evine dönüp geldi. (A), köpeğin (B) tarafından aranıp geri alınmasını bekleyerek köpeği iki gün evinde alıkoydu. Bu arada (A) köpekle gezintiye çıkmıştı. Gezinti sırasında köpek, yeni sahibi (B) yi görerek yola sıçradı. Motosikletli bir şahsı devirdi. Ve onun motosikleti ile bir otomobile çarpmasına sebebiyet verdi. Olayda otomobil sahibi tarafından açılan tazminat davasında Bern istinaf mahekemesi, hayvanı elinde bulun duran, köpek üzerinde bağımsız hakimiyet kurmuş ve köpeğe nezaret ve ha lin gerektirdiği ihtimamı göstermekle yükümlü kişi olarak yeni malik (B) yi kabul etmiştir. RO 102 II 232 3 HD. nin 16.3.1962 gün 2629/1948 Sk. Dalamanlı a.g.e.s. 595. İ-K. İç. D. y. 1964 s. 2770 de yayınlanan kararı, 338 HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU yeterli görmüş ve hayvanı idaresi altında olma” sözierini kullanmıştır. bulunduran yerine "malik Yargıtay 4 HD. nin yayınlanmıyan 24.9.1973 gün 1. 1972/16253 ve K. 1973/8379 S. da, "zarar, davalının idaresindeki köpeğin ısırması sonunda meydana gelmiştir” deyip malik olma sözlerini kullanmamış tır. Oysaki olayda köpek, davalının malıdır. Yani hayvan tutucusu ile malik aynı kişidir. Yargıtay anılan kararında kanundaki terimlere uya rak "idaresindeki” sözcüğünü kullanmıştır. Yargıtay 4 HD. 16.5.1975 gün E. 1975/2152 K. 1975/6471 Sk. da "hayvan sahipleri zararı meydana getiren eylemi işieyen kişi gibi veriien zarardan sorumludur" demiştir. Bu kararında yine "sahip" söz cüğüne yer verilmiştir. Yargıtay 4 HD. yayınlanmıyan 8.11.1976 gün 1976/8541-9545 Sk. da "hayvan tarafından yapılan zararı o hayvan kimin idaresinde ise o kimse tazmine mecburdur" demiştir. Ancak olay açıklandığında ka rarın ilginçliği ortaya çıkmaktadır. Oiay günü, davalılardan (M) saldırgan olan mandayı, çok yaşlı ve sığır olan karısı (F) nin gözetimine terk etmiş, manda bu sırada dava lıya ait hayvanlar ile üç yaşındaki kardeşine nezaret eden ve manda ya eşarp tutan davacının çocuğuna saldırmış ve öldürmüştür. Yargı tay, yaşlı ve sağır olup, birgünlüğüne kocasına ait mandaya nezaret eden kadını BK. m. 56 uyarınca sorumlu tutmuştur (100). Bu tür so rumluluk BK. m. 56 nın amacına ve hayvanı elinde bulunduranın so rumlu olacağı ilkesine aykırı düşmektedir. Yardımcı kişilerin yani hayvandan yararlanmıyan ve hayvan üzerinde hiçbir tasarruf hakkı bulunmayan, yalnız hayvana nezaret eden, kusuru var ise kusur so rumluluğu ilkesine göre sorumlu olması lazım gele nkişilerde BK. m. 56 kapsamına alınmıştır. BK. m. 56’nın bu kadar geniş tutulması ka nunun amacına ve sevk biçimine aykırı olduğu gibi zarar görevinde yararına değildir. Olayda koca, BK. m. 41 uyarınca sorumlu tutulmuş tur. Oysaki, koca hayvanı elinde bulunduran olup, BK. m. 56 uyarın ca, kadın ise, kendi nezaretinde iken hayvan zararlı eylemde bulun duğundan BK. m. 41 uyarınca sorumlu olması gerekir. (100) Becker a.g.e. s. 339 da aksi düşünceyi açıklamaktadır, “ kocasının arabasını süren veya onun için davarını otlatan karı değil, bilakis koca, hayvanı elin de bulundurandır/’ demektedir. Öğretide egemen olan görüşte budur. Yar dımcı kişiler kusurlu oldukları oranda BK. m. 41 uyarınca sorumlu olup, BK. m. 56 ya göre sorumlu değillerdir. ŞAKİR KALELİ 339 Aydın 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden 1977/32-398 numara ile verilen ve “ hayvan sahibi hayvanın yaptığı zararı ödemek mecburiye tindedir" gerekçesine dayanan kararı, Yargıtay 4 HD. 4.12.1978 gün 1421/13570 Sk. ile onamakla, yeniden hayvan sahibi sözcüğünü benimsemiş gözükmektedir. Yargıtay'ın en son ve ilginç evreler geçiren kararı ise şöyiedir. Bir işhanına ait bekçi köpeği, yine hana ait bekçinin nezaretinde iken nö bete yeni geien fakat henüz nöbeti devralmayan diğer bir bekçinin burnunu ısırıp kopartmış ve yüz bütünlüğünü bozucu nitelikte yara lamıştır. Mağdur bekç,, hanın sahibi ve köpeği elinde bulundurandan manevi tazminat istemiş, yerei mahkeme isteği adam çalıştıranın so rumluluğuna dayandırmış ve adam çalıştıranın sorumluluğunda mane vi tazminat istenemiyeceği gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Yargıtay, yerel mahkemenin davanın reddine ilişkin kararını 3.5.1978 gün E. 1977/8002 K. 1978/5925 sayılı kararı ile bozmuştur. Bozma kararında ‘‘davalıya ait köpek" sözleri ile davalıyı köpek sahi bi olarak sorumlu tutmuş ve olayı BK. m. 56 uyarınca hayvan tutucu sunun sorumluluğu ilkesine bağlamıştır. Yerel mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uymuş ve davalıyı hayvan tutucusunun sorumluluğu ilkeleri uyarınca 20.000 Tl. manevi tazminata mahkum etmiştir. Davanın kabulüne ilişkin bu kararın Yargıtay 4 HD. sinde 14.12.1978 tarihinde yapılan incelemesinde : 1978/12406-14155 sayılı kararda "özellikle hayvanı idaresi altında bulunduran” sözlerini kul lanmıştır. Aynı olayda önceki kararda "hayvan sahibi" derken, son kararında kanuna ve amaca uygun biçimde "hayvanı idaresi altında bulunduran" demiştir. Yargıtay bu kararı ile kanundaki terime dön müş olmakla kalmayıp, yardımcı kişilerin sorumluluğunu BK. m. 56 ya dayandıran görüşündende (101) vazgeçmiş, öğreti ile uygulama ara sında birlik sağlanmıştır. Yargılayın en son bu kararına göre hayvanı idaresi altında bulunduran kişi kapsamına yardımcı kişilerin girmedi ği, ondan yararlanan ve hayvanın zararlı eylemde bulunmaması için dikkat ve özen göstermesi lazım geien ve bu konuda egemen olan ki şilerin sorumluluğu benimsenmiş olmaktadır. Kanunda geçen sözcük ve deyimlerin kullanılması ile öğreti ve uygulamada birlik sağlanmasında kanunların doğru uygulanması açı sından büyük yarar vardır. Yargıtay 4 HD. sinin 14.12.1978 günlü ve (101) 4 HD- sinin 8.11.1976 günlü 1976/8541-9545 sayıiı kararında olduğu gibi. 340 HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU 1978/8002-14155 sayılı kararının geçirdiği evrelreden sonra büyük bir aşamadır. Bu kararda geçen sözcükler ile benimsenen öğreti ve uy gulama arasındaki birliği sağlama yönünden öncü olma özelliğini ko rumasını dilemekteyiz. Bu karar ile hayvan tutucusunun kavramı ve kapsamı belirlenmekte ve yardımcı kişiler kusursuz sorumluluk dışın da kalmaktadırlar. b — Tutucunun, eylem ve davranışından sorumlu olduğu k iş ile r: Hayvanı idaresi altında bulunduran; hayvan üzerindeki egemen liğini bizzat kullanmayıp yardımcı kişiler aracılığı ile kullanabilir. Yar dımcı kişilerin hayvan üzerindeki egemenlikleri, hayvanı idaresi altın da bulundurana bağlıdır. Onun emir ve talimatları gereği hareket et mek zorundadır. Bu nedenle yardımcı kişiler hayvanı idaresi altında bulunduran değildir. BK. m. 56 uyarınca sorumlu tutulamazlar. Yar dımcı kişilerin kusura varmayan, hatta tamamen kusursuz olan ey lem ve davranışları sonucu hayvan bir zarar verse bile hayvan tutu cusu sorumludur. Örneğin : Seyis değil, at sahibi, çoban değil hay van sahibi, köpeği gezdiren hizmetçi değil köpek sahibi, hana ait kö peğin zararlı eyleminden han bekçisi değii han ve köpek sahibi so rumludur (102). Yardımcı kişinin, hayvanı idaresi altında bulunduran kişi ile ara larında hizmet yada ücret ilişkisinin bulunması gerekmez. Kocasının arabasını süren yada hayvanlarını otlatan karı değil koca sorumlu dur (103). Bu durumda hayvanı idaresi altında bulunduran, yardımcı kişilerin eylem ve davranışlarından hayvan tutucusu BK. m. 56 uya rınca sorumlu olacaktır. (102) Tandoğan a.g.e. s. 152; Reisoğlu a.g.e. s. 134; Tekinay a.g.e. s. 413; Ç alkın/ Tuğsavul a.g.e. s. 139 — 4 HD. nin 8-2.1947 gün 486/465 Sk. “ zarar yapan hayvanların çobanın ida resinde bulunması sorumluluğu bertaraf edecek hallerden değildir.’' Olgaç a.g.e. s. s.996. — 4. HD. nin yayınlanmayan 14.12.1978 günlü 12406/14155 Sk. Köpeğin zararlı eyleminden, köpeğe nezaret eden bekçi değil, hayvanı idaresi altında bulun duran kişi BK. m. 56 uyarınca sorumlu tutulmuştur. (103) Becker a.g.e. s. 339; Aksi düşünce: 4 HD. 8.11.1976 günlü 854/9545 Sk. ile kocaya ait mandanın zararlı eyleminden BK. m. 56 uyarınca kadın sorumlu tutulmuştur. (104) Birsen a.g.e. s. 314. Von Tuhr a.g.e. s. 427; Aksi görüş: dip not 103 teki 4. HD kararı. 4 HD. anılan kararı ile Yargıtay'ın devamlılık arzeden görüşü ile öğ retideki düşünceye ters düşmüştür. ŞAKİR KALELİ 341 Yardımcı kişide kusur varsa, bu kişiler BK. m. 41 uyarınca so rumludur (104). Ancak yardımcı kişinin kusurlu davranışı yoksa, hay vanın zararlı eylemini önleyici hal ve maslahatın gerektirdiği önlem leri almaması da hayvan tutucusunun sorumluluğu için yeterlidir (105). Hatta yardımcı kişinin “ hayvanın muhafazası hususunda ten kidi kabil olmayan bir tarzda tedbir almamış olması halinde bile" hayvanı idaresi altında bulunduran sorumludur (106). Yardımcı kişi kusurlu ise, hayvanı idaresi altında bulunduran, yardımcı kişiye kusuru oranında rücû edebilir (107). c — Birden çok kişinin sorumlu olm ası: Bir hayvanın birden çok tutucusu olabilir. Örneğin : Bir haranın yada çiftliğin birden çok maliki olabilir, iştirak halinde mülkiyet (miras şirketi), birkaç arkadaşın binmek için birlikte at satın almaları gibi. Birlikte yararlanıp, nezaret ve özen göstermeleri halinde, hayvanın zararlı eylemlerinden de birlikte zincirleme sorumludurlar. Bu sorum luluk BK. m. 56 ya dayanır, m. 56'ya dayanır. Ayrıca BK. m. 50 uyarın ca sorumluluğu benimseyen düşünce de vardır. "Bir hayvanı idaresi altında bulunduran, müteaddit şahıslar, nezarette bulunmalarından dolayı bir zarara sebebiyet verirlerse iş bu zarardan müteselsilen mes’ul olurlar" (108). Buna karşılık, BK. m. 50 nin, sebep sorumluluğunda uygulanma sına karşı olan ve BK. m. 50 nin uygulanması için "müşterek kusur” u arayan görüş egemendir (108/a). Bir hayvanın geçici yada kullanılmak üzere başkasına verilme sinde de birden çok tutuculuk durumu vardır. Birden çok kişinin ihti mam göstermesi gerekebilir. İhtimam göstermesi gerekli ve yükümlü olanların hepsi, hayvan tutucusu olarak hayvanın zararlı eyleminden sorumludurlar. Örneğin "Meydanda at kiraya veren de, binicide ge rekli ihtimamı göstermelidir. Bir köpek sergisinde, köpek sahibi köpe ği iyi bağlamamış, sergiyi tertip edenin hazırladığı kafesler de yeter(105) Belgesay a.g.m. s. 2. (106) Von Tuhr a.g.e. s. 427. (107) Reisoğlu a.g.e. s. 135; Çalkın/Tuğsavul a.g.e. s. 139; Olgaç a.g.e. s. 996 daki 4 HD. nin 8.2.1947 gün 486/465 Sk. “ zarar yapan hayvanın çoban idaresinde bulunması, hayvan sahiplerinin sorumluluğunu bertaraf edecek hallerden ol mayıp, bunların ödedikleri zararla çobana rücû hakları vardır” . (108) Von Tuhr a.g.e. s. 437(108/a) Becker a.g.e. s. 309, Tandoğan a.g.e. s. HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU 342 siz ise" (109) köpeğin kaçıp zararlı eylemde bulunmasından köpek sahibi ile sergiyi düzenleyen birlikte sorumludurlar. Birinci örnekte atı kiraya veren ile binici atın zarar veren eyleminden birlikte sorum ludurlar. d — Tutucu yerine geçenler: Hayvanı idaresi altında bulunduran hayvan tutucusu, hayvan üze rindeki egemenliğini bir başkasına devredebilir. Örneğin : Bir hayva nın kullanılmak üzere kiralanmasında, sorumluluk kiralayan üzerinde kalmaz kiracıya geçer. Sözleşme uyarınca sorumluluk kiracınındır (110). İntifa hakkı, rehin, ödünç hayvan alma ve ariyet ile vediada durum aynıdır. Hayvan çalınmış olabilir. Çalınmış hayvan üzerinde hayvan tutu cusu egemenliğini yitirmiştir. Hayvan, tutucunun egemenlik alanından çıkmıştır. Bu nedenle çalıntı hayvanın eyleminden, tutucu değil, onun yerine geçen ve hayvanı çalan hırsız, fiilen egemenliğini altında bulun durduğu için sorumludur (111). Ancak, hayvan tutucusu, kaçan ve terk edilen hayvanlarda oldu ğu gibi, hayvanın çalmmaması için gerekli önlemleri almamış dikkat ve özeni göstermemiş ise sorumluluk devam etmektedir. Terkedilen hayvan, başka bir tutucunun egemenliğine girinceye kadar zararlı eylemlerinden hiç kimse sorumlu değildir. Sorumluluk için hayvan tutucusunun bulunması gerekir. Başıboş dolaşan ehli hayvanlar ile tutulmamış vahşi hayvanlarda sorumlu olacak hayvan tutucusu bulunmadığından, bunların zararlı eylemleri BK. m. 56 kap samına girmez (112). Terkedilen hayvanı, sahipsiz bulup, MK. m. 691 uyarınca ihraz eden kişi o hayvanın tutucusu olur. İhraz edilen hayvan üzerindeki egemenlik ve yararlanmanın zaman yönünden bir sınırlaması yoktur. Hayvanın zararlı eylemlerinden ihraz eden hayvan tutucusu olarak sorumludur (113). Bu yazının devamı gelecek ; sayıda yayım lanacaktır. (109) (110) (111) (112) (113) Tandoğan a.g.e. s. 152. Von Tuhr a.g.e. s. 428. Tandoğan a.g.e. s. 151; Ataay a.g.e. s- 350. Saymen/Elbir a.g.e., s. 431. 4 HD. nin yayınlanmıyan 3.5-1973 gün E. 1972/12405 K. 1973/5385 S. Karar "Medeni Yasanın 691. maddesine göre sahipsiz bir malı ihraz eden kimse ona malik olur... Sahipsiz diye bir merkebi bulup bir süre kullandığını söyleme sine göre, anılan hüküm karşısında tazminatla sorumlu tutulması gerekir.” HUKUK USULÜ KESİN ÖNEL VERİLİRKEN ÖZEN GÖSTERİLECEK HUSUSLAR Mehmet KAŞIKÇI (*) PLAN A — B — C — D — E— Giriş Kavram Uygulamadan Örnekler Dikkat Edilecek Hususlar Sonuç A — GİRİŞ Mahkemelerce verilen kesin mehille (önelle) ilgili olan Yargıtay Kararlarına bu ara sıkça raslanmaktadır. Hatta en son çıkan bir ka rar, bu konudaki düşüncelerini o denli açıklamıştırki. bir yerde bu ya zıya bile gerek olmadığı düşüncesine bizi şevketti (ı). Ancak I. HD. nin bu kararı, bir başka gözle bakınca, bu yazının önemini dahada artır maktadır. Bu kararların içeriğininde, tümüyle uygulamayı etkileyecek kadar değişik bakış açılarına sahip olduğunu itiraf etmek gerekir. Özellikle yargıç tarafından verilen süreye uyulmamasından ötü rü davaların reddi halinde- daireler uyuşmazlığın üzerine dikkatle eğilmekte amaç dışı yapılan uygulamaları önlemeye çalışmaktadır. Amcım, sözü edilen Yargıtay kararlarını daha yakından bakmak ve ortak yanlarını prensip haline getirmeye çalışmak, Uygulamacılara uygulamaları sırasında özen gösterecekleri yönleri tek tek belirleye rek yardımcı olmaktır. Çünkü sözü edilen I. HD. si, kararında belirtil diği gibi “ Yargıtay bu konuda çok hassastır". B — KAVRAM Bir davanın sonuçlandırılması, bazı işlemlerin yapılmasına bağlı dır. işlemler taraflarca kendiliğinden yapılacağı gibi, Yargıçlarca da (*) Aksaray Tapulama Hâkimi. (1) Y. I. HD. 11.7.1977 T. 7538/1920 (Y. C : 3, S : 12, Sh : 1675). 344 KESİN ÖNEL VERİLİRKEN ÖZEN GÖSTERİLECEK HUSUSLAR yapılması istenebilir. Belirlenen bir işin yapılması için öngörülen sü reye uygulamada (mehil-önel) diyoruz (2). Bu belirleme yasada var sa, buna (yasal önel) denmektedir ki kural olarak kesindir. Bu belir lemeyi yasanın kuralları içinde yargıçta yapar. Yargıcın vereceği öneller iki tü rlü d ü r: Bu önel, yargıç tarafından bir daha tekrarlanma yacak şekilde verilirse buna uygulamada (kesin mehil-önel) diyoruz. Davaların bir an önce bitirilmesinden yana olan hâkimlerce kesin önelin sıkça kullanıldığı bir gerçektir. Eğer yargıç verdiği önelin bitim tarihini belirlememiş ise buna uygulamada (önel), (adi önel) veya (normal önel) deniyorki, bu öneli bir daha verebilir, veya yenile yebilir. Bu ikinci defa verilen önel artık kesindir (3). İster yasadan doğsun, ister yargıç kesin olduğunu bildirsin, is terse yargıç tarafından ikinci defa verilmiş olması sebebiyle kesin hale gelsin, her üç halde de, kesin öneli yerine getirilmemek sonucu aynıdır: Kendisine önel verilen kimse, o hakkını kaybeder. Örneğin, şahit dinletemez, keşif yaptıramaz. Biz bu yazıda daha çok, yargıcın kesin olduğunu belirttiği yani, yapılmasını kendiliğinden bir süreye bağladığı ve uygulamada (kesin mehil-önel) olarak isimlenen işlem üzerinde duracağız ve yazı boyun ca bu hep (KESİN ÖNEL) olarak geçecek. Yargılama süresince ilişkin hükümler, HUMK nın 11 inci bölü münde 159. vd. md. lerinde düzenlenmiştir. Özellikle üzerinde dura cağımız konumuzun yasal dayanağı olan HUMK. nun 163 maddesinde şu hüküm yer a lır : (Hâkim tayin ettiği müddetin kat'i olduğuna da ka rar verebilir.) Bu ibarenin katılığına uygulamada pek raslanmamaktadır (4). Prof. Postacıoğlu, bu durumdan yakınarak : (itiraf etmek icap ederki tatbikatta hâkimin tayin ettiği müddetlerki buna mehil denmekte (2) Bu konuda daha geniş bilği için : Prof. Dr. E. İ. Postacıoğlu, Medeni Usul Hukuku Dersleri İst. 953 Sh : 235 vd. (3) "1 — Kesin olarak belli edilmemiş olan bir süreyi kaçırmış olan taraf yeni bir süre isteyebilir. Ancak bu yeni süre, yasaca kesin olursa bunda kaçırılması halinde hak düşer. 2 — Bir oturumda davalıların tapularının getirilmesine karar verilmiş ve gerek li masraf yatırılmadığından bu tapu kaydının getirilmemiş olması ve istem üze rine ikinci kez verilen süreninde mahkeme kararında kesin olduğu yolunda bir açıklama yapılmamış olsa bile kaçırılmış bulunması halinde bu işlem için hâ kimin verdiği ikinci süre yasa gereğince kesin süredir. HGK. 11.12.1963 T65/100, nolu kararı zikreden : Ersoy Sh : 163, (4) Bu konudaki daha geniş düşünceleri için, sayın Postacıolğu’nun, Medeni Usul Hukuku Dersleri S k : 236 vd, S h : bakılmalıdır. MEHMET KAŞIKÇI 345 dir, Kanunun istediği kadar sert bir mahiyet arzetmemektedir.) den mektedir. Gerçektende, aşağıdaki bölümde verilecek örneklerden anlaşıla cağı gibi, Yargıtay, vatandaşın yasa önündeki eşitliğini düşündüre cek nitelikte kararlar vererek, bu kurumu yumuşatma yoluna gitmiş tir. Yargıtay sözü ediien 1. HD. kararında, bu konudaki görüşünü şu şekilde belirlem iştir: HUMK. nun 163. maddesinde hâkime tanınan süre yetkisi son yıllarda sık kullanılmaya başlanmıştır... Ancak uzun süre çalıştı rılmayan ve adeta (dumura) uğrayan bu maddenin kat'i şekilde uygu lanmasından doğacak sonuçları kabule henüz vatandaş hazır değil dir.” "Zira davanın tarafları uyuşmazlığın uzun süreceği hususunda yıllarca süren uygulamanın yarattığı vazgeçilmez bir alışkanlık ve ka yıtsızlık içindedir. Bu gün, taraflar, 163. maddeye rağmen süreye ri ayetsizliğin doğuracağı sonucu idrak etmekten çok uzaktırlar. Bu sakin tutumun ciddi, sürekli, tutarlı ve insancıl bir uygulama sonun da ortadan kaldırılması mümkün olabilecektir. Günümüzde bu ko nuda yeteri kadar bilinçli ve bilgili olmayan taraflara karşı 163. mad denin çok dikkatle ve toleransla kullanılması zorunluluğu vardır. Ta raflar uyarılmadan 163. maddenin doğuracağı sonuçlar kendisine ha tırlatılmadan sert bir uygulamaya gidildiği takdirde her davanın hâ kim tarafından verilen sürelere riayet edilmediğinden bahs ile hiç bir incelemeye tabi tutulmadan kısa zamanda sona erdirilmesi ve red dedilmesi mümkündür.” "163. madde iddia ve savunmaları tetkik edilmeden reddini de ğil, çabuk incelenmesini sağlayan bir yasal araç ve olanak olarak de ğerlendirilmeli ve öylece kutanı İmalıdır. Bu madde, hâkimin davayı kı sa zamanda başından atmak ve ondan kurtulmak için değil tarafların ağır olmalarına engel olmak, uyuşmazlıkların normal sayılacak süre ler içinde incelenmesini ve sonuçlanmasını sağlamak için kabul edil miştir. 163. madde tarafları (köşeye sıkıştırmadan) ve (iki ayağını) bir pabuca sokmadan, hakimi (bu davayı başından attı) suçla masına maruz bırakmadan, herkese güven ve rahatlık veren bir biçimde ve anlamda kullanılması gereklidir. Bu maddenin, davaları katleden bir bıçak olarak değil, onları ağırlıktan ve yavaşlıktan kur taran bir çabukluk ve kıvraklık mekanizması olarak duyarlıkla ve dikkatle kullanması zorunluluğu vardır” (5). (5) 1 nolu dip nottaki Yargıtay Kararı. Tam metin için sözü edilen derğiye bakıl malıdır. 346 KESİN ÖNEL VERİLİRKEN ÖZEN GÖSTERİLECEK HUSUSLAR Davaların bir an önce bitirilmesi bazı işlemlerin yapılmasına bağlı dır. Bu işlemlerin bir an önce yapılmasından yana olarak bidayet mahkemelerinin özellikle, yasadaki espiriye uygun olarak katı biçim de kesin önel yoluna gittikleri çoktur. Gereksiz taliklere sebebiyet verilmemesi için usûlün tanıdığı bu olanaklar yararlanmak elbette zorunluluktur. Ancak Yargıtay, özellikte sonucun ağırlığını gözönünde tutarak ve uzun süre uygulamamayı benimseyerek, bu kuru ma - müesseseye bazı elastikiyetler getirdiği görülmektedir. Bunun değerlendirilmesi sonuç bölümünde yapılacaktır. C — UYĞULAMADAN ÖRNEKLER Şimdi, Yargıtay'ın konumuzla ilişkili çeşitli konulardaki kararlarına gözatalım : 1 — Genel nitelikteki kararlar “ Vekilin vekalet görevinden çekilmesi halinde verilmiş mehil durur. Mehlin yürümesi için asile keyfiyetin tebliğ edilmesi gerekir." 2. HD. 24.9.1971 T. 5628/5290 (Ersoy. Sh : 163), Yasal süre içinde yapılması gereken şeyin ne olduğu yasalarda yazılmış ve gösterilmiştir. Hâkimin tanıdığı süre içinde yapılması istenilen işlemin ne olduğu ise hakimin bu yöne ilişkin bulunan ara kararında her haldee açıklanmış olmalı dır. Hakimin süreye ilişkin ara kararının tereddüt uyandırmayacak, yorumu zorun lu kılmayacak, yanlış anlamayı önleyecek, ilgili 'tarafından kolaylıkla anlaşıacak derecede açık, sade ve sınırı olması gereklidir. Bu hususla ilgili ara kararı konusu, kapsamı ve sınırları bakımından orta hal li bir kişinin rahatlıkla anlayabileceği kadar açık olmalıdır. Pek az kişinin akıl erdirebileceği “ muğlak ifadeli" bir ara kararının sade vatandaş tarafından anla şılması olanağı yoktur. Özetle hâkimin süreye ilişkin ara kararında ilgili tarafın yapması gerekli görülen işler, sade bir dil kullanılarak “ kolayca" anlaşılabilir bi çimde “ birer birer” ve “ açıkça" gösterilmiş olmalıdır. Dava, hâkim 20.3.1972 günlü ara kararında “ iştirak halinde mülkiyet hüküm lerinin ikmalinden'’ bahisle davacıya ilk süreyi vermiş daha sonra 24.5.1972 günlü kararında ise “ iştirak halinde mülkiyet hükümlerine ait vecibesini ifa ve ikmal etmesi” için davacıya kesin süre tanımak yoluna gitmiştir. Kapsamı ve sınırı belli olmayan, dolayısıyla anlaşılması imkanı bulunmayan böyle bir ara kararını yerine getirmeyen tarafın bu durumun sonuçlarından sorum lu tutulması düşünülemez." HGK. 25.6.1975 T. 1-560/837 (İKİ. S : 179, Sh : 3894), “ Hukukla uğraşan meslek adamlarından bazılarının 163. maddeyi anlamakta zorluk çektikleri, süreye riayetsizlik takdirinde davanın usulî nedenlerle reddedilip esasının incelenmemesinden ötürü kesin hüküm sayılmayacağı düşüncesini taşı dıkları çok görülmüştür. MEHMET KAŞIKÇI 347 Haibuki olayda veya benzeri durumlarda hâkim tarafından verilen kesin süre içinde keşif masrafını yatırmayan taraf iddiasını isbat edemeyen kimse durumu na düştüğü için davası reddedilir. Artık aynı davayı kesin hükmün varlığı nede niyle bir daha açmak olanağı yoktur. Davada ise, davacı davasını bizzat takip eden sade bir vatandaştır. Hâkimin tanıdığı süreye riayetsizlik ettiği takdirde, karşılacağı sonucu kestirmek olanağına sahip değildir. Hâkim veya avukatların an lamını kavramakta zorluk çektikleri bir kanun maddesini vatandaşın tam olarak bildiği veya anladığı düşünülemez. Ülke koşulları ve hayatın gerçekleri bu gibi hailerde bir ayrıcalık yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Davaların, bizzat taraflarca takip edildiği hailerde hakim 163. maddesinin anlamını süre verdiği kimseye anlatmak ve açıklamak zorunluluğunda dır. Olayda, hâkim keşif masrafını - tanıdığı süre içinde - yatırmadığı takdirde, davacıya iddiasını isbat edememiş bir kimse durumuna düşeceğini ve davasının bu nedenle reddedileceğini açıkça bildirmek ve onu uyarmak mecburiyetindedir. Hâkimin bu şekilde uyarmada bulunduğunu duruşma tutanağına yazması ve hatta alâkalının imzasını almak suretiyle bu yönü belgelendirmesi gereklidir. Ka nun hakime bu biçimde hareket etmek mükellefiyetini yüklenmemiş olmasına rağ men memleket gerçekleri hâkimin bu tarzda işlem yapmasını öngörmektedir. Bi rinci Hukuk Dairesinin benzeri işlerdeki uygulaması yukarıda açıklanan yöndedir. Böylece bir kanun boşluğu memleketin şartlarına ve ihtiyaçlarına göre doldurul muş, vatandaş bilgisizliğinin cezasını hak ettiğinden fazla bir bedelle ödemek du rumuna düşmekten kurtarılmış bulunmaktadır.” 1. HD. 15.11.1974 T. 9930/8418 (Y. C : 2, S : 5, Sh : 609), "HUMK. nun 163. maddesi uyarınca hakim tarafından verilen kesin süreye riayetsizlikten ötürü davanın reddedilebifmesi için süreye ilişkin buiunan ara ka rarında, ilgili tarafa yapması gereken işlerin ve yükletilen şeylerin neler olduğu nun hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak ve herkesçe kolaylıkla anlaşılabilecek şe kilde açıkça belirtilmesi ve hatta anlatılması gereklidir. Davanın sonucuna ve çok yakından etkili olan bu çeşit ara kararlarının yeteri kadar açık olmadığı hallerde, ilgili tarafın yapacağı işlemlerin neler olduğunu tam olarak bilmemesinden ötürü bir şey yapmamakla suçlanması, sorumlu tutulması ve kesin süreye riayetsizlik nedeniyle davanın reddedilmesi olanağı yoktur. Keşif giderleriyle ilgili kesin süreye taallûk eden ara kararında, a) hâkim ve kâtip ve bilirkişi gibi görevlilere ödenecek para ile b) taşıt aracı ücreti ve c) da vetiye tebliğinin zorunlu kıldığı masraf eksiksiz olarak gösterilmemiş, bu suretle keşif giderini oluşturan kalemler ve tutarı ayrıntılı ve tam olarak belirtilmemiştir. Davacı hangi işler için ne miktarda para yatırması lazım geldiği hakkında tam bir bilgiye sahip değildir. Ayrıca keşif için gerekli taşıt aracını bizzat sağlaması davacıdan istenilemez. Mahkeme yapacağı işe ve gideceği yere göre lüzumlu gör düğü taşıt aracını kendisi tesbit ve temin eder. Yalnız araç için ödenecek para miktarını kararında açıklar. Kapsamı ve sınırları yeteri kadar belli edilmeyen böyle bir ara kararına da yanılarak kesin sürenin gereği yerine getirilmediğinden söz etmek suretiyle dava nın reddedilmesi doğru değildir. Kesin süreye ilişkin uygulamalarda gözden uzak tutulmaması gereken bir yön daha vardır. Kanunda yazılı olmamakla beraber kesin süreye ilgili taraf kadar hâ kimin de aynı derecede saygılı olması gereklidir. 348 KESİN ÖNEL VERİLİRKEN ÖZEN GÖSTERİLECEK HUSUSLAR Bazı hallerde kesin süreye riayetsizlik halde, mahkemelerce çok kez bu durum malar yapılmakta, bir sürü zaman ve para bir uğraşmadan sonra dava kesin süreye davanın hemen reddini zorunlu kıldığı bir kenara itilmekte gereksiz soruştur harcamasına yol açan ve yıllarca süren riayetsizlikten reddedilmektedir. Böyle bir uygulama biçiminin kesin süre müessesesine varlık nedenini bettirdiği ve amacından uzaklaştırdığı kuşkusuzdur. Olayda, durum yukarıda lan eleştiriye bir örnek sayılabilecek kadar açıktır. Mahkemece kesin sayılan 1970 yılında verildiği halde yıllarca süren bir soruşturmadan sonra dava süreye riayetsizlik nedeniyle 24.9.1974 de reddedilmiştir. kay yapı süre kesin Bu anlayış ve uygulama sonunda kesin süre, mektupsuz bir zarf kadar an lamsız olmakta, etkenliğinin zaafa uğramakta, hukuksal bir neden ve araç olmak niteliğini yitirmekte, bir bahane sayılmak derecesine düşmektedir. Hâkimin zamanında kullanmamasından ötürü etkenliğini ve hatta geçerlili ğini kaybeden böyle bir vasıtaya tutunarak davayı reddetmesi yargısal tasarruf lara karşı beslenen güven duygularını en geniş şekilde sarsacağı şüphesizdir.’' 1. HD. 31.5.1976 T. 5718/5962 (Y. C : 2, S : 12, Sh : 1652). 2 — Tanık dinlenmesi ile ilgili kararlar "Kesin mehlin hukuki sonuç doğurması, yani kendisine mehil verilen kimse nin bir hakkının düşebilmesi için ara kararının usule uygun bulunması gerekir. Dosyaya göre sadece tanıkların davetiye ile celbine karar verildiği anlaşılmıştır. Halbuki, mahkemece tanık ücretlerinin tayin edilmesi ve ücretin yatırılması için uygun bir sürenin tesbit olunması ve böylece infazıkabil birara kararı verilmesi gerekir. Bu şekilde bir karar mevcut olmadığı yani, davacının görevleri açıkça ta yin edilmediği cihetle kesin mehil hukuki sonuç doğurmaz. O halde davacının ta nıklarının dinlenmemesi usul ve kanuna aykırıdır.” 2. HD. 20.11.1970 T. 5488/6136 (R : Şubat 1971 sayısı Sh : 49). “ Davalılar bir kısım eşyanın evde kaldığını, diğerlerinin ise davacı tarafından götürüldüğünü savunmuşlar, bunun isbatı için de tanık delillerine dayanmışlar, mahkemece tanıkların çağrılmasına karar verilmiştir. Ancak arakararında tanık ücretleri belirtilmemiş, sadece miktar ve mahiyeti açıklanmayan davetiye masra fından söz edilmiştir. Hal böyle olunca bu çeşit bir mehil usul ve kanuna uy gun sayılamıyacağı gibi (HUMK. 163, 414, 423)davalı mehle uymamakla delil gösteren hakkını kaybetmez. Çünkü; bir kimsenin bir haktan yoksun bırakılabilmesi için, kararda ne yapması lâzım geldiğinin açık seçik olarak belirtilmesi ge rektir. Olayda tanık ücretleri tayin ve tesbit edilmediğine göre, davalı tarafın göre vi tam olarak belli edilmiş sayılamaz. Onun için birden çok mehle rağmen karar gereğinin yerine getirilmemiş olması kesin mehil kuralının uyğulanmasına engel dir." 2. HD. 29.1.1974 T. 7916/498 (Y. C : 1, S : 3, Sh : 36). 3 — Keşifle ilgili kararlar “ Mahkemece, 17.5-1974 günlü ara kararı ile keşif gideri olarak takdir edilen 500 liranın 5 gün içinde yatırılması için davacıya kesin mehil verilmiş ve keşfin 3.6.1974 günü yapılması öngörülmüştür, 349 MEHMET KAŞIKÇI Davacı yukarıda sözü edilen parayı kesin sürenin sona ermesinden bir gün sonra yatırdığı için, mahkemece önele riayetsizlik nedeniyle yeniden keşif yapıl mamış, itiraza uğrayan ve tekrarlanması gerekli görülen ilk keşif geçeri; sayıla rak hüküm verilmiştir. HUMK, nun 163. maddesinde yargılamanın çabuklaştırılmasını sağlamak üzere hâkime bazı yetkilerin ve hukuksal olanakların tanınması gerekli görülmüş tür. Olayda, davacının keşif giderini hâkimlikçe belirtilen süreden bir gün sonra ya ni 23.5.1974 gününde yatırmış bulunmasından ötürü 3.6.1974tarihinde yapılması kararlaştırılan keşfin icrası imkansız hale gelmediği, davacının hoş görülmesi zo runlu olan davranışı nedeniyle kesin mehilden beklenilen amacın elde edilmesini önleyen bir durumun doğmadığını, bu itibarla keşif gideri süresi içinde yatırılmış gibi sayılarak keşfin yapılması gerekli bulunduğu düşünülmeden yazılı şekilde ka rar verilmesi yolsuzdur". 1.HD. 28.11.1974 T. 8888/9366 (Y. C : 2, S : 3, (Aynı nitelikte 2.HD. 26.1.1966 T. 4322/4496). Sh : 302). “ Davanın konusu elatmanın önlenmesi isteminden ibaret olup mahkeme 1.7.1973 günlü ara kararı ile sadece keşif yapılmasına karar vererek keşif gününü belirt miş, 13.1.1971 günlü ara kararında ise heyet ve fen ehli için ücret takdiri ile depo edilmesine karar verilmiş, daha sonraki ara kararında ise 13.1.1971 günlü ara ka rarını tekrar etmiş ve kesin mehle rağmen gereğinin yerine getirilmemesi nede niyle davayı reddetmiş kararın özel dairece bozulması üzerine mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Taşınmazlarda yapılacak keşiflerde önce yerini gösterecek mahalli bilirkişi ile tapu uygulaması yapacak fen bilirkişinin usulüne uygun olarak seçilmesi keşif gi derlerinin özellikle mahkeme heyetine ödenecek tazminatla bilirkişi ve vasıta üc retlerinin keşif gününün belirtilmesi ile bilirkişilerin keşif gününden haberdar edil meleri için davetiye giderlerinin tesbiti ile bunların hangi tarafça (olayda davacı) ödeneceğinin açıklanması ve bunu takiben giderlerin depo edilmesi amacıyla me hil ve daha sonra kesin mehil verilmesi ve sonucuna göre hüküm tesisi gerekirBu nedenlerle özel daire bozma kararına uyulmak icap ederken mahkemece az önce açıklanan hukuki esaslara uygun olmayan kapsamı yukarıda açıklanan ara kararlarının gereklerinin kesin mehile rağmen yerine getirilmemesi nedeniyle (HUMK- nun mad. 163) davanın reddine önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır". HGK. 26.2.1975 T. 1273/258 (Y. C : 1, S : 6, Sh : 35). ' ‘Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 163. maddesi uyarınca hâkimin da vada taraflara verdiği mehil ve kesin mehle ilişkin ara kararlarında : Yapılması lâzım gelen işler neler olduğunun tam bir açıklıkla belirtilmesi, sü renin yeterli ve elverişli olması, keşif masrafı ile ilgili para miktarının ayrıntılı ola rak gösterilmesi, keşif gün ve saatinin ve özellikle bilirkişi göreviyle götürülecek kişilerin kimliklerinin ve ne suretle sağlanacaklarının açıklanması, gerekirse taraf' ların sosyal durumlarına göre mehle riayetsizliğin doğuracağı sonuç açıklanarak kendilerinin uyarılması, ayrıca bu gibi kararların tarafı "köşeye sıkıştırıp" davayı bir “ oldu bitliye getirmek” kaygı ve korkusu taşımaması, kısaca hâkimin soruştur ma işlemlerini kısa zamanda bitirip uyuşmazlığı çabucak çözüme götürme çabası 350 KESİN ÖNEL VERİLİRKEN ÖZEN GÖSTERİLECEK HUSUSLAR içinde bulunduğunu gösteren “ net” bir davranış ve tutumuna sahip olması gerek lidir. Davada hâkim mehil ve kesin mehle ilişkin ara kararında ‘'400 lira keşif mas rafının yatırılmasını" öngörmüş ve duruşmayı başka bir güne bırakmakla yetinmiş tir. Bu kadar kısa ara kararının yukarıda yazılı yönleri kapsamadığı, yeterli ve do yurucu ve etkin olmadığı açıktır. Keşif için gerekli görülen harcamalar detaylı ola rak gös£eriimediği için bu miktar paranın ilgiliye lüzumundan fazla bir külfet tahmil edip etmediğini ve onu bu parayı bulmakla zor duruma düşürüp düşürmediğini kes tirmek ve denetlemek mümkün değildir’1. 1.HD. 17.1.1977 T- 109/295 (Y. C : 3, S : 7, Sh : 908). Bu konuda yararı sebebiyle şu karanda alalım : 1 — 30.5.1967 günlü keşfe başianmazdan önce, davalılar vekiii hasta olduğu nu dilekçe ile bildirerek keşfin başka güne bırakılmasını istemiş olmasına ve dava lılardan, vekiiinin hasta olduğuna dair hekim raporunun keşif yerinde hâkime ibraz etmiş bulunmasına rağmen, mahkemece keşfe devam olunmuş, bilirkişi ve dava cıların şahitleri dinlenmiştir. Davalılar vekiii 6.6.1967 ve 14.9.1967 günlü dilekçele rinde : (Dinlenilen bilirkişi ve davacı şahitlerinin beyanlarını kabul etmediklerini açıklamış ve yeniden keşif yapılmasını) istemiş ise de; Mahkemece bu istekler reddolunmuş ve yalnızca davacı tarafın şahitlerinin ve ilk keşifteki bilirkişilerin söz lerine dayanılarak, hüküm tesis olunmuştur. Oysaki, davalı vekili hastalığını hekim raporu ile belgelendirdiğine göre, bu raporun hükümet tabibliğince onaylanması için davalı tarafa imkan verilmesi ve onaylandığı takdirde yeniden yapıiacak keşif te, tarafların huzuru iie bilirkişilerin dinlenmesi ve sonucuna göre hüküm tesis olunması gerekmektedir. Karşı tarafın delilleri incelenmeden, yalnız bir tarafın de lillerine dayanılarak hüküm tesis olunamaz. HGK. 22.11.1972 T. 8-832/935 (İKİ. S : 145, Sh : 1943). 4 — Öteki konularla ilgili kararlar “ Türk yargı sistemine göre hâkim, kendiliğinden bir davayı inceleyip, uyuşmaz lığı çözemez. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak da, tarafların istedikleri ile bağlı tu tulmuştur. (HUMK. 72, 75) İşte delillerin taraflarca hazırlanması prensibinden ha reket olunarak ilgililer, dinletmek istedikleri tanıklar ile bilgisine başvurulmasını diledikleri bilirkişilerin ve keşif ve benzeri incelemelerin gerektirdiği masrafları kar şılamakla yükümlü tutulmuşlar buna uymamaları halinde de isteklerinden vazgeç miş sayılacakları öngörülmüştür. (HUMK. 414 Usulün 159-163. maddeleri ise bu ko nuda tamamlayıcı hüküm olarak uygulanır. Az önce açıklanan genel kurala aykırı olmak üzere, kanunlarımızda hâkimin re'sen yani doğrudan doğruya araştırma yapabileceği hallerde yer verilmiştir. (Ö r nek olarak 766 sayılı Tapulama Kanununun 54. MK. madde 113, 149, 251, 272, 274, 275, 310, 355 vb.) Bu gibi hallerde olayın özelliğine göre hâkim, incelemelerin ge rektirdiği masrafları taraflardan birisinin ödemesini emreder. Buna uyulmazsa son radan haksız çıkacaktan alınmak üzere hâzineden ödenek isteyip gereğini yerine getirir. (HUMK. 415) Onun için bu tür davalarda Usulün 163. maddesinin uygulama yeri yoktur. Temyize konu dava, tenkise ilişkin olup, olayda az önce belirtildiği şekilde re’ sen araştırma kuralı değil, tarafların delillerini hazırlaması prensibi uygulanaca MEHMET KAŞIKÇI 351 ğından, Medeni Kanunun 506. maddesinde öngörülen incelemenin gerektirdiği mas rafın kesin mehil içinde ödenmemesi halinde Usulün 415. maddesinde yazılı işle me başvurulamaz” . HGK. 15.5.1874 T. 2-605/528 (İKİ. S : 162, Sh : 2863). 6830 sayılı kanun hükümlerine göre kamulaştırma bedeline yapılan itirazlara ait davalarda taraflar emsal göstermeye mecbur tutulamazlar. Taraflarca emsal gös terilmeyen veya gösterilen emsal yeterli bulunmayan hallerde mahkemece re'sen tapudan emsal celb edilmesi ve onlarla yapılacak kıyaslamaya göre değer biçilmesi gerekir. Zira mahkeme tarafların delillerine bağlı kalmaksızın gerçek değeri bulmakla görevlidir. Diğer taraftan mahkemece yapılmasına lüzum görülen diğer işlemlere ait masrafların ödenmesi hususunda taraflara kesin mehil verilmesi ge rekir. Bu itibarla davacı vekilinin verilen kesin mehile rağmen emsal listeleri ve kayıtlarını ibraz etmediği gibi ara kararında yazılı diğer işlemleri yerine getirme diği ve duruşmaya gelmediğinden bahisle yazılı şekilde davanın reddine karar ve rilmesi usul ve kanuna aykırıdır. 5.HD. 20.12.1974 T. 17983/17243 (Y. C : 1, S : 3, Sh : 45). Davacı, davalıda bulunan (10000) lira alacağının tahsilini istemiş müteaddit otu rumlarda verilen mehillere ve kesin mehle rağmen davalıya gıyap kararı tebliği için gerekir masrafın verilmemesi nedeniyle mahkemece ittihaz olunan kararı davacı avukatı temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve HUMK. nun 73, 398, 400, 414 ve 163. maddeleri hükümlerine özellikle teşkili tarafeyn ya pılmadan dava görülemiyeceğine göre davacı avukatının bütün temyiz itirazları ye rinde değildir. 11. HD. 25.2.1975 T. 4935/1314 (İKİ- S : 178, Sh : 3813). D — DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Yukarıda örneklerini gördüğünüz Yargıtay kararlarından pren sipler çıkarmadan önce, yargıcın dikkat edeceği temel hususları be lirtelim : (6) 1 — Yargıç bir önel verirken verdiği önelin yapılabilecek normal süresini objektif esaslara göre belirleyecek ve muhatabın durumunu da gözönünde bulundurarak süreyi belirtecektir. Bu süre ne çok kı sa, ne çok uzun olmalıdır (7). ( 6) Bu konuda daha geniş bilgi için Belgesay, HUMK. Şerhi İst. Sh : 148 vd. say falara bakılmalıdır. (7) “ Mahkemece verilecek mehillerin tarafların özel durumları nazara verilmesi gerekir” . HGK. 28.2.1968 T. 922/116 Ersoy Sh : 164. alınarak 352 KESİN ÖNEL VERİLİRKEN ÖZEN GÖSTERİLECEK HUSUSLAR 2 -— Verilen önel, muhatabın yapabileceği cinsten bir işleme ait olmalıdır. (8) 3 — Önceki normal önelin yerine getirilmemesi halinde, verile cek kesin önelin aynı konuda olması gerekir (9). Önce verilen nor mal önelle kesin önel arasında fark olmamak gerekir. Şimdi yukarıda örneklerini gördüğümüz kararların müşterek ta raflarını bulmaya, onlardan prensipler çıkarmağa gayret edelim : Bu işi yaparken, yukarıdaki sistematiği esas alalım ve önce ge nel prensipleri bulalım. (8) Bu konuya açıklık getirmek için Yargıtay’ın bir kaç kararını buraya alalım : “ Davalının gösterdiği tanıklardan ikisi dinlenmiş ve fakat diğer ikisi dinlenme den karar verilmiştir. Tanık getirmek üzere verilen kesin önelin kanuni bir de ğeri olamaz. Zira hiç bir kimse tanığını zorla getiremez. Halbuki kesin süre bir kimsenin yapabileceği bir iş veya işlem için verilebilir. Bu konuda ancak beher tanık için mahkemenin takdir edeceği paranın çağrı giderleri ile beraber kaleme yatırılması amacı ile delil gösterene süre verilir". HGK. 20.5.1964 T. 237/377 (Ersoy : Sh : 163). “ Davacı tarafın isnat ettiği kayıtlardaki maliklerle iltisalini gösterir veraset belgesi varsa ibraz etmesi, yoksa veraset davası açmak üzere davacı tarafa evvela mehil verilmesi, bu mehil içinde karar gereği yerine getirilmezse o tak dirde davacıya kat’i mehil verilmesi iktiza eder. Davacının verilen mehil içinde veraset davasını açıp takip ettiği anlaşılırsa, ilâmı elde etmesi kendi ihtiyarında olmayıp mahkemeye ait bulunması itibariyle, mehil içinde karar gereği yerine getirilmiş telakki edilerek, davacının ilâmı elde etmesinin beklenmesi icap eder. Bu esasdan hareket edilmiyerek, davacıya veraset belgesi ibrazı hakkında doğrudan doğruya kat’i mehil verilmesi ve ka rar gereğide yerine getirilmediğinden bahs ile yazılı şekilde davacının reddi cihetine gidilmesinde isabet yoktur". 1.HD. 5.7.1965 T. 4960/3948 (İKİ. S : 54, Sh : 4484). (Aynı nitelikte. 8.HD. 21.1.1976 T. 975/3880-976/272) (Y. C : 3, S : 10, Sh : 1395). “ Tanıkların davetiye masrafları ile birlikte tesbit edilecek yollukları ilgililerden alınarak çağrılmaları gerekir. (HUMK. 258) Mahkemece bu kuralın dışına çı kılarak davacının tanıklarını bizzat duruşmada hazır bulundurması şeklinde verilen mehil kanuna aykırı olduğu için buna uyulmamış olması halinde kesin mehil verilemez. (HUMK. 163). 2.HD. 12.2.1976 T. 1181/976 (Y. C : 3, S : 12, Sh : 1656) Aynı nitelikte. TD. 9.11.1951 T. 5319/5533. (9) Davalının vesika ve delillerini ibraz etmesine dair olan ara kararı; yazılı de lillere matuf olup, verilen kat'i mehil içinde yazılı delili olmadığını söyleyen davalı bilahare şahit dinletmek istediğinde evvelce verilen kat’ i mehillerin şahit ikamesine taallûku olmadığından bu yönden talebi reddedilmeyip şahit ikamesine cevaz olup olmadığının tetkikiyle ona göre karar verilmek iktiza eder. HGK. 9.7.1952 T. 211-90 (Ersoy : 164) MEHMET KAŞIKÇI 353 1 — Verilen mehil gerek içerik ve konusu gerekse kapsamı ba kımından orta holIiı bir vatandaşın anlıyaibileceği kadar açık ve an laşılabilir almalıdır. Yargıç kesin önel verirken, önel verdiği kimsenin yapacağı işi, birer birer ve açıkça anlatmalı ve bu anlatımda karşısındakinin anlıyacağı ölçüde sade bir dil kullanmalıdır. Örneğin : Davacının hangi hususları isbat etmek zorunluluğunda olduğunu belirtmesi, yapılması gerekli işler "tanık, yazılı belge, tapu kaydı " neler olduğu belli edilmelidir. 2 — Yargıç -özellikle- kesin önel verirken, verdiği önelin sonuç larını açıklamalıdır. Örneğin : Şu kadar süre içinde şahitlerini bildir mediği takdirde, bir daha şahit dinletmiyeceği ve hu sebeple dava sını isbat edememiş sayılarak davasının esasdan reddedileceği gibi. 3 — Yargıç yukarıda belirtildiği şekilde, ara kararını yazdırdıktan sonra bunu karşısındakine anlıyocağı dille yeniden anlatmalı ve bu anlatışını zapta yazmalı hatta zapta imzasını almalıdır. Örneğin : (Ta rafın kadın olduğu gözönünde bulundurularak ara kararı iki kere ken disine anlatıldı) gibi. 4 — Kesin önelle ilgili ara kararlarına, taraflar kadar, yargıçlar da saygılı olmalıdır. Kesin süreyle ilgili ara kararı söz konusu oldu ğunda, yargıç titizlikle yerine getirilmesine çalışmalı, bu mümkün ol mazsa, gereğini yapmalıdır. Sudan sebeplerden yerine getirilmemesi gibi duruma düşüp, yeniden kesin önel vermesi doğru olmaz. Hele hele 1.HD. 31.5.1976 T. 5962 nolu kararında söz edildiği gibi, du ruşmaya devam edilmesi halinde eski tarihli bir kesin önel sebebiy le, red yoluna gitmemelidir. Tanık dinlenirken dikkat edilecek hususlarıda şu şekilde belirliyebiliriz. 1 — Tanığın miktarına göre -her biri için ücretleri belirlenmeli buna göre toplam ücret ile tebligat için yatırılması gerekli miktarın depo edilmesi yönünden önel verilmek gerekir. Tarafların tanıklarını hazır etmeleri, kendi getirmeleri yönünden önel verilemez. Keşif kararı verilirken dikkat edilecek hususlarıda şu şekilde be lirleyelim : s 1 — Keşif gün ve saatinin açıklıkla belirtilmeli gerekir. Örneğin : “ elverişli bir günde keşif yapılmasına" karar verilemez. Keşif için sa 354 KESİN ÖNEL VERİLİRKEN ÖZEN GÖSTERİLECEK HUSUSLAR dece gün belirlemek de doğru değildir. Saatinde belirlenmesi yarar lıdır. 2 — Keşif masrafı ile ilgili paranın ayrıntılı olarak belirlenmesi, mahkeme heyeti, fen bilirkişisi, araç vs. için masraflar ayrı ayrı açıklanmalıdır. Tobiidirki bu miktarlar gerekli olan kadar belirlenmeli, aşı rılığa gidilmemelidir. Araç parası depo edildikten sonra, araç, nite liğine göre mahkemece temin edilmelidir. 3 — Yerel bilirkişilerin önceden belirlenmesi ve bunlar için, yol luk ve tebligat ücretlerinin depo edilmesi istenmelidir. 4 ı— Yukarıdaki işler için belirli bir gün tayin edilmiş olması ha linde önel verilen kimse bu süreyi geçirmiş ise, sadece bu sebeple davanın reddi yoluna gidilmemeli, önel verilen kimse keşfin yapılma sına olanak sağlayan bir süre içinde parayı yatırmış ise yine keşif ya pılmalıdır. Burada önel verilen kimsenin süreyi geçirmesiyle keşfin yapılmasına olanak olup olmadığına bakılmalıdır. Bu şartlar, akla, mahkeme bütün bu işleri kendiliğinden yapacak olduktan sonra, taraflara ne gibi yükümlülük düşüyor? sorusunu ge tiriyor. Bu soruya, bu güne kadarki uygulama nazara alındığında olum lu cevap vermemek elde değil, ancak, isteğin taraflardan geldiği ve masrafında depo edildiği gözönüne alınırsa, ortada genel prensip lerle uyuşmazlık olmadığı ortaya çıkar. Öteki konulardaki önellerde dikkat edilecek hususlarda şu şekil de özetleyebiliriz : 1 — Usulün 415. maddesi gereğince yargıcın re’sen doğrudan doğruya inceleme yapacağı konularda (766 Sy. 54. ve MK. 113, 149, 251, 272, 274, 275, 310, 355. madde), 163. madde uygulanmaz. 2 ı— İstimlak işlerinde, tarafların emsal göstermeleri zorunlu değildir. Bu yüzden, davacının emsal göstermemesi sebebiyle davası red edilemez. 3 — Tarafların, ötekine gıyap kararını tebliğ ettirmesi, taraf teş kili için gerekli olması sebebiyle, gıyap kararının tebliği için kesin önel verilebilir. Yukarıdan beri saydığımız hususların teker teker her işlemde tek rarlanmasının ne denli zorluklar çıkaracağını söz konusu etmeğe ge rek yoktur. Ancak uygulamacıların, kesin önel vereceklerse, Yargıtay Kararlarının yerleşiklik gösteren bu durumu karşısında, bu hususla ra dikkat etmeleri bir zorunluluktur. Bu günkü durum budur. Şunu da tekrar edelimki, "Yargıtay ıbu konuda hassastır". MEHMET KAŞIKÇI 355 E — SONUÇ Yargıcın duruşmayı düzenli ve çabuk yürütebilmesi için, ara ka rarları ile kendisine taraflara süre tayin etmek yetkisi verilmiştir. Yar gıç kesin süre ile ilgili ara kararları verirken yukarıda belirtilen hu susları gözönünde tutmak zorunluluğundadır. Yargıtay'ın sözü edilen 1.HD. kararındaki gerekçelerle, yasanın sözüne ve doktrinin aksine, bu kesin süre ile ilgili önelleri yumuşattığı ve uygulamacılar için son derece zorluklar çıkardığı gerçektir. Bu tutumun daha "dumura” uğ ratacak şekilde bir tutumla değil, sabır ve anlayışla bu kurumun iş lerliğini sağlamaları gerekmektedir. Uygulamacılar ciddi, sürekli, tu tarlı ve insancıl bir uygulama ile bu durumu ortadan kaldırmalıdır. Bu durum uygulamacıların gözünü korkutmamalıdır. Her olayda bu tutumu sürdürmeğe gerek yoktur. Örneğin; Pek çok oturum bo yunca yerine getirilmeyen bu sebeple davanın yıllarca uzaması ha linde, kesin süre verilmesinde hiçbir sakınca düşünülmemel'idir. Bu rada ana değerlendirme, davanın "bir oldu bittiye getirilmemesi" ve kurumun sağladığı olanaklarla davanın "baştan atılmaması” dır. Yok sa bu kurumun davanın düzenli bir çabuklukla sonuçlandırılması için yargıca olanak sağladığı, Yargıtay’ın kökleşmiş kararıdır. 1.HD. nin sözü edilen kararının sözü ile “ 163. maddede anılan kaidenin" dava ları halleden bir bıçak olarak” değil, onları ağırlıktan ve yavaşlıktan kurtaran bir "çabukluk” ve "kıvraklık” mekanizması olanak, duyarlı lık ve dikkatle uygulanılması zorunluluğu vardır” . Yargıtay’ın sözü ile "dumura” uğramış bu kurumun, işlerlik ka zanması ve sosyal gelişme sonucu vatandaşın bu kurumla ünsiyeti arttığı sürece tutumunu katılaştıracağı ve böylece davaların bir an önce bitirilmesine yardımcı olacağını düşünmek isteriz. KAMULAŞTIRMA HUKUKU KAMULAŞTIRILAN MÜLKÜN GERİ ALINMASI (İstimlâk Kanunu m. 23) Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK (*) Mülkiyet, hürriyetçi ülkelerde (democraties), kutsal bir haktır. Nitekim Anayasa’nın 36. maddesinde (Herkes mülkiyet ve miras hak larına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sı nırlanabilir) denilmektedir. Yine ri, kamu şartı ile, len esas mıştır. Anayasa’nın 98. maddesinde (Devlet ve kamu tüzel kişile yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları, kanunla gösteri ve usullere göre kamulaştırmaya yetkilidir) tıükmü yer al Anayasa’nm yukarda alınan temel 'hükümlerine dayalı ilkeleri nin ışığı altında yorumlanması gereken 6830 sayılı İstimlâk Kanunu nun 23. maddesinde aynen : "istim lâk bedelinin katileşmesi tarihin den itibaren beş sene içinde istimlâk maksadına uygun her hangi bir tesisat yapılmayarak gayrimenkulü geri alabilir" denilmektedir. Bu 23. maddedeki "Herhangi bir tesisat yapılması" deyim ve kavramı nın, Anayasa’nın temel ilkeleri doğrultusunda belirtilmesi zaruridir. "Tesisat" Arapça “ tesis” in çoğulu olup bir şey yapmak, temel atmak, kurmak anlamına gelir (1). Hukuk ve yasa dilinde "Tesi sat - etablissement" deyimi, nevine göre gereken malzeme ile ga yeye uygun olarak meydana getirilen maddi şey, eser demektir (2). Buna göre 23. maddedeki “ Herhaogi bir tesisat yapılması"ndan maksat yapılacak işin gerektirdiği malzeme ile ihtiyaç ve gayesine uygun bir maddi eserin meydana getirilmesidir. Zira tesisat deyimi, kavram olarak (yapılan maddi bir işi) ifade eder. Başka deyimle te sisat, maddî bir eserdir. Bu sebeplerle, İstimlâk Kanununun 23. mad desindeki (Herhangi bir tesisat yapılmıyarak gayrimenkul olduğu gi (*) Yargıtay Emekli 2. Başkanı. (1) — Büyük Türk Sözlüğü, (2) — Henri Capitant, Cocabulaire Juridique, Paris, Art. Tablissement. KAMULAŞTIRILAN MÜLKÜN GERİ ALINMASI 358 bi geri bırakılırsa) cümlesinin gerçek anlam ve sınırı (Herhangi bir maddî şey meydana getirilmiyerek gayrimenkulün bırakılması) dır. Kanunun bu açık hükmünü, geniş yorumlamak, hukukilik dışına çık mak olur. Buna rağmen tatbikatta İstimlâk Kanununun maksat ve gayesine aykırı düşen kararlara tesadüf edilmektedir. Nitekim Yar gıtay Beşinci Hukuk Dairesi'nin konu ile ilgili hükmü ile çelişir nite likte olduğu görülmüştür (3). (3) — Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararı, 8.9.1978 E. 5704 K. 6438Taraflar arasındaki gayesine kullanılmayan taşınmaz malın iadesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda. Davalı adına kayıtlı taşınmazın davacı adına tashihen tesciline dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili tarafından süresi içinde verilen dilekçe ile iste nilmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR Dava, İstanbul'da yüksek öğrenim gören ve görecek olan bütün öğrencilerin yurt ihtiyacını karşılamak amacı ile İstimlâk edilen taşınmaz malın, 6830 Sayılı Kanunun 23. maddesinde yazılı 5 yıllık süre içinde kamulaştırma gayesine uygun bir tesis yappılmamış olduğundan iadesi istediğinden ibarettir. Kamulaştırılan sahada gayeye uygun tesisler yapılmak üzere davalı idarece ön hazırlığa başlandığı ezcümle, 6.11.1972 gün 3027 nolu Beyoğlu 9. Noterliği'nce tescil edilmiş sözleşme ile 54500 lira bedelle Mütahit Veli Şenses’e ihale edildiği, 25.4.1973 gün 1020/2/17030 sayılı yazı ile Belediye Başkanlığına proje hazırlığı için başvurulmuş, Bayındırlık Bakanlığı’nca da ön ihtiyaç proğramı ile imar durumu ve haritası ile müracaat edilmiş, 11.11.1974 gün 52939 sayılı yazıda aynı bakan lıktan avan projenin tamamlanması talep edilip Plân tadili için 30.11.1976 gün 58075 sayılı yazıyla İmâr İskân Bakanlığına başvurulduğu, 3.3-1977 de İstanbul V aliliği’ nden ve 6.5.1977 de belediye başkanlığından plânın tastik edilmesinin is tendiği dosyada mevcut delil ve belgelerden anlaşılmaktadır. Esas No . 5704 Karar No : 6438 6830 sayılı Kanunun 23. maddesine ait geçici encümen mazbatasında belirtil diği üzere,bu maddede konulan süre içinde taşınmaz malı nkamulaştırma gayesine uygun tesislerin yapılması ve bitirilmesi şart değildir. Bu işe tevessül edilmiş ol ması yeterlidir. Yukarıda açıklandığı üzere olayda yapılacak tesisler için süresi içinde ön çalışmalara başlanmış olmaasına göre, taşınmaz malın olduğu gibi bı rakıldığının kabulü doğru olamaz. Zira davalı idare bir devlet teşekkülü olması ne deniyle bir kısım kanuni kayıt ve formalitelerle bağlıdır. Mahkemece bu cihetler tetkik ve münakaşa olunmadan davanın kabulü ile yazılı şekilde hüküm verilmesi isabetsizdir. Davalı idare vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün yukarıda açıkla nan nedenlerle HUMK. nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA 8.9.1978 gü nünde oybirliği ile karar verildi. ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK 359 Beşinci Hukuk Dairesi ikararında "Kanuni süre içinde taşınmaz malın kamulaştırma gayesine uygun tesislerin yapılması ve bitiril mesi şart değildir. Bu işe tevessül edilmiş olması yeterlidir" denil mektedir. Daire bu ikararında, 23 maddeye ait geçici encümen maz batasına dayanıldığını ileri sürmektedir. Daire kararında daha sonra (Yapılacak tesisler için süresi içinde ön çalışmalara başlanmış ol masına göre taşınmaz malın olduğu gibi bırakılmasının kabulü doğru olmaz. Zira davalı idare bir Devlet teşekkülü olması sebebiyle bir ta kım kanunî kayit ve merasime bağlıdır) denilmektedir. Kararda ön çalışmalar şöyle sıralanmıştır: İşin ihalesi, proje hazırlığı için bele diyeye müracaat edilmesi, Bayındırlık Bakanlığı'na da imar durumu ve harita ile müracaat edilmesi, planın tasdiki için İstanbul Valiğine ve belediye başkanlığına müracaatla tasdikinin istenmesi. Daire kararında, bu sayılan muameleler (işe tevessül) olarak kabul edilmekte ve İstimlâk Kanununun 23. maddesindeki "Tesisat" yapılması hükmüne rağmen encümen mazbatasına atıfla yalnızca "işe tevessüf” yeterli sayılmaktadır. Ancak burada önemli bir nok ta gözden kaçmıtşır. Encümen mazbatasındaki (Tesislerin yapılması ve bitirilmesi şart değildir) cümlesi ile söz konusu tesislerin yapılıp bitirilmesinin şart olmadığı ifade edilmiştir. Dayanılan encümen mazbatasında yer alan tesisinin ‘'yapılması” ve "bitirilm esi” cümle sindeki (ve) bağlantı edatıdır, yani cümledeki (yapmak) ile (bitiril mek) kavramları (ve) edatı ile bir birine bağlanmıştır. Bu itibarla cüm leyi (yapılıp bitirilmesi) şeklinde anlamak lâzımdır. Ancak bu mazba tada (ve) yerine (veya) denilmiş olsaydı, yapma bitirme kavramlarının bir birinden ayrı nitelikte ve manada kabulü mümkün olurdu. İstimlâk Kanununun 23. madde metninde (bir tesisat yapılması) kesin olarak yer almış iken, daire kararındaki (tesislerin yapılması şart değildir... şeklindeki anlayışında isabet yoktur. Maddenin bu surette yorumu, Kanunun ruhuna, maksadına ve metine aykırı olur. Zira maksat, sadece (tesise tevessül) olsa idi, kanun koyucu 23. madde metninde bunu açıkça belirtirdi. Tesisin "yapılması” kav ramının (tesise tevessül) olarak kabulü, yorumun mantıki ve hukuki liği ilkesile bağdaşmaz. Kaldıki, hadisede, "tesise tevessül” de söz konusu değildir. Sadece, yapılacak iş için bir takım idari mua melelere başvurulmuştur. "Tesise tevessüP’ü ifade edebilecek her hangi bir iş yapılmamıştır. Zira "tevessül” kelimesi arapca olup "girişma, başlama” anlamını taşır (4). Bu sebeplerle Beşinci Hukuk Dairesi'nin bahse konu karada isa bet yoktur. (4) — Büyük Türk Sözlüğü, İstanbul. İŞ HUKUKU AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE İŞÇİ SENDİKACILIĞININ OLUŞUMU Refet ÖZDEMİR (*) BİBLİYOGRAFYA Blanc-Jouvan Lesrapports Collectif du Travail aux Etats Unis G. Pierre La Revolution Française Falcon La bor law Lefrang George Histoire Du Travail Et Des Travailleurs Lipset S. Martgn Le S y n d i c a l i s m e Americain Et Les Valeurs De La Soc iete America ine Maurois Andre Histoire Des Etats-Unis Muller/Myers Labor law and Legislation Unesco Histoire Du Developpement Culturel Et Scientifique De L’humanite (Robert Laffont) Bir tarih taslağı : “ T anrının m ihrabı önünde, insan ru hun u sıkıp ezen her tü rlü zorbalık biçim ine karşı son■ suza dek düşman kesileceğime and iç tim ” . |___ Thomas JEFFERSON I> — Birleşik Devletler’de sendikacılık hareketinin gelişim tablo sunu çizmeye çalışmadan önce bağımsızlık savaşlarından sonra ku rulan siyasal düzen hakkında kısa bir açıklama yapmayı zorunlu gör mekteyiz. (*) Emekli Yargıtay 2. Başkanı. 362 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE İŞÇİ SENDİKACILIĞININ OLUŞUMU Bilindiği gibi deniz aşırı ülkede 4 Temmuz 1776 günü yayımlanan Bağımsızlık Bildirisinde : "Bütün insanların eşit yaratıldıkları, hayat, özgürlük ve mutluluğa erişme hakkına sahip bulundukları" dünyaya ilan edildi. 1775 yılına kadar Avrupaya ait olan Kuzey Amerika’da artık yeni bir politik ve kültürel yapı meydana getirme iradesi doğmuştu. 1975 devrimi bireycilik ruhunun, daha açık bir deyimle Avrupadan kopup bağımsız bir devlet kurma şuurunun ifadesi oldu. İç savaşlardan sonra bağımsızlığını kazanan onüç devlet 1781 yı lında Konfederasyon yasası adını taşıyan kanunu onayladı. Fakat kı sa bir zaman sonra bu yasanın yetersizliği anlaşılınca kontinental meclis değişiklik tasarısını görüşmek üzere eyaletlerden delegeler göndermelerini istedi. 25.5.1787'de Anayasa kongresi açıldı. 55 delegeden oluşan mec lis ateşli tartışmalar sonucunda 17.9.1787 günü Birleşik Devletler’in Anayasasını ilân etti. Böylece Fiiadelfiya’da daha ilerici politik bir sis temin, Amerikan Halk Demokrasisinin temelleri atıldı. 55 Kurucu Delege, çeşitli düşünceler taşıyan halk topluluklarının temsilcileri olmakla beraber ortak bir ilke etrafında birleşebilmişti. Bu ilke, Anayasanın gerekçesinde şöyle anlatılıyordu : “ Biz Birleşmiş Devletler Halkı aramızda daha mükemmel bir birlik kurmak, adaleti yerleştirmek, İçte huzur ve sükûnu ve dışa karşı da ortak savunmayı sağlamak, halkın refah düzeyini yükseltmek, özgürlüğün nimetlerini bizden sonra gelecek kuşaklara bırakmak üzere bu Anayasayı düzen ledik". Kurucular, Anayasa ile çizilen amaçlara ulaşabilmek için en uy gun yönetim biçiminin halk hükümeti olduğu kanısında birleşebilmişlerdir. Bu anlayış o günün dünya koşulları bakımından da Devrimci ve ilerici bir görüşün anlatımı olmak gerekir. Bununla beraber Amerikan Anayasası kaleme alınırken birçok kaynaklardan esinlenmiş olduğu kuşku götürmez. Bu arada yazılı ol mayan Britanya Anayasası'ndan birçok ilkeler alındığına işaret edil melidir. Bundan başka Anayasa Taslağını kaleme almakla görevlendiri len Vali Morris’in, Fransız siyasal tarihinin ünlü düşünürlerinden Montesquieu'nin etkisi altında kaldığını da unutmamak gerekir. Gerçek ten Morris’e Kuvvetler ayırımı "Yasama, Yürütme, Yargı güçleri" fik rini telkin eden Montesquieu’nın yapıtı olmuştur. REFET ÖZDEMÎR 363 Anayasa, eyaletler tarafından onaylandıktan sonra hükümetin oluşturulmasına geçildi. İki meclis (Bicameralizme) sistemi kabul edil di. Seçimlerden sonra G. Washington 30 Nisan 1789 tarihinde Cum hurbaşkanı olarak and içti. Bilindiği gibi Birleşik Devletler Hükümet sisteminin adı Federal Cumhuriyettir. Amerika’yı 'kuranlar bu yapıta gerçek biçimini verebil mek için daha nice yıllar büyük emek harcamak zorunda kalacak lardır. Gerçekten Amerika halkı, eski dünyadan gelmiş bir ırklar, dinler mezhepler ve meslekler karmaşası idi. Halk çoğunluğunu İngiliz so yundan olanlar oluşturuyordu. Kimileri İskandinavya'dan, Hollanda ve Almanya'dan kimileri de Fransa’dan ve diğer ülkelerden gelmişlerdi. Bu haklar arasında fikir ve inanç birliği yoktu. Bunlar arasında zen gin soylular ve fakirler, serüven peşinde koşanlar, cezaevlerinden kurtarılmış olanlar, çiftçiler, makine ustaları, demirciler, gemi yapı cıları, dokumacılar ve sayısız sanat ve meslek erbaıbı vardı. İşte Amerikayı kuranlar, bu değişik ırklar, dinler, mezhepler ve meslekler karmaşası olan bir halkın gereksinimlerine ve eğilimlerine en uygun yönetim biçimini seçmekte şaşılacak bir kavrayış gücü gös termesini bildiler. Anayasa ile kurulan federal cumhuriyet, değişik karakterdeki halk topluluklarının haklarını korumak zorunda olduğu nu idrak ederek geniş topraklara yayılan sömürgelerdeki çeşitli grup lardan bir birlik, bir devlet kurmayı başarabildi. Ve böylece ileriye doğru atılımlar yapan çalışkan bir insan topluluğu hakkındaki ger çekçi ve iyimser görüş büyük bir zafer kazanmış oldu. II — Bağımsızlık savaşını izleyen ilk yirmibeş yıl içinde Yöneti ciler, Birleşik Devletler’e refah yolları açan kurulların temelterini at makla uğraştılar. Bu girişimleri yüzünden onlar, Amerikan halkının yaşantılarına ve tarımsal yapıya pek az bir değişiklik getirebildiler. Gözalabildiğine uzayıp giden topraklar halâ sömürge yıllarının görü nümünü ve özelliklerini yansıtmakta idi. Halkın % 73'ü tarım alanın da çalışıyordu. Yaklaşık olarak gelirin % 40'ını tarım ürünleri oluştu ruyordu. Tarım yöntemleri ise, daha çok sömürge döneminin kalıntı ları idi. Gerek federal hükümet gerekse eyalet yöneticileri tarımdaki gelişimi hızlandırmak için çiftçilere topraklar dağıttılar. Böylece top rak politikası, çok sert tartışmalar içinde bütün 19. yüzyıl boyunca halk topluluklarını ilgilendiren en önemli konulardan biri oldu. Tarımın bu üstünlüğüne rağmen 18. yüzyılın sonunda oldukça belirgin bir sanayi ve ticaret toplumu da belirmeye başladı. Siyasal 364 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE İŞÇİ SENDİKACILIĞININ OLUŞUMU devrim, o tarihe kadar sömürgelerde Britanya yasaları ile sınırlanmış olan sanayici büyük bir atılım gücü kazandırdı. Fakat bu atılımlardan olumlu sonuçlar alınacağı hakkında henüz -kesin bir inanç yoktu. İngiltere’ye karşı açılan savaşlardan "1812-1815” sonra ekonomik gelişme hızlandı. Teknolojideki gelişmeler ekonomik yapıda büyük değişiklikler yarattı. Artık büyük bir ekonomik bağımsızlık bilinci zi hinlerdeki her türlü tereddüdü silmişti. 1815-1861’e kadar uzanan oransal barış döneminde çağdaş an lamda sanayiye dayanan bir ekonominin temelleri atılmış değildi. 1961 in ardından gelen dört yıl iç savaşlarla geçti. Bu dönemlerde ekono mik tasarılar gerçekleştirilemedi. Yüzyılın ortalarında ulaşım alanındaki büyük reformlar, tarımda önemli sonuçlar doğurdu. Bu gelişme o zamana kadar bir köşede kalmış olan orta-batının çiftlik sahiplerine büyük pazarlar açtı. 1815-1861 yılları arasında 14 yeni devlet daha birliğe katılmışlar dı. Ücretlerdeki düşüklük işçi bulma problemi yarattı. Nüfus başına düşen geliri arttırmak için makinaların geliştirilmesi zorunluğu doğdu. 1815-1860 yılları arasında sanayi alanındaki imalât 12 katına yük selmişti. Ulaşımdaki ilerlemeler uzak bölgeleri merkeze bağlamak ve yeni pazarlar açmak bakımından esaslı faktörlerdi. Ancak bu arada batı ya doğru ardı arası kesilmeyen göçler de unutulmamak gerekir. 1848'de Kaliforniya’da altın keşfedilince tarım, ulusal ekonomideki üstün lüğünü yavaş yavaş kaybetti. Altın, gümüş, demir ve kömür maden leriyle petrolün keşfi tabiî kaynakların rasyonel bir biçimde işletilme si Birleşik Devletleri sanayi alanındaki olgunluğuna doğru hızla gö türdü. Sanayi devrimi bilimsel bir yönetimi de gerektiriyordu. Ekono mik örgütlenme, yığın halindeki üretimin artışı ile birlikte ciddiyet ka zandı. Korporasyonlar, tröstler kuruldu. Ve böylece sanayi toplumunun oluşumuyla yeni sosyal problemler ağırlığını duyurmaya başladı. Bu yeni toplum büyük ümitlere ve ıstıraplara yol açarken toplu güç leri de harekete getirdi. IHI — Gerçekten sanayi toplumunun kuruluşuyla sosyal sorun artık Devlet hayatında tarihsel bir realite olarak varlığını duyurmaya başladı. İlkönce, kalifiye işçiler üretime el uzatan sermaye sahiplerine karşı haklarını korumak için birlikler ve dernekler kurmak zorunda REFET ÖZDEMİR 365 kaldılar. Ancak ulusal sendika tipi 1830’da görüldü. Ve grevler bir birini izledi. Amerikan işçilerinin azınlığını temsil eden bu kuruluşlar aynı yılın sonlarına doğru silinmeye başladılar. Bu dönemde mahke melerin genellikle işçi kuruluşlarına karşı davranışları oldukça sertti. Bununla beraber 1842'de biır eyalet mahkemesi Hk defa işçilere bir leşmek ve örgütlenmek hakkı tanıdı. Eyaletlerde oy hakkını sınırlayan hükümler, arka arkaya kaldırı lınca işçilerin bağlı oldukları siyasal partiler politik etkilerini sürdür meye koyuldular. Göçlerin gittikçe kabaran dalgaları işçi ücretlerini aşağı bir düzeyde tutuyor- onları kentlerde toplanmaya zorluyordu. 1866'da kurulan Ulusal İşçi Sendikası "National Labor Union” da ha ziyade politik bir örgüt niteliğindeydi. Sendika karakteri taşıyan ilk işçi birliği ancak 1869’da kurulabildi: "Knıghts of Labor" Emek Şövalyeleri. Başlangıçta gizli bir örgüt olan Emek Şövalyeleri gittikçe büyüdü. Ve 1880'de 730.000 üyeyi bünyesinde toplayarak gerçek hü viyeti ile tarih sahnesinde görüldü. Emek Şövalyelerinin çöküşünden sonra Amerika İşçi Federasyonu kuruldu. Bu kuruluş, 1901’lere doğ ru 1 milyondan çok üyeye sahipti. İşçi liderleri, belli bir noktaya kadar sendikaların siyasal eylem lere karışma imkânlarını araştırıyorlardı. Amerika İşçi Federasyonu Başkanı Samuel Gompers ise politika dışında kalmayı uygun buldu. Diğer liderler bu arada Daniel de Deon ve Eugen V. Debs ise sosya list kuramların, özellikle Kari Marx’ın etkisi altında işçi sınıfının siya sal partiler halinde örgütlenerek nüfuzlarını sürdürmeleri görüşünde idiler. Socialist Labor Party ve Socialist Party aktif olmakla beraber etkileri sınırlı idi. Daha sonraları bizzat Debs bile oylarını serbestçe kullanma hakiki tanınmak, politik ve sendikal plânda örgütlenmek ve kötü yazgılarını düzeltme yolunda gerçekçi bir umut saklamalarına imkân verilmek koşullarıyle Amerikan İşçi çoğunluğunun iktidara karşı devrimci eylemlere girişmiyeceği kanısında olduğunu tekrar edip durdu. Ayrıca Birleşik Devletler Sendikacılık tarihinin ünlü kişilerinden olan John L. Levvis, “ Congress of Industriel organisations” i kurup mil yonlarca üyeyi bu örgüt içinde topladıktan sonra bir ara siyasal ikti dara baskı yaparak seçim sonuçlarını değiştirebileceği umuduna ka pıldı. Ancak sendika sorunlarında liderlerinin arkasından giden işçi ler, siyasal davranışlar söz konusu olunca desteklerini ondan esirge diler. Bununla beraber 1969 yılında ölen Levvis Amerika Sendikacılı ğını oluşturan büyük bir önder olarak işçilerin anılarında kazılı kaldı. 366 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE İŞÇİ SENDİKACILIĞININ OLUŞUMU Önceleri mesleklere göre kurulan sendikalar, bir işyerinde çe şitli bölünmeler yüzünden kuvvetli bir örgüt olarak kendilerine düşen görevi yerine getiremiyorlardı. Birleşik Devleterde İş kolu sendikası nı (Industrial Union, Vertical Union) kurma şerefini John L. Levvis’e aittir. 20. yüzyılın başındaki karışıklıklar - ekonomik sarsıntılar, dünya yı bir ateş çemberi ile saran savaşlar, barbarlıklar, insan kütlelerini, ulusları, ırkları hatta dinleri yok etme - Bütün bunlar Amerikayı karakterize eden iyimserlik ruhunu söküp atamazdı. Aksine bu kaos, ondaki gerçekçi görüşü güçlendirdi. Öte yandan teknolojideki başdöndürücü gelişme, uluslararası realitelerin sadece belli bölgelerin sınırları içine sıkışıp kalmasını da imkânsız kılıyordu. Şunu hemen belirtmeliyiz ki Amerikan Sendikacılık hareketi, toplu iş sözleşmesi düzenine giren diğer demokratik ülkelerdeki oluşum lardan ayrı bir özellik gösterir. Bu özellik, işçi sorununun gelişimini sağlayan tarih koşullarında, daha açık bir deyimle sosyal akımları saran felsefî düşüncelerde aranmalıdır. Bilindiği gibi orta ve batı avrupa iş hukuku, bir doktrinler ve si yasal değişimler kaynaşağı olan 19. yüzyılın fırtınalı tarihi içinde oluş muştur. Ayrı bir inancanın, ayrı bir felsefe ve toplum görüşünün za ferini ifade eden bu hukuk, yeni çağlar tarihinin en insancıl yapıtı olarak nitelendirilmiştir. Gerçekten gücünü ve kaynağını iş hümanizmasından alan bir hayat görüşü hem hukuk kurallarını zayıfların ko runması ülküsüne yöneltmiş ve hem de toplum düzeninin ve iş barı şının süreklilik koşullarını araştırmaya koyulmuştur. Aydınlık çağının teorik çalışmaları işçi problemine de uzanmış ol makla beraber onun hayatında köklü değişiklikler yaratamamıştı. Çün kü sosyal sorunu çözüme götürecek koşullar henüz tam değildi. 19. Yüzyılda sanayin gelişmesi işçi sorununa büyük bir önem ve ciddiyet kazandırdı. Bunun yanı sıra devlet sosyalizmi doktrini ile or taya atılan fikirler, toplu ilişkiler hukukunun oluşumuna yol açtı. Ar tık liberalizmin savunucuları bile toplum meselelerinde klasik ku ramların kayıtsızlığını benimsemiyorlardı. Artık onlar bile devletin iş ilişkilerine karışması düşüncesini eleştirmemekte, itirazlarını sadece bu el atmanın biçim ve koşullarına yöneltmekle yetinmekte idiler. Kuşkusuz sanayii gelişmesiyle büyük bir güç kazanan ekonomik girişimler ve ilerlemeler uğruna elleriyle çalışan bir sınıfı sıkıp ezmek en ilke! adalet duygusuna aykırı olurdu. İşte böylece iş hukuku, bir REFET ÖZDEMİR 367 hümanizma ruhu içinde iradenin bağımsızlığı doktrinini temellerinden sarsan bir bilim dalı olarak belirdi. Buna karşı Birleşik Devletler’de ise işçi hareketlerinin arkasında toplumu köklü değişikliklere doğru götüren ideolojik etkenlerden zi yade sorun, sosyal ve ekonomik plan üzerinde ele alınmıştır. Bu yüz den Amerika Sendika Hukukunun genel karakteri tutucu olmuş ve kara avrupası ülkelerine oranla daha az ölçüde bir sınıf bilincinin çizgilerini ve renklerini yansıtmıştır. Gerçekten ekonomik sendikacılık (Business Unionism), (Bred and Butter Unionism) siyasal aksiyonlarla toplum düzenini temellerinden değiştirecek davranışlar içine girmekten daima kaçınmıştır. Onun bü tün çabası, toplu pazarlık ve toplu sözleşme düzeni içinde üyelerinin ücretlerini yükseltme ve onlara daha elverişli çalışma koşulları sağ lama amacına yönelmiştir. Çok sayıdaki işçi sendikaları, sermayeye karşı sert uyuşmazlık lar çıkarmış olmakla beraber yürürlükteki sistemi temellerinden sar sacak köklü değişiklikler istememişlerdir. Çoğu zaman işçi kuruluş ları toplu pazarlıkla (Collektive Bargaining) sözleşmelerin uygulan malarını isterken siyasal bir sınıf dayanışmasının dışında yer almış lardır. Bu davranış, Amerika sendikacılığının belirgin çizgilerinden biri olarak görünür. Şu yönü hemen belirtmek gerekir ki Birleşik Devletler’deki işçi hareketleri 1930 yılından beri daha da dikkate çarpan bir değişimin çalkantıları içinde gelişimini sürdürür. Ancak bu gelişim, yukarda da belirtildiği gibi orta ve batı avrupanın ideolojik anlamdaki oluşumun dan ayrı bir özellik gösterir. Amerikan sendikalarının ideolojik bakımdan Avrupa’dakilere oran la daha tutucu bir politika izlemelerine karşılık daha savaşçı ve daha aktif oldukları söylenir. Sınıf politikasının reddi, kuşkusuz siyasal ey lemlerin tüm dışında kalmayı da gerektirmez. Özellikle sendikalar se çimlerde, işçi girişimlerine yardımcı olan politika adamlarını destek leme planını kiyasetle uygulayabilmişlerdir. Nitekim sosyalist taktiğin karşısında olan federasyon başkanı Samuel Gompers bile seçimler de "Dostları ödüllendirip, düşmanları cezalandırma” ilkesine çoğu zaman bağlı kalmıştır. 1930’lardan sonra işçi hareketlerinde büyük değişiklikler göze çarpar. Önemli gelişmeler, onu. Demokrat Partinin sol kanadı tarafın dan öne sürülen VVelfare State "Refah Devleti" programını benimse me yoluna itmiştir. Maden işçileri sendikasının başkanı J.L. Levvis ise 1940'dan sonra Cumhuriyetçi Partiye yardımcı olmuştur. 368 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE İŞÇİ SENDİKACILIĞININ OLUŞUMU Bu arada işçiler, yasamanın en az ücret ve emekliliğe de uygu lanmasını ve devletin sağlık yardımları konusunda desteğini esirge memesini ısrarla istemişlerdir. Fakat bu gibi davranışlar, hep seçim planları üzerinde kalmış ve genellikle sosyalistlerin politik savaş yön temlerine karşı direnişleri bu güne kadar sürüp gelmiştir. Öte yandan Birleşik Devletler'deki toplu görüşme sistemi de Avrupadakine oranla ayrı bir özellik gösterir. Bir kere Collective Bargaining "Toplu Pazarlık” prosedürü hem sınıf dayanışmasını hem de devletin genel çalışma koşullarını belirlemesi fikrini reddeder. Dene bilir ki Amerika toplu görüşmeler sistemi, belki de dünyanın en çok merkezîlikten uzaklaşan bir sistemidir. Bunun aksine Avrupada toplu sözleşmeler, genellikle her sanayi dalı için ulusal plan üzerinde mü zakere edilir. Bundan başka Birleşik Devletler'deki işçi (hareketleri, Avrupa'nın politik açıdan devrimci olan sendikalarına oranla daha sert ve daha savaşçı bir karakter taşır. Bu nedenle Amerika sendikaları amaç larına varabilmek uğruna fizik şiddete bile başvurmaktan çekinmezler. Birleşik Devletler'deki sendika başkanlarının durumları da kara avrupasındaki ve hatta Commonvvealt'deki meslektaşlarına kıyasla farklılık gösterir. Amerikan sendika liderlerinin ücret ve gelirleri da ha yüksek olduğu gibi daha büyük bir kudrete sahip bulundukları da söz götürmez. B.S. Röberts 70 kadar federasyonun yapısını ayrıntılı olarak incelemiş ve Amerika sendikalarının çoğunda bütün gücün başkana terkedilmiş bulunduğu sonucuna varmıştır. Maden işçilerinin lideri J.L. Levvis ailesi fertleriyle çevrili idi. 1960 da 40 yıl süren bir hizmetten sonra başkanlıktan çekildiği zaman ken di yerine en yakın çalışma arkadaşı Thomas Kennedy’i seçmişti. Çelik işçileri federasyonunun lideri D.J. Macdonald sendikaya birinci başkan P. Murray'ın özel sekreteri olarak girmişti. Macdonald o tarihlerde Carnegie Üniversitesi’nin dramatik sanatlar okulunda öğ renci idi. 1952 yılında Murray hayata gözlerini kapayınca Macdonald yönetim kurulu tarafından başkanlığa seçildi. Çok sayıdaki Amerikan sendikalarının yapısı, bölgesel işçi kuru luşlarını etki altında tutmaya elverişli bir nitelik taşır. O derecede ki maden işçileri federasyonunun başkanı Levvis, sendika statüsünden kuvvet olarak federasyona bağlı yerel bir işçi kuruluşunun ana tü züğünü ortadan kaldırıp yerine geçici bir yönetim sistemi koyma gjjcüne sahip olduğunu kanıtlamıştır. REFET ÖZDEMİR 369 İşte kongre sendika yöneticilerinin giderek ölçüsüzlüğe dönüşen kötü uygulamalarına karşı 1959’da Landrum Griffin Act kanununu ka bul etti. Bu yasa ile sendika üyelerinin hakları güvence altına alınmak istenmişti. Amerikan sendikalizmi ile Kuzey-Batı Avrupa sendikalizmi ara sındaki ayrılıkları belirtirken ortak bir çizgiyi gözden uzak tutmamak gerekir. Gerçekten diğer demokratik ülkeleri saran işçi hareketleri nin gelişiminde Amerika'daki olguları andıran benzerlikler vardır. Bir leşik Devletler’deki sendikaların Avrupada'kilere oranla daha az bir sı nıf bilincinin çizgilerini yansıttıkları yukarıda belirtilmişti. Ancak on lar da Avrupa’daki meslektaşları gibi politik bazı taahhütlere girişme yi ihmal etmemişlerdir. Buna bağlı olarak Amerikan işçi federasyon ları ile demokrat parti arasındaki ilişkiler, birçok Avrupa sendikaları ile sosyalist parti arasındaki ilişkiler, birçok Avrupa sendikaları ile sosyal.it parti arasındaki ilişkileri andırır. Örneğinç Büyük Britanyada, sendikalı işçi çoğunluğunun ümit ve dilekleri işçi partisinin zafe rine bağlanmıştır. Şunu tekrar belirtmeliyiz ki Amerika'da bir siyasal partinin desteklenmesi hareketinin temelinde politik bir doktrin aran mamalıdır. IV — Gerçekten Amerika'da ilk işçi demeğinin kuruluşu 1869 yı lına kadar uzanır. Bununla beraber Philadelphia giyim eşyası işçile rinin gizli bir derneği olan bu kuruluş bu günkü anlamda bir sendika niteliği taşımaktan uzaktı. Çağdaş sendikacılık ise ancak 1932 yılın dan sonra vücut bulmaya başlamıştır. F.D. Roosvelt’in Başkanlığı za manında sosyal sorun ciddi olarak ele alınmış ve devlet iş ilişkileri ne karışarak güçlü sermaye kuruluşlarına karşı koruyucu ve uyumlu bir düzen kurma yoluna girmiştir. Önce "Norris La Guardia Act" işçi haklarının korunması yolunda atılmış ileri bir adımdır. Bu yasa ile, grev hakkı ve işçilerin kuvvetli kuruluşlar halinde örgütlenip işverenlerle çalışma koşullarını karar laştırmak üzere toplu pazarlığa girişmeleri imkânı sağlanmıştır. Bundan sonra 1935’te yürürlüğe girip Birleşik Devletler İş Yasa ları dizisinde önemli yeri olan VVagner Kanunu (National Laıbor Relations Aot) ile işçi sendikalarının toplu sözleşme yapmak ve grev hakları düzenlenmiştir. Federal Yasamanın bir yapıtı olan VVagner Ka nunu işçi-işveren ilişkilerini düzenlemiş ve ayrıca örgütlenen sendi kaların ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki etkilerinin giderek a rt masına da yol açmıştır. 5 Temmuz 1935'te bu yasayı imza eden Baş kan Roosevelt şunları söylem işti: “ Bu kanun, Toplu görüşmeler ya pan sanayi işçilerinin örgütlenme hakkını tamamlamakta, ve hükü 370 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE İŞÇİ SENDİKACILIĞININ OLUŞUMU metin bu hakkı nasıl koruyacağını gösteren yöntemleri de içine al maktadır". Bununla birlikte bir "Ulusal İş İlişkileri Kurulu" da meyda na gelmiş bulunmaktadır. Bu kurul VVagner kanunu ite getirilen hak ların sınırlandığı veya inkâr edildiği yolundaki iddiaları inceleyip çö zümlemek ve ayrıca İşçi temsilcilerinin seçiminde dürüstlüğü sağla makla görevlidir. Nevv York Senatörü Robert VVagner tarafından önerilen bu yasa işçilerin Magna Charta’sı olarak adlandırılmıştır. Kongre, bu kanunla işçiyi dev kuruluşlar karşısında yalnız ve ümitsiz bırakmak istemediğini Toplu görüşmeler sistemini teşvik ede rek kanıtlamıştır. Artık işçiye ödenecek ücretler, çalışma koşulları işverenin keyfî iradesine bırakılmayıp karşılıklı anlaşmalarla kararlaştırılacaktı. Toplu görüşmeler sonunda varılacak anlaşmalar hem tarafların hak ve borç larını belirleyecek hem de iş uyuşmazlıklarını önleyen bir kurallar di zisi meydana getirecektir. Gerçekten toplu görüşme sistemi, bir bakıma Amerika Birleşik Devletleri'nde kendine özgü bir dünya görüşünün, bir hayat felsefesi nin anlatımı bir bakıma da sanayi demokrasisinin bir taslağıdır. Ya sa koyucu toplu görüşmelerin kapsamını değü sadece çerçevesini ve biçimini belirtmekle yetinmiştir". VVagner Kanunu (Taft Hartley Act) izlemiştir. 14 maddeden oluş muş olup Ulusal İş İlişkilerini düzenleyen bu yasa 1947 yılında yürür lüğe girmiştir. Taft Hartley Kanununun VVagner Yasası ile tanınmış olan bazı hakları sınırlandırdığı öne sürülmek! eberaber belli başlı il kelere bir açıklık 'kazandırdığı da kabul edilmiştir. Bu kanunda grev ve lokavt hakları muhafaza edilmiş ancak toplum hayatını büyük sar sıntılardan korumak için bazı önlemler düşünülmüştür. Anılan yasa ile getirilen hukuksal kurala göre bir toplu sözleşmesini bozmak isteyen kuruluş bu arzusunu 60 gün önce karşı tarafa bildirmek ve görüşmeler için çağrıda bulunmakla yükümlüdür. Bilindiği gibi Amerika’da hükümetin iş ilişkileri üzerindeki dene timi kara Avrupası ülkelerine oranla daha küçük ölçüde belirir. Ge nellikle demokratik rejimlerde hükümetler uzlaşmayan taraflara zor layıcı bir çözüm biçimi telkin edemezler. Birleşik Devletler'in sosyal politikası da toplu pazarlık sistemine dayanır. Bu toplu pazarlık ta rafların özgür iradelerine bırakılmıştır. Kuşkusuz iş ilişkileri, insan yaşantısının bir bölümünü yansıtır. Teorik bakımdan da tarafların kuvvete başvurma yerine mantıkla ve sağduyu ile uzlaşmazlıkları çö zümlemeye gitmelerinde yarar düşünülmüştür. REFET ÖZDEMİR 371 SONUÇ : Amerika Birleşik Devletlerin'deki işçi sendikacılığının oluşum taslağını özellikle toplu ilişkiler hukuku açısından çizmeye çalıştık. Taraflar gerçekçi bir anlayış içinde sosyal düzene ve iş barışına karşı sorumluluklarını idrak ettikleri sürece bu sistemin uygulamalarında yapıcı bir davranış göze çarpar. Ayrıca gelenekler, sağduyu ve hayat deneylerinin öğrettiği bilgiler toplu uyuşmazlıkları görüşmeler yoluyla giderme çabalarını çoğu zaman bir iyimserlik ruhu içinde karşılaya bilme eyilimi de yaratmıştır. Kuşkusuz bütün insan yapıtları gibi Ame rika sendika sistemi de kusurludur. Her siyasal düzen gibi her sos yal sistemde çöküş tohumlarını bünyesinde taşır. Amerikan sistemi ni bu kuralın dışında tutmaya İmkân yoktur. Tarih (koşullarının yarattıkları sosyal düzenler, içinde bulunduk ları döneme özgü değişik görevler yüklemişlerdir. Birleşik Devletler sosyal düzeni de yerini yeni bir sisteme bırakınca ya kadar üstlendiği görevi yapmaya devam edecektir. KARAR TAHLİLİ RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI TARİH “ HGK. 22.3.1978 E. 1976/9-3592; K. 255" Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN (*) 1. — İnceleme konusu karar. — 2. Yargıtay kararlarr. — 3. Olay. — 4. "Ödeme tari hi zamanaşımı başlangıcı tarihidir’’ görüşünün sonucu. — 5. a) On yıllık süre için de rücu davasının açılabilmesi. — 6. b) On yıllık süre geçdikden sonra rücu dava sının açılması. — 7. Rücu davasının hukukî dayanağı. *— 8. Sözleşmeden doğan za rarda zamanaşımı hangi tarihde işlemeğe başlar? 9. Rücu davasmda zamanaşımının başlıyacağı tarih. — 10. Sonuç. 1. İnceleme konusu k a ra r: Rücu davalarında zamanaşımının olay tarihinden değil, ödeme tarihinden itibaren 'işlemeye başlayacağı gö rüşünü benimseyen Hukuk Genel Kurulu’nun 22.3.1978 tarihli kararı İl mî ve Kazaî İçtihatlar Dergisi’nde (sa. 214 s. 6433 "Ekim 1978” ) yayın lanmıştır. Çeşitli yönlerden ilginç bulduğumuz bu kararın metni şöyled ir : "DAVA VE KARAR : Taraflar arasındaki rücuan alacak davasından dolayı ya pılan yargılama sonunda; Zonguldak 1. İş Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 24.12.1975 gün ve 297/2538 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafın dan istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 17.2.1976 gün ve 5001-6429 sayılı ilâmıyle, " ... Olay 1957'de meydana gelmiştir. Ödeme tarihi 1965’dir. Dava 1972'de açılmıştır. O halde, bir ve on yıllık zamanaşımı olayda gerçekleşmiştir. Davalı kanunen muayyen olan müddet zarfında zamanaşımı savunmasında bulun duğundan davanın zamanaşımı noktasından reddi gerekirdi..." diye bozularak dos ya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece, önce ki kararda direnilmiştir. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildi ği anlaşıldıktan sonra gereği görüşüldü : (*) A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. 374 RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI TARİH Zamanaşımının başlangıç tarihi ödeme günüdür. Bu nedenle direnme uygun bulunduğundan direnmeye yöneltilen temyiz itirazlarının reddi ile işin esasının İn celenmesi İçin dosyanın özel daireye gönderilmesi gerekir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle direnme uygun bulunduğundan direnme ye yöneltilen temyiz itirazlarının reddiyle, işin esasının incelenmesi için dosyanın 9. Hukuk Dairesine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi." 9. Hukuk Da iresi'n in bozma kararına göre olayda zamanaşımı gerçekleşmiş olduğu için rücu davasında zamanaşımı definin kabul edilmesi ve davanın reddedilmesi gerekirdi. Olay 1957’de meydana gelmiş, ödeme 1965 tarihlinde yapılmış ve rücu davası 1972 tarihinde açılmış olduğuna göre 9. Hukuk Dairesi'nin rücu davasında zaman aşımının olay tarihinden itibaren işlemesi gerektiği görüşünde olduğu anlaşılmaktadır (1). Hukuk Genel Kurulu ise direnme kararındaki görüşü benimseye rek rücu davasında zamanaşımının ödeme tarihinden itibaren hesabedilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. 2. Yargıtay Kararları: İstihdam edilen ile istihdam eden arasın daki rücu davasında hizmet ilişkisi bulunan taraflar arasında zama naşımı süresinin on yıl olduğu ve üçüncü kişiye yapılan ödeme ta rihinden itibaren zamanaşımının işlemeye başlayacağı 22.5.1971 ta rihli Hukuk Genel Kurulu kararında belirtilm iştir (2). Sigorta tazminatını ödeyen sigortacının, sigorta ettirenin halefi sıfatıyle açacağı dava zamanaşımının, sigorta ettirenin aynı şahıs aleyhinde açabileceği davanın zamanaşımına tabi olduğu ve sürenin aynı tarihde işlemeye başlayacağı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hu kuk Kısmı Genel Kurulu’nun 17.1.1972 tarihli kararı ile kabul edilmiş tir (İBD. 1972 sa. 3-4, s. 312-319). 3. O lay: Hukuk Genel Kuruılu'nun 23.3.1978 tarihli kararına konu teşkil eden olay, kararın metninden, açık b ir şekilde anlaşılamamak tadır. Dosyası ile birlikde incelenme imkânı bulunduğu hallerde bir kararın kısa kaleme alınması, özellikle olayın ne olduğunun açık bir şekilde belirtilmemiş olması önemli sayılmayabilir. Ancak içtihat ya (1) (2) 9. Hukuk Dairesi 29.4.1968 ve 16.3.1971 tarihli kararlarında zamanaşımının başlangıç tarihinin ödeme tarihi olduğunu kabul etmişti (Mustafa Çenberci İş Kanunu Şerhi, 4. bası, 1978 s. 904 not 364 a). Görülüyor ki inceleme konusu 17.2.1976 tarihli kararıyla* 9. Hukuk Dairesinde bu konuda eski içtihadı değiştirme temgyülü ortaya çıkmış bulunmaktadır. M.R. Karabasan: Tazminat davaları. 1976, s. 996; Çenberci, age. s. 904, not 364 a. YAŞAR KARAY ALÇIN 375 ratan ve birleştiren bir yüksek mahkeme olarak Yargıtay kararlarının dosyayı bulma imkânı olmayacak ilgili diğer hukukçulara tam yararlı olabilmesi için olayın ve taraflar arasında uyuşmazlık konusunun ne olduğunun açık bir şekilde belirtilmesi şarttır. Yargıtay’ın bazı karar larında bu açıklık ve kesinliği memnuniyetle müşahade etmekle be raber bu uygulamanın henüz yaygın olmadığını da ilâve etmek iste riz. Yüksek lisans öğrencilerimizin ilgi ve yardımı ile tesbit edebildi ğimize göre söz konusu Hukuk Genel Kurulu kararında olay şudur: 1957’de EKİ’de çalışan bir işçi iş kazasında ölmüştür. Bu olay ned|eni ile 'hak sahipleri 1983’de işveren aleyhine manevî tazminat da vası açmıştır. Bu davada işveren % 75, aynı yerde çalışan başka bir işçi % 25 oranında kusurlu bulunmuş; EKİ 1965’de davacılara taz minat tutarını ödemiştir. İşveren 1972’de % 25 kusurlu işçi aleyhine rücu davası açarak ödediği tutarın % 25’ini davalı işçiden talep et miştir. Görülüyor ki inceleme konusu rücu davasında taraflar arasında hizmet ilişkisi mevcuttur. Hukuk Genel Kurulu 22.5.1971 tarihli ka rarında bu durumdia rücu davasında on yıllık zamanaşımı süresinin ödeme tarihinden itibaren işleyeceğini kabul etmiş olduğu için 22.3.1978 tarihli son kararı ile 22.5.1971 tarihli karardaki görüş teyit edilmiş olmaktadır. Ayrıca olayın sigorta hukuku ile ilgili olmadığı ve Hukuk Genel Kurulu kararı île içtihadı birleştirme kararı arasında bir çelişme olmadığı böylece anlaşılmaktadır. 4. "Ödeme tarihi zamanaşımı başlangıcı tarihidir” görüşünün sonucu : İşverene karşı on yılda zamanaşımına uğrayacak bir talep hakkı dolayısiyle rücu davasındla zamanaşımının ‘ödeme tarihi'nden itibaren başlıyacağı kabul edilirse zarardan kısmen veya tamamen sorumlu olabilecek ve işveren ile hizmet ilişkisi içinde bulunan kişi (işçi, müstahdem, memur..) hakkında zamanaşımı süresi olay ile öde me tarihi arasında geçen süre kadar uzatılmış olur. İnceleme konu su kararda olay (zarar) tarihi 1957, ödeme tarihi 1965’dir. Hukuk Ge nel Kurulunun içtihadına göre işçi.. 1975 yılına kadar işverene karşı sorumlu kalacak, zamanaşımı defini ileri süremeyecektir. Aynı olay (zarar) dolayısiyle işveren açısından olaydan on yıl sonra zamanaşı mı gerçekleşmiş olacak; işçi., ise rücu dolayısiyle işverene karşı 1975 yılına kadar zamanaşımı defini ileri süremeyecektir. Görülüyor ki bu içtihat ile hizmet ilişkisine dayanan rücu dava sında zamanaşımı süresi çalışan kişiler aleyhine uzatılmaktadır. Za 376 RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI TARİH manaşımı süresini içtihat yolu ile bir taraf aleyhine uzatmaya mah kemelerin yetkili olduğu savunulamaz. Ayrıca menfaatler durumu da bu gibi hallerde böyle bir çözümü haklı göstermez kanısındayım. Hukukî durumu, rücu davasının on yıllık zamanaşımı süresi içinde açılabilip açılamayacağına göre ayrı ayrı incelemek gerekir. 5. a) On yıllık süre içinde rücu davasının açılabilmesi : İşveren, on yıllık zamanaşımı süresi içinde ödeme yapmış ise rücu davasını da bu süre geçmeden açmak imkânına sahiptir. Olayda ödeme 1965 yılında yapılmıştır, zamanaşımı süresi ise 1967 yılında dolacak idi. İşveren geriye kalan iki yıl içinde rücu davası açabilirdi. Bu durum da işvereni korumak için haklı bir sebep kalmamaktadır. İşverenin, dbvayı sorumlu işçisine., ihbar etme hakkına (HUMK. 49-52) sahip olması zamanaşımı bakımından önemli değildir; çünkü ihbar ile zamanaşımı kesilmiş olmaz (3). Esasen ödeme, zamanaşı mı süresi geçmeden yapıldığına ve on yıl içinde rücu davası açmak mümkün olduğuna göre işveren açısından bu hakdan ve imkândan faydalanmak gerekmemektedir. 6. b) On yıllık süre geçtikden sonra rücu davasının açılması: Dava on yıllık süre içinde sonuçlanmamış ve işveren, ödemeyi za manaşımı süresi geçdlikten sonra yapmış ise ve ancak bu çok istisnai durumda rücu davasında ödeme tarihi zamanaşımı açısından önem lidir. Bu durumda riski kim taşıyacaktır; işveren mi, çalıştırdığı kişi mi ? İşveren mesuliyet sigortası yaptırmak suretiyle zararı ödemek riskinden hem kendisini, hem de çalıştırdığı kimseleri kurtarabilir. Medeni dünyada, hatta sosyalist ülkelerde bile basiretli işverenlerin yararlandığı bu yoldan istifade etmeyi düşünemeyen işvereni, çalış tırdığı kişiler aleyhine korumak ve yasaları onlar aleyhine zorlamak için haklı bir sebep kalmadığı kanısındayım. Olayda EKİ., işçisi aleyhine rücu davasını olaydan 15 yıl sonra, ödemeden 7 yıl sonra, on yıllık zamanaşımı geçtikten 5 yıl sonra aç mıştır. Rücu davasında davalının zarardan % 25 kusurlu olduğunu davacı, kendisi ile ölen işçinin hak sahipleri arasındaki davada veri len bilirkişi raporuna göre iddia edecektir. Gıyabında verilen bu bi lirkişi raporuna ve diğer iddialara karşı olaydan 15 yıl geçtikten son ra davalı işçi dtelil ve savunma bakımından korunmaya muhtaç du(3) BK. 133. Prof. Dr. Baki Kuru. Hukuk Muhakemeleri Usulü. 3. baskı 1974 s -550551 ve not 10. YAŞAR KARAYALÇIN 377 \ rumdadır. Esasen zamanaşımı müessesesinin kabul edilmesinin bir sebebi de davalının bir süre sonra delil ve savunma imkânlarını kay betmiş olması tehlikesidir. Rücu davasında zamanaşımının ödeme tarihinde işlemeye başla yacağı görüşünün olumsuz yönleri yukarda belirtilmiştir. Sorunun teorik açıdan da incelenmesi gerekir. Bunun için önce rücu davasının hukukî dayanağım açıkça tesbit etmek ve sonra o ilişkiye dayana cak talep hakkıyle ilgili zamanaşımı süresinin hangi tarihdte işlemeye başlayacağını tetkik etmek lâzımdır. 7. Rücu davasının hukukî dayanağı: İşverenin çalıştırdığı kişi aleyhine açacağı tazminat davasının hukukî dayanağı nedir? Zama naşımı sorununun halledilebilmesi için önce bu hususun açıkça tes bit edilmesi gerekir. İşverenin tazminatı zarar gören şahsa ödemiş olması, rücu da vasının hukukî dayanağını oluşturamaz. Çalıştırdığı kişinin işverene karşı bu tutarın tamamından veya bir kısmından sorumlu olabilmesi için geçerli bir hukukî sebebe dayanabilmesi gerekir. İşverenin rücu davasının hukukî dayanağı kanaatimce hizmet sözleşmesinde işverenin özen borcuna aykırı davranışı ile işverene zarar vermiş olmasıdır (BK. 321). İşverenin ödediği tutar dolayısıyle çalışan kimsenin sorumlu olabilmesi için o kişiden beklenen özen derecesine aykırı fiili ile zararın ortaya çıkmış olması gerekir (BK. 321 f3), aksi halde zararı işveren taşıyacaktır. Rücu davası, işverenin başkasına verilen zarardan sorumlu tu tularak ödeme yapması dolayısiyle çalıştırdığı kişiye karşı açtığı bir davadır. Bu dava ile işverenin bizzat zarar görmesi halinde çalıştır dığı kişiye ka rşı açacağı dava arasında bir fark yoktur. 8. Sözleşmeden doğan zararlarda zamanaşımı hangi tarihde iş lemeye başlar: BK. 128'de zamanaşımı "alacağın muaccel olduğu zamandan başlar...” hükmü yer almıştır. Zamanaşımı başlangıcını belirten bu genel hüküm açık değildir. Bu yetersizlik ve belirsizlik dolayısıyle İsviçre’de zamanaşımının başlayacağı tarihi tesbit etmek maksadıyle doktrinde ve uygulamada bir görüş geliştirmek zorunluğu ortaya çıkmıştır. Haksız fiillerde on yıllık zamanaşımı fiil tarihinden, bir yıllık za manaşımı ise zarar ve faile ittila tarihinden itibaren başlar (BK. 60 f 1). On yıllık zamanaşımının fiil tarihinden itibaren başlaması esası nın, BK. 98 f 2 ’deki hükme dayanarak, kıyasen sözleşmeden doğan 378 RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI TARİH zararlara da uygulanması gerektiği ileri sürülmektedir. Bu konuda bir sonuca varırken bu sözleşmenin özelliklerini de gözönüne almak gerektiğime şüphe yoktur. İsviçre'de genel olarak doktrin ve uygulamada benimsenen gö rüşe göre "sözleşmenin borçlunun fiili ile ihlâl edildiği taritıde ala cak muaccel olmuş sayılır" ve zamanaşımı bu tarihde işlemeye baş lar; zararın doğduğu tariıh bu bakımdan önemli değildir (4). Hizmet akdinde özen borcuna aykırı fiilde de durum aynıdır (5). 9. Rücu davasında zamanaşımının başlıyacağı tarih : İşverenin çalıştırdığı kişi aleyhime açacağı rücu davası hizmet sözleşmesine da yandığı içim çalışan kişinin sorumluluğunu gerektirecek fiil tarihin de zamanaşımının işlemeye başlaması gerekir. Yukarda belirttiğimiz genel ilkeden ayrılmak için bir sebep mevcut değildir. İşverenin ça lıştırdığı kişimin özen borcuna aykırı fiili dolayısiyle zararı ödediği ta rih mahkeme korarıyle de olsa kanaatimce önemli değildir. Çünki rücu davasının hukukî dayanağı ödeme olayı değil, davalı çalışan kimse tarafından hizmet sözleşmesinin özen borcuna aykırı fiil ile ih lâl edilmesidir. Zamanaşımının hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihde işlemeye başlayacağı görüşüne (6) evleviyetle katılmak mümkün de ğildir. Çalışan kişinin sözleşmeye aykırı fiili sonucu zarar zamanaşımı süresi içinde veya daha sonra ortaya çıkabilir. Zararın ortaya çıktı(4) K. Spiro : Die Begrenzung privater Rechte durch Verjahrungs-, Verwirkungs-und Fatalfristen, c. 1. Die Verjahrung von Forderungen, Bern, 1975, s. 44 ve not 4, 692 vdİsviçre Federal Mahkemesi'nin 17 Aralık 1974 tarihli kararı [BGE 100 (1974) II s. 342 ( f)] bu görüşü daha açık bir şekilde ifade e tm iş tir:’ ' İBK. 127'de yazılı on yıllık süre alacağın muaccel olduğu tarihde başlar (İBK. 130). Yö netici ortağın özen borcuna aykırı yönetiminden doğan zararın tazmini söz konusu olduğu için bunun ifası hemen (İBK. 75) yani zarar veren her işlem den sonra talep edilebilir. İçtihada göre sözleşmeye aykırı fiilden doğan taz minat talebi, ifa talebi ile aynı anda doğar ve zamanaşımı — zamanaşımını durduran ve kesen sebepler hakkındaki hükümler saklı kalmak üzere — zara rın öğrenilmesi söz konusu olmadan işlemeye başlar (BGE. 53 II 342, 87 II 158 nu. 2, 163)". (5) W. Schwander: Die Verjahrung ausservertraglicher und vertraglicher Schadenersatzforderungen. VVinterthur, 1963, s. 113, ayrıca s. 84-85’e de bak. (6) Bak. ve kar. Prof. Dr. S.S. Tekinay: Borçlar Hukuku, 3. bası, İstanbul 1974, s. 790-791. "Kural olarak bütün bu hallerde zamanaşımı rücu hakkına sahip olan kimse ile rücu borçlusu arasında akdî, ya da benzeri bir münasebet mevcut sa, zamanaşımının işlemeğe başlaması ancak bu münasebetin sona ermesiy le mümkün olmalıdır." YAŞAR KARAY ALÇIN 379 ğı tarih, rücu davasında ödeme tarihi (evieviyetle sözleşmenin sona erdiği tarih) çalışan kimsenin hukukî durumunda değişiklik yapmaz; çalışan kimse fiil tarihinden itibaren on yıl sonra işverene karşı za manaşımı defini ileri sürebilir. Zararın fiil tarihinden çoık sonra orta ya çıkmasının rizikosunu çalışan kimsenin taşıyacağına dair bir hü küm olmadığı gibi yukardaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı gibi böyle bir sonucu haklı gösterecek bir durum da yoktur. 10. Sonuç : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun rücu davasında za manaşımının ödeme tarihinde işlemeye başlayacağını kabul eden 22.5.1978 ve 22.3.1978 tarihli 'kararları kanaatimce teorik temelden yoksundur. Bunun sebebi konunun doktrinde yeteri kadar işlenme miş olmasıdır. Ayrıca bu çözüm yolu, bu yazıda belirtmeye çalıştı ğım çeşitli mahzurların ortaya çıkmasına, özellikle çalışan kişilerin sözleşmeye aykırı fiili dolayısıyle sorumluluğunda zamanaşımı süre sinin - fiil ile ödeme tarihi arasında geçecek süre kadar - uzatılma sına sebep olmakta, hukuken korunmaya muhtaç kişiler işveren le hine mağdur duruma düşmektedirler. Konunun gerek teorik açıdan, gerek sonuçları açısından yeniden ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Olay, yukarıdaki özellikleri ile intikal ettirilmiş olsaydı Hukuk Genel Kurulu bu davada oybirliği ile böyle bir sonuca varmaz, hatta 22.5.1971 tarihli kararındaki görüşü değiştirir, hiç olmazsa bu konu nun içti'hadjı birleştirme konusu yapılması yollarını arardı görüşün- KİTAP TANITMA İNŞAAT - İMAR - İHALE HUKUKU M ustafa Reşit Karabasan ( * ) , Üç c ilt, Sevinç matbaası, Ankara -1979, 1722 sahife, 750.— TL. O. Faruk KARACABEY (“ ) Bir yapıtı tanıtırken özetle şöyle dem iştim : "Olayı saptayan hu kukçu, olayın uyduğu, girdiği hukuki kurumun ne olduğunun anlaşıl ması Me kurumun incelenmesi, hukuki kurumu düzenliyen kuralların anlarrtlandiirılmasıyla olaya uygulanması yollarını izliyecektir. Bunun içinde hukukçu, çeşitli kaynaklara, özellikle o konuda d o y u r u c u eserlere (kitaplara) gereksinme duyacaktır” (***). Doyurucu eser ne dir? Hukuki kurum ve kurumlan bir bütün olarak ele alan, kurumun temelindeki ilkeleri sunan, kurumun getiriliş amacını ve giderdiği ge reksinmeyi en iyi şekilde belirleyip ortaya koyan, bütün bu bilgileri belli bir sistem ve uyum içinde sergileyen, o hukuki kurumun benzer kuramlarla- ilişkisini belirleyen ve gereksinmeyi izleyen; diğer yan ge reksinmeleri de içeren yapıtlar d o y u r u c u olma niteliğini taşır. Bu biçimde "kitap tanıtma” olarak kaleme aldığım yazılardaki temel amacım yayınlanmış yapıtlar hakkında bu yapıtı bulma ve ya rarlı olup olmadığını saptamak için karıştırma olanakları bulunmayan okuyucularla, o yapıt hakkında söyleşide bulunmaktır. Diğer bir de yişle okuyucunun bir kitapçıda on-onbeş dakikalık sürede kitabı ka rıştırarak neyin nasıl araştırıldığına bakmak işini yapmak ve gördük lerimizi tek yönlü sohbet biçiminde okuyucuya sunmaktır. Sayın Karahasan, bugüne dek verdiği yapıtlarıyla, hukukçular arasında özel bir yer ve ün sağlamıştır. En yeni yapıtı olan "İnşaat, İmar, İhale Hukuku” da yazarın yetkin ve özgün eserlerinden biridir. Yapıt, İnşaat ve İmalat Hukuku başlıklı birinci cilt, İmar Hukuku adlı ikinci cilt ve İhale Hukuku adlı üçüncü ciltten ve böylece toplam 1722 sayfadan oluşmaktadır. (* ) (** ) (***) Yargıtay Onbeşinci Hukuk Dairesi Üyesi. Yargıtay Tetkik Hâkimi. Yargıtay Dergisi, C : III, S : 3-4, Sh : 285-288 de Sayın Esat Şener’in “ M i ras Hukuku” adlı kitabını tanıtırken 382 İNŞAAT - İMAR - İHALE HUKUKU İnşaat ve İmalat Hukuku başlığını taşıyan cildin ilk bölümünde "Eser (istisna) sözleşmesi” yer alıyor. Eser sözleşmesinin niteliği, öğeleri ve diğer sözleşme türleri ile karşılaştırılması yapıldıktan son ra bu sözleşmenin 'hükümleri konusunda üstencinin (yüklenicininmüteahhidin) borçları ve iş sahibinin borçları inceleniyor. Eser söz leşmesinin çözülmesi ve sona ermesi konusundan sonra. Yasal İpotek Hakları konusu, datıa sonra da eser sözleşmesinde temerrüt ve so nuçları incelenmiş ve işlenmiştir. Eser sözleşmesi bölümü bu sözleş melerdeki "Ceza Koşulu” konusu işlenerek sona erdirilmiştir. Birinci cildin ikinci bölümünde "Arsa Payı Karşılığında Kat Yapı mı Sözleşmesi" konusu işlenmiştir. Kat mülkiyeti ve arsa payı karşı lığında kat yapım sözleşmeleri günümüzde en yaygın anlaşmazlıklara kaynak olmaktadır. Yapıtda, bu konu bir hukukçunun hiç bir durak samaya yer bırakmıyacak biçimde anlamasını sağlıyacak bir düzen içinde işlenmiştir. Deyim yerinde ise işin (A) sından (Z) sine ulaşılmış tır. Ş öyleki: kat mülkiyetinin tanımı, gerçek ve hukuki niteliği, söz leşmenin biçimi, biçime uymamanın sonuçları incelendikten sonra, konunun uygulamada önemli sayılan yönlerinden biri olan Emlâk Alım Vergisi, Emlâk Vergisi (Bina vergisi), Taşınmaz Değer Artış Ver gisi ile ilişkiler, bu yöndeki işlem ve esaslar sergilenmiştir. Böylece okuyucu konuyu çeşitli yönleriyle incelemek olanağı bulmaktadır. Üstenci (müteahhid) bir eseri yapıp- iş sahibine teslim etmekle işini bitiremiyor. Üstencinin bir de işveren kimliği var. İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları açısından yapması gereken çeşitli işlemlerle karşı karşıyadır. Bu yasalardan ve bu konulardan doğan görev ve sorum luluklarının işlenmesiyle yapıtın birinci cildinin sistematik kesimi so na ermektedir. Hukukun en önemli kaynaklarından biri de bilimsel içtihatlardır. Bunlar bilimsel yapıtlarda yer alır. Bu yapıtların sistematik eserler, şerhler, monografiler, makaleler, kronikler, bibliyografyalar ile içtihat derlemeleri ve eleştirileri gibi türleri vardır (*). Sistematik eserler ile şerhlerin bu sayılanlar içinde özel bir yeri vardır. Genel konularla ilgili yapıtlar ya sistematik ya da şerh türündendir. Sayın Karabasan son yapıtlarında, bu iki türü bir arada bütünleştirmiş ve böylece hem sistematik türün yararlarını hem de şerhlerin yararlarını okuyucuya birlikte sunmuş olmaktadır. (*) Ö. Faruk Karacabey, Uygulamalı Hukukta Yöntem ve Araştırma, Ankara-1976, Sh : 75,76. FARUK KARACABEY 383 Bu yapıtlarda uygulanan yöntem ve özellik bu inceleme konusu yaptığımız yapıtda da benimsenmiş ve uygulanmıştır. Bu nedenle bi rinci cildin dördüncü bölümü şerh niteliği taşıyan içtihatlardan oluş maktadır. Bu .içtihatlar sistematik incelemedeki konu sıralarına para lel olarak düzenlenmiştir. Yapıtın ikinci cildi "İmar Hukuku" başlığını taşımaktadır. Yazarın deyimiyle "yapı ya da büyük onarım” işleri eser sözleşmesinin büyük bir çoğunluğunu oluşturmakta ve bu işlemlerle ilgili konular İmar Hu kuku ile içiçedir. Buna göre eser sözleşmesi (inşaat ve imalat huku ku) ile imar hukukunu birlikte düşünmek, değerlendirmek ve incele mek gerekir. Yukarıda da söylendiği gibi, ancak duyulan gereksin melerin bütününe yanıt verebilecek yapıt doyurucu olacaktır. İnşaat ve İmalat Hukukunu, İmar Hukulku izlememişse yapıtın eksik ve yarım kalacağı ve sorunlara yanıt aranırken bir yerde tükeneceği doğaldır. İncelenen yapıtın doyuruculuğuna katkıda bulunan diğer bir yön de bu özelliktir. İmar hukuku hakkında sistematik açıklamayı, birinci cilt te olduğu gibi maddeler ve içtihatlar bölümü izlemektedir. İmarla ilgili tüzük ve yönetmelikler yapıtın yararını artırıcı bir başka unsur olmak tadır. Devlet ve kamu tüzel kişilerin yapı ya da onarım işleri ile alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde Borçlar Kanununda yer alan ve özel borç ilişkisi doğuran satım, eser ve kira sözleşmesine ilişkin hü kümlerine başvurmak gerekir. Ne var ki, öncelikle 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinin gözönünde bulundurulması zorunludur. Öyle ise buraya kadar sergilediğimiz konuları içeren di ğer bir yasanın da incelenmesi gerekmektedir. Yapıtın üçüncü cildi iş te bu gerekliliğin değerlendirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Üçüncü cil din ilk bölümü Artırma Eksiltme ve İhale Yasasının sistematik açık lamasını; ikinci bölümü bu yasanın maddeleriyle birlikte Yargıtay, Da nıştay ve Sayıştay kararlarından oluşan içtihatları kapsamaktadır. Yi ne bu yasa ile ilgili ve kamu ihalelerindeki sözleşme koşullarını içeren "Nafia (Bayındırlık) İşleri Genel Şartnamesi” içtihatlı olarak yer al maktadır. Bu şartnameyi kararnameler, yönetmelikler, izaıhatnameler ve genelgeler izlemektedir. Yapıt 26.9.1978 gün ve 2171 sayılı Yetki Yasasına dayanılarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan 17 ve 22 sayılı Yasa hükmündeki karar nameyle 2490 sayılı yasada yapılan değişiklikleri açıklamalarla ser gileyerek son bulmaktadır. Kitabı karıştırdık. Hangi konular, nasıl bir sistem içinde, ne şe kilde işlenmiş olduğunu gördük. Arti'k her okuyucu gereksinmesine göre eserin kendisine yararlı olup olmadığını değerlendirecektir. BİBLİYOGRAFYA YARGITAY KÜTÜPHANESİ HUKUK MAKALELERİ BİBLİYOGRAFYASI İbrahim KARAER (*) Bu çalışma; Yargıtay Kütüphanesine en son gelen süreli yayın larda (Dergi, ve gazetelerde) yayınlanmış olan hukukla ilgili maka leleri duyurmayı amaçlamaktadır. Bibliyografik künyeler konu baş lıkları altında, yazar soyadlarına göre (Yazar yoksa, makale adlarına göre) alfabetik bir düzende verilmiştir. Dergilerde yayınlanan makalelere ait referanslarda şu şekil ve sıra gözetilmiştir. Makale yazarının soyadı, adı. Makalenin adı. Sü reli yayının adı. Cilt sayısı (Sayısı), yayınlandığı tarih ve makalenin hangi sayfalarda yer aldığı belirtilmiştir. Gazetelerde yayınlanan makalelere ait referanslarda ise; yazar adından sonra makale adı, yayınlandığı gazete ve tarifi belirtilmiştir. Bibliyografik künyelerin sonuna üç basamaklı bir sıra numarası, eklenmiştir. Bu sıra numarası, yıl sonunda hazırlanacak olan yazar adları dizininden, bibliyografik künyelere ulaşımı sağlayacaktır. I — GENEL HUKUK ADASAL, Prof. Dr. Rasim. Psikososyal güvensizlik. Cumhuriyet, 27 Ocak 1979. (585) ALTUN, Cevdet. Noterlik işlem formül leri ve bir uyarı. TNB Hukuk Dergi si. (19) 1978, 34 - 35. (586) BAYRAKTAR, Doç. DR. Koksal. Çevre re korunmasında yeni hukuk an layışları... Milliyet. 3 Mart 1979. (587) (*) Yargıtay Kütüphane Müdürü. BELGİL, Vehbi. Hukukta ilginç geliş meler. Cumhuriyet 4 Şubat 1979. (588) BENGÜ, Selçuk C. Çocuklar, hukuk çular. Cumhuriyet, 17 Mart 1979. (589) BENGÜ, Selçuk C. Göstermelik ilgiler bitsin “ Çocuk Yılı" dolaysıyla ço cuk hukukunu koruyacak kurum lar, yargılıklar açılsın bu yıl. Ge rekli yasalar çıksın. Cumhuriyet, 27 Ocak 1979. (590) 386 YARGITAY KÜTÜPHANESİ HUKUK MAKALELERİ BİBLİYOGRAFYASI BİLGİN, Fuat. Harçlar kanununun 44/2 maddesinde geçen bütün imzaların tasdiki kanunen şart oolan muame lelerin tesbiti. TNB Hukuk Dergisi. (19) 1978, 58-61. (591) BOYACI, Ender Kâmil. Milli İstihbarat Teşkilatı “ Emniyet Kuvveti” midir? Günümüzde Yargı. (35) 1979, 5-6. (592) BUDAK, Mazhar. Yüksek Hakimler Ku rulu Başkanı Mazhar Budak’ın, İs tanbul Barosu kuruluşunun 100. yıl dönümü konuşmaları. Adalet dergi si. 69 (3-4) 1978, 185 - 187. (593) CAN, Mehmet. Adalet Bakanı, sayın Mehmet Çan’ın İstanbul Barosu ku ruluşunun 100. yıldönümü konuş maları. Adalet Dergisi. 69 (3-4) 1978, 181 - 183. (594) KILIÇBAY, Prof. Dr. Ahmet. İktisat po litikası ile dış politika ilişkileri. Son Havadis, 24 Ocak 1979. (602) KILIÇDAROĞLU, Kemal- Yetki yasası neler getiriyor... Yasa Hukuk Dergisi. II (2) 1979, 177 - 186. (603) KIZILAY, Erkal. “ Tarım - işyasa tasa rısı’1 hakkında. Yasa Hukuk Dergisi. II (2) 1979, 186 - 189. (604) KOÇMAN, Ali. 1979 yılına girerken Türkiye'nin sorunları. İşveren. XVII (5) 1979, 21 - 25. (605) ÖZDOĞAN, Ali Necati. Devlet avukat lığı hizmeti. Orman Hukuku Dergi si. II (5) 1978, 49 - 68. (606) SAKMAR, Doç. Dr. Ata. Dövizle asker lik ve yurt dışındaki işçiler. Milli yet, 7 Mart 1979. (607) ÇATALOĞLU, Prof. Dr. Oğuz. Devlet idaresinde Kemalizm- Son Havadis, 24 Şubat 1979. (595) SAVCI, Prof. Dr. Bahri. Gözlemci gö züyle. Cumhuriyet, 22 Şubat 1979. (608) DİNÇSOY, Enver, 492 sayılı harçlar kanununun 44. maddesi 2. fıkrasına göre bütün imzaların tasdiki kanu nen şart olan muameleler nelerden ibarettir TNB Hukuk Dergisi. (19) 1978, 62 - 64. (596) SEPETÇİOĞLU, Mahmut Yılmaz. No terliklerin yetki çevresi. TNB Hukuk Dergisi. (19) 1978, 36 - 39. (609) DÖNMEZER, Prof. Dr. Sulhi. Çocuk yılı ve halimiz. Son Havadis, 8 Şu bat 1979. (597) EREM, Prof. Dr. Faruk. Dünya buna lımı ve beyaz yakalı askerler. Mil liyet, 1 Şubat 1979. (598) ERSÖZ, Kerempeli. Noterlik işlemle rinde fabrikasyon üretim dönemine geçmek zorundayız. TNB Hukuk Dergisi. (21) 1979, 28 - 36. (599) KARABEY, Haydar. Sultanahmet'te ad liye. Cumhuriyet, 10 Mart 1979. (600) KAYABEKMAN, Asım. Noterlik aida tı birlik harcamaları ve noter yar dım sandığı (fonu). TNB Hukuk Dergisi. (21) 1979, 23 -27. (601) SÜZEN, Orhan. İhale yasasında ne ler değişti? Cumhuriyet, 15 Mart 1979. (610) ŞENER, Esat- Noterlerin yargı organı ile ilişkileri. TNB Hukuk Dergisi. (21) 1979, 3 - 7. (611) ŞENER, Esat. Noterlik kanununa ge tirilen yeni hükümlerin bir kısmı üzerinde düşünceler, TNB Hukuk Dergisi. (19) 1978, 7 - 10. (612) ŞENGÜN, Rahmi. Düzenleme-onaylama (Noterlikte). TNB Hukuk Dergi si (19) 1978, 40 - 41. (613) TANJU, Fahrettin. Noterlik nedir? TNB Hukuk Dergisi. (21) 1979, 13 -19. (614) TOYGAN, Kemal. Bir öykünün sonu. TNB Hukuk Dergisi. (19) 1978, 30-33 (615) İBRAHİM KARAER ÜNAL, Dr. Şeref. Yurt dışında konso losluklar tarafından düzenlenen res mi belgelerin yurt içinde tasdiki. TNB Hukuk Dergisi. (21) 1979, 20-22. (616) ADALET ÖRGÜTÜ BİLEN, Tuncay. Uygulamada Yargı tay'ın işlevi. Günümüzde Yargı. (35) 1979, 20. (617) BÖRTÜÇÜNE, İ. Hatay. İngiltere'de ço cuk mahkemeleri. Adalet Dergisi. 69 (3-4) 1978, 315 - 320. (618) 387 IH — ANAYASA HUKUKU AKSAKAL, İbrahim Vecdi. Rejim açı sından seçim güvenliği. Tercüman, 13 Şubat 1979. (627) ARMANER, Doç. Dr. Neda. L a y ik lik : Sürekli güncel. Cumhuriyet, 9 Mart 1979. (628) AYBAY, Doç. Dr. Rona* Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı geriye yürür m ü? Milliyet, 9 Mart 1979. (629) BAYRAKTAR, Kılıçarslan. lar çağında Kemalizm. dis. 14 Mart 1979. Bilgisayar Son Hava (630) II — DEVLETLER HUKUKU GEVGİLİ, Ali (Forumu yöneten). İran, yakın doğu’da değişim ve Türki ye. Foruma katı lanlar: Prof. Dr. Yılmaz Altuğ, Prof. Dr. Erol Mani salI ve Prof. Dr. İlter Turan. Milliyet, 21 Ocak 1979. (619) KABAALİOĞLU, Haluk A. Uluslararası Adalet Divam’nın geçici koruyucu tedbirler alma yetkisi ve Yunanis tan'ın talebi. Danıştay Dergisi. 8 (28 - 29) 1978, 35 - 75. (620) LÜTEM, Prof. Dr. İlhan. Ege kıta sa hanlığı ve uluslararası Divan'ın ka rarı. Milliyet 2 Şubat 1979. (621) ÇAĞLAR, Dr. Bakır. Kamu özgürlükle rinin korunması ve Fransız Anaya sa Konseyi üzerine. Günümüzde Yargı. (33) 1979, 7-8. (631) ÇAYLIGİL, Gülçin. İnsan hakları ev rensel bildirisi ve Türkiye'de kadın ların sınıfsal konumu. Günümüzde Yargı. (35) 1979, 7 - 8. (632) ÇELENK, Halit. Düşünce mi ? Eylem mi ? Cumhuriyet, 10 Ocak 1979. (633) DEMİRCİOĞLU, Dr. A. Murat. Avrupa komünüzmi. Cumhuriyet, 13 Şubat 1979. (634) MANİZADE, Prof. Dr. Derviş. Kıbrıslılar’ın kabul edebileceği anlaşma şartları. Tercüman, 14 Şubat 1979. (622) DÖNMEZER, Prof. Dr. Sulhi. Olağan üstü hal rejimleri. Son Havadis, 8 Mart 1979. (635) SOYSAL, İsmail. Cumhuriyetin dış politika belgeleri. Milliyet, 15 Şubat 1979. (623) EREM, Prof. Dr. Faruk Demokrasiler de sıkıyönetim. Cumhuriyet, 21 Şu bat 1979. (636) TÜRKKAN, Dr. Reha Oğuz. Batı, Tür kiye’yi kaybetmeyi göze alabilir mi? Milliyet, 6 Şubat 1979. (624) ÜRÜNLÜ, Coşkun. Türkiye AET ilişkileri ve kış uykusu. Milliyet, 12 Şubat 1979. (625) GEVGİLİ, Ali (Forumu yöneten). Tür kiye’ nin demokratik gelişimi ve Ab di İpekçi olayı. Foruma katılanlar: Prof. Dr. Zafer Tunaya, Prof. Dr. Vakur Versan ve Doç. Dr. Emre Kongar. Milliyet 11 Şubat 1979. (637) ZAİM, Prof. Dr. Sabahaddin. Ortak Pazar ve Türkiye. Hergün, 9 - 1 1 Ocak 1979. (626) GİRİTLİ, Prof. Dr. İsmet. Kemalizm ve lâiklik. Son Havadis, 5 Mart 1979. (638) 388 YARGITAY KÜTÜPHANESİ HUKUK MAKALELERİ BİBLİYOGRAFYASI GÜL, Kemal Vehbi. Demokrasimizin yeniden ıslahı. Tercüman, 30 Ocak 1979. (639) SEROZAN, Doç Dr. Rona. Anti terörkontr terör. Cumhuriyet, 22 Ocak 1979. (653) GÜLAHMEDOĞLU, Hüsamettin. “ 142" Anayasa Mahkemesinde. Hsrgün, 17 Şubat 1979. (640) SEZEN, Merih. Anayasal düzenin ko runması. Cumhuriyet, 8 Ocak 1979 (654) GÜRLEROĞLU, Burhan. Anayasa ve basın. Tercüman, 19 Mart 1979. (641) ŞENER, Esat. Kadınların hukukî sta tüsüne bakış. Yargıtay Dergisi. 5 (1) 1979, 43 - 64. (655) İLHAN, Doç. Dr. Ersan. Lâiklik sem pozyumu ve anımsattıkları. Günü müzde Yargı. (34) 1979, 5 - 6. (642) TANÖR, Doç. Dr. Bülent. Lâiklik bir ithal malı m ıdır? Günümüzde Yar gı, (34) 1979, 7 - 9. (656) KAZAN, Turgut. Anarşi, demokrasiyi zedelemeden önlenmeli. Milliyet, 27 Aralık 1978. (643) TANÖR, Doç. Dr. Bülent. TCK. 142, bi lim özgürlüğü ve yüksek mahkeme ler. Günümüzde Yargı. (35) 1979, 9 - 10. (657) KAZAN, Turgut. Grevin cezası olur m u? Cumhuriyet, 7 Mart 1979. (644) TANÖR, Doç. Dr. Bülent. Yeni tasarı da toplanma özgürlüğü. Günümüz de Yargı. (33) 1979, 17 -20(658) KAZAN, Turgut. Sıkıyönetime yolla nacak dosyalar. Cumhuriyet, 5 0 cak 1979. (645) TİKVEŞ, Doç. Dr. Özkan. Anayasa Yar gısı. Adalet Dergisi. 69 (3 - 4) 1978, 267 - 279. (659) ORTAYLI, Dr. İlber. kiye. Günümüzde 11 - 12. VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet. De mokrasinin iki ucu. Cumhuriypt, 13 Mart 1979. (660) Laiklik ve Tür Yargı. (35) 1979, (646) SAVCI, Prof. Bahri. "Law And Order" Cumhuriyet, 2 Ocak 1979. (647) SAVCI, Prof. Bahri, özgürlüklerde ye ni boyutlar. Cumhuriyet, 13 Mart 1979. (648) SAVCI, Prof. Bahri. Sıkıyönetimin do ğası üstüne. Cumhuriyet, 25 Ocak 1979. (649) SAYMAN, Doç. Dr. Yücel. Dernekler yasasındaki değişiklik neyi götürü y o r? Günümüzde Yargı, (33) 1979, 12 - 16. (650) SERİM, Dr. Ekrem. Batı demokrasisi nin bugünkü sorunları. Adalet Der gisi. 69 (5 - 6) 1978, 453’ - 475. (651) SEROZAN, Doç. Dr. Rona. Anti terör m ü? Günümüzde Yargı, (33) 1979, 9-11. (652) IV — İDARE HUKUKU CANDEMİR, Taner. Askeri yüksek idare mahkemesinin görev alanı. Danıştay Dergisi. 8 (28-29) 1978, 26-34. (661) CANTÜRK, Kemal. Yeni Belediye ge lirleri kanunu ve ters güdüm. Tercü man, 6 Mart 1979. (662) DİNCER, Ali. Belediyeler, sivil toplum ve demokrasi. Milliyet, 16 Ocak 1979. (663) DÖNMEZER, Prof. Dr. Sulhi. Çekle tediye. Son Havadis, 15 Mart 1979. (664) DURAKOĞLU, Ahmet. Bakanlar Ku rulu ve yetki düzeni. Milliyet, 25 Ocak 1979. (665) İBRAHİM KARAER 389 GEVGİLİ, Ali (Formu yöneten). Kent ler ve belediye gelirleri yasası Fo ruma katı lanlar: Aytekin Kotil, Prof Dr. Sevim Görgün, ve Doç. Dr. İz zettin Önder.Milîiyet, 18 Şubat 1979. ( 666) GÖKÇE, Abbas. Belediye mallarının satışı. Y gscî Hukuk Dergisi. II (2) 1979, 173 - 176 (667) GÖKÇE, Abbas. Memurların yargılan malarına ilişkin yasalarda öngörü len itirazın niteliği ve doğurduğu sonuçlar Yasa Hukuk Dergisi. I (12) 1978, 2004 -2011. ( 668) ÖZBAKAN, Hulusi. Nasıp düzeltilme si. Danıştay Dergisi. 8 (28-29) 1978. 18-25. (669) ÖZKAN, Necdet. Belediyelerin kurum laşması sorunu. Cumhuriyet, 10 Şu bat 1979. (670) KILIÇBAY, Prof. Dr. Ahmet. Tam ça lışma yasası ve üniversite. Tercü man, 27 Şubat 1979. (678) SAYLAN, Prof. Dr. Türkan. Tam gün çalışma ilkesi zedelenmemeli. Mil liyet, 20 Ocak 1979. (679) TEVRÜZ, Doç. Dr. Mahir. Tam gün çalışma yasası ve yönetmelikteki aksaklıklar. Tercüman, 2 Mart 1979. (680) ÜNİVERSİTELER YASASI ATEŞ, Kemal. Öğretim yardımcıları. Cumhuriyet, 18 Ocak 1979. (681) ÜŞENMEZ, Dr. Şuayip. Yeni üniversi teler yasa taslağının geitrecekleri ve götürecekleri. Hergün, 9 Ocak 1979. (682) SEZEN, Merih. Devlet personel rejimi. Cumhuriyet. 6 Mart 1979. (671) CEZA HUKUKU ŞENER, Doç. Dr. Orhan. En az geçim indirimi nasıl saptanabilir? M illi yet, 21 Şubat 1979. (672) AKGİRAY, Haşan Basri. 141 ve 142 ve ilgili davalar. Cumhuriyet, 24 Ocak 1979. (683) ZENDÎNOĞLU, Haceli. Belediye gelir leri kanununda değişiklik yapılma sına ilişkin kanunun yürürlüğe g ir mesi beklenirken. Hergün, 17 Mart 1979. (673) BAŞARAN, Özdemir. Orman suçların dan doğan zararlarda zamanaşımı. Orman Hukuku. Dergisi. 2 (6) 1978, 31 - 46. (684) TAM GÜN YASASI ATABEK, Erdal. Tam süre ilkesine gerçekçi bakmak Cumhuriyet, 2 Şu bat 1979. (674) EGEMEN, Ercan. Tam gün ve yasal açıdan hekim ücretleri. Milliyet, 22 Şubat 1979. (675) GEVGİLİ, Ali (Forumu yöneten). Tam süre yasası tıp fakülteleri. Foruma katılan|ar: Prof. Dr. Coşkun Özdemir, Prof. Dr. Aydın Aybay ve Prof. Dr. Nurettin Sözen. Milliyet, 28 Ocak 1979. (676) GÜLESEN, Prof. Dr. Özdemir. Tam süre yasası, sağlık bunalımının ana çözümüdür. Milliyet, 7 Şubat 1979. (677) BAYRAKTAR, Doç. Dr. Koksal (Çev.). Çevre korunmasında ceza hukuku nun katkısı üzerine (Avrupa Konse yi Bakanlar Komitesinin 28.9.1977 tarihli 275. oturumunda kabul edi len karar), Yasa Hukuk Dergisi. II (1) 1979, - 23. (685) BELGİL, Vehbi- Daha çağdaş cezalara doğru. Cumhuriyet, 11 Şubat 1979. ( 686 ) CIVAOĞLU, Güneri. 141 ve 142. Ter cüman, 31 Ocak 1979. (687) DEMİREL, Dr. Hakkı. Suç ve cezala rın kanuniliği prensibi. TNB Hukuk Dergisi. (21) 1979, 37-41. ( 688) DÖNMEZER, Prof. Dr. Sulhi. Ceza ları ağırlaştırmak. Son Havadis. 25 Ocak 1979. (689) 390 YARGITAY KÜTÜPHANESİ HUKUK MAKALELERİ BİBLİYOGRAFYASI GÖZÜBÜYÜK, Dr. Abdullah Pulat. Dev let memurlarına karşı cürümler (Tahkir ve müessir fiil). Adalet Der gisi. 69 (3-4) 1978, 231-247. (690) GÖZÜBÜYÜK, Dr. Abdullah Pulat. Devlete ait mühürler ve damgalar ile sairalâmetlerin taklidi. Adalet Dergisi. 69 (5-6) 1978, 347-383- (691) ÖNDER, Ali Rıza- Devleti tezyif suçları. Yargıtay (I) 1979, 5-12. tahkir ve Dergisi. 5 (692) YALKUT, Dr. Necdet. Cezayı azaltıcı tahdiri sebebler üzerinde muka yeseli bir inceleme. Ada!et Dergisi. 69 (3-4), 321-328. (693) YURTCAN, Doç. Dr. Erdener. Çocuk yılında suçlu çocuklar, - Milüyeî, 1 Mart 1979. (694) ADLÎ TIP GÖK, Prof- Dr. Şemsi. Adlî tıpta otop si tekniğinin özellikleri ve dikkat edilecek hususlar. Yazanlar: Prof. Dr. Şemsi Gök, Dr. R. Özdemir Kolusayın. Adalet Dergisi. 69 (3-4) 1978, 329-346 s. (695) GÖK, Prof. Dr. Şemsi. Çocuk öldürme (İnfanticide) ve adli tıp sorunları. Y azanlar: Prof. Dr. Şemsi Gök ve Doç. Dr. R. Özdemir Kolusay. Ada let Dergisi. 69 (5-6) 1978, 521-530 (696) CEZA YARGILAMA HUKUKU BAŞOĞLU, M, Ünal. Savcılık ve za bıta ilişkileri Yargıtay Dergisi. 5 (I) 1979, 13-26. (697) OKAN, H. Hüsnü. Memurin muhakematı hakkında muvakkat kanunun anayasa karşısındaki durumu. Ada let Dergisi. 69, (5-6) 1978, 491-503. (700) SELÇUK, Sami. İki aşamalı hüküm. Cumhuriyet, 18 Ocak 1979. (701) İNFAZ HUKUKU EDİS. T. Refik. Cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı kanunun, ceza ların ertelenmesi ile ilgili 6. mad desi üzerinde incelemeAdalet Dergisi. 69 (3-4) 1978, 281-314. (702) EDİS. T. Refik. Ertelenmiş cezaların yerine getirilmesi ve düşmesi. Adalet Dergisi 69 (5-6) 1978, 477-490. (703) YÜCEL, Dr. Mustafa T. Korunmaya muhtaç, suçlu ve suçsuz çocuklar. Yasa Hukuk Dergisi. II (1) 1979, 13-20. (704) YÜCEL. Dr. Mustafa T. Siyasi hüküm lülerin tretmanı. Adalet Dergisi. 69 (3-4) 1978, 201-206. (705) VI — MEDENİ HUKUK ŞENER, Esat. Boşanma sebeblerinde gelişme ve değişmeler. Adalet Der gisi. 69 (5-6) 1978, 531-543 (706) VURAL, Perihan. Noterlikte velâyeten yapılan işlemler konusundaki bazı tereddütler. TNB Hukuk Dergisi(21) 1979, 42-46. (707) AİLE HUKUKU ÇAĞLAYAN, M. Muhtar.Mülki idare amirlerinin adliye ve Cumhuriyet savcıları ile olan ilişkileri üzerin de inceleme. Adalet Dergisi. 69 (3-4) 1978, 249-265. (698) KALELİ, Şakir. Evlat edinmenin koşul ları. Yargıtay Dergisi. 5 (1) 1979, 65-80. (708) ÇAĞLAYAN, M, Muhtar.Tevkif (tut ma) üzerinde inceleme II. Adatet Dergisi. 69 (5-6) 1978, 396-407. (699) ÖKTEMER, Semih. 1512 sayılı noter lik kanunu açısından mirasın tak simi sözleşmesi. Adalet Dergisi. 69 (3-4) 1978, 189-200. (709) MİRAS HUKUKU 391 İBRAHİM KARAER BORÇLAR HUKUKU VIII — İCRA V© İFLAS HUKUKU AKMAN, Dr. G. Sermet. Genel işlem şartları. Günümüzde Yarg;. (35) 1979, 13-18. (710) ŞİMŞEK, Edip. Kambiyo senetlerine dayanan ihtiyati haciz. Adalet Der gisi. 69 (3-4) 1978, 207-229. (721) DOĞAN, Mürsei. Türk iş hukukunda ibra sözleşmesi. Yargıtay Dergisi. 5 (1) 1979, 167-193. (712) TUNCER, Ali Naci. Bir zarara birden çok kişinin birlikte neden olmasın da zincirleme (müteselsi) sorumlu luk ve rücü ilişkileri. Adalet Dergisi69 (5-6) 1978, 408-452. (713) ULUSAN, Dr. İlhan. Medeni hukukyönünden "Sorumluluk hukukunda son gelişmeler II" sempozyumu. Günü müzde yargı. (33) 1979, 23-24. (714) ZEYNELOĞLU, Ahmet. Akid yapma öz gürlüğü. TNB Hukuk Dergisi. (21) 1979. 8-12. (715) KİRA HUKUKU ÖKTEMER. Y. Semih. Kira parasının tesbiti davalarına ait ilâmların yeri ne getirilmesi TNB Hukuk Dergisi. (19) 1978, 11-18. (716) VII TİCARET HUKUKU ERDEM, Osman. Varant’ın niteliği ve fonksiyonları. Adalet Dergisi. 69 (5-6) 1978- 506-519. (717) KALAFATOĞLU, Uğur. Ticaret siciline tescil edilmezdenönce ticaret şirket leri adına imzalanan senet ve akde dilen sözleşmelerin geçerliliği. TNB Hukuk Dergisi. (19) 1978. 65-75. (718) ÖNAL, Recep. Bankalar için nasıl bir düzenleme yapılmalı? Milliyet 5 Şu bat 1979 (719) TANSU, Fahrettin. Kambiyo senetleri nin ibraz ve protestosu. TNB Hukuk Dergisi. (19) 1978, 19-29. (720) IX — MEDENİ YARGILAMA HUKUKU GİRİTLİOĞLU, Doç. Dr. Necla. Müda halenin men’i davasında kesin hük Yargı. mün kapsamı. Günümüzde (34) 1979, 10-13 (722) KARAYALÇIN, Prof. Dr. Yaşar. İsviç re’de tahkim. Yargıtay Dergisi. 5 (I) 1979, 139-155. (723) KUNTMAN, Osman. Taviz bedellerine ilişkin davalarda adliye mahkemele ri görevlidir. Günümüzde Yorga. (35) 1979, 19. (724) X — İŞ HUKUKU KAZAN, Turgut. Yargıtay grevi sınırlı yor. Cumhuriyet, 23 Şubat 1979. (725) SOYER, M. Polat. İsviçre hukuku ile Alman hukukunda işçi ve işveren için farklı feshi ihbar önellerinin söz leşmeyle kabul edilmesi sorun,uDoktirinde bazı görüşler ve yasal gelişmeler. Yasa Hukuk Dergisi. I (12) 1978, 1997-2003. (726) ÜNSAL, lışma 1979, YOLUÇ, veren. Engin. Dördüncü plan ve ça dünyası. Milliyet, 24 Şubat (727) Ahmet. Yönetime katılma. İş XVII (I) 1978, 7-13. (728) XI — SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU CUHRUK, Mahmut. Kamu kuruluşların da geçen hizmetlerin birleştirilmesi, birleştirilen süreler üzerinden kıdem tazminatının hesaplanması. Adalet Dergisi. 69 (5-6) 1978, 385-395. (729) KIZILAY, Erkal. Sosyal sigortalar hu kuku açısından orman işçiliğinde sosyal güvenlik uygulaması. Orman Hukuku Dergisi 2 (5) 1979, 38-47. (730) 392 YARGITAY KÜTÜPHANESİ HUKUK MAKALELERİ BİBLİYOGRAFYASI XII — VERGİ HUKUKU ALİEFENDİOĞLU, Dr. Yılmaz. Vergide uzlaşma. Danıştay Dergisi. 8 (28-29) 1978, 3-17 s. (731) CİNMAN, M. Mithat. Ücretleri yıllık ver gileme. Cumhuriyet, 26 Şubat 1979. (732) ERACAR, Yılmaz. Vergi kaçakçılığının ardındaki gerçekler. Milliyet 9 Şubat 1979. (733) ERGİNAY, Prof. Dr. Akif. Vergi tasarı ları nasıl olmalı? Milliyet, 22 Ocak 1979. (734) İNAL, Dr. A. Metin. En az geçim indi rimi özel indirim ve yeni vergi yasa tasarısı. İşveren. XVII (4) 1979, 9-12. (735) KILIÇDAROĞLU, Kemal. Vergi yöneti mi. Cumhuriyet, 19 Mart 1979. (736) OKYAY, Haldun. Türkiye’de vergilendirilmiyen kaynaklar. Milliyet, 20 Mart 1979. (737) PAMAK, Mehmet. Son vergi tasarısı adaletsizlikleri daha da arttıracak yapıdadır. Tercüman, 19 Şubat 1979. (738) PAMAK, Mehmet. Ücretliler daha fazla vergi yükü altına giriyor. Tercüman, 9 Mart 1979. (739) Waline, Marcel. Vergi cezalarının hu kuki niteliği. Çev. Tahsin Yağmurlu Danıştay Dergisi. 8 (28-29) 1978, 7681. (740) ZENDİNOĞLU, Haceli. Vergi kaçakçılığı meselesi. Hergün, 19 Mart 1979. (741) XIII KOOPERATİF HUKUKU USLUOĞLU, H. Avni. Hizmet koopera tifinin nedeni. Cumhuriyet, 25 Ocak 1979. (742) XIV — ORMAN HUKUKU BAŞARAN, Özdemir. Makiliklerde uy gulama. Orman Hukuku Dergisi. 2 (5) 1978, 19-37. (744) ÇAKMAKOĞLU, Tahsin. Orman işlet melerinde dava servisi. Orman Hu kuku Dergisi. 2 (6) 1979, 55-57. (745) USLUOĞLU, H. Avni. Bir onama kara rının eleştirisi. Orman Hukuk Dergisi. 2. (5) 1978, 65-70. (746) USLUOĞLU, H- Avni. Bir uyuşmazlık mahkemesi kararı. Yargıtay Dergisi. 5 (1) 1979, 33-42. (747) USLUOĞLU, H. Avni. Orman kadast rosunun arazi kadastrosundan farkı. Orman Hukuku Dergisi. 2/(6) 1978, 5-30. . (748) XV — TRAFİK HUKUKU AKTÜRK, Rebii. Trafik sorunu, kara yolları trafik yasasının uygulanma sında görülen aksaklık ve eksiklik ler, düşünülen önlemler. Yargıtay Dergisi. 5 (1) 1979, 27-32. (749) TARANAN YAYINLARIN LİSTESİ ADALET DERGİSİ. 69 (3-4, 5-6) 1978. DANIŞTAY DERGİSİ. 8 (28-29) 1978 GÜNÜMÜZDE YARGI AYLIK DERGİ. (33, 34, 35,) 1979 İŞVEREN AYLIK DERGİ. XVII (I) 1978, XVII (4,5) 1979 ORMAN HUKUKU DERGİSİ. 2 (5,6) 1978 TNB (Türkiye Noterler Birliği) Hukuk Dergisi. (19) 1978, (21) 1979 YARGITAY DERGİSİ. 5 (I) 1979. YASA HUKUK DERGİSİ. I (12) 1978, II (1-2) 1979. GAZETELER : Cumhuriyet, Hergün, Hürriyet, Milliyet, Son Havadis, Tercüman (1 O ca k-20 Mart 1979 tarihleri arası) İBRAHİM KARAER 393 YARGITAY KÜTÜPHANESi’NE GELEN KİTAPLAR Bu çalışma; Yargıtay Kütüphanesi'ne gelen yayınları duyurmak amacıyla hazırlanmıştır. Bibliyografik künyeler, yazar soyadlarına göre alfabetik bir düzende verilmiştir. Çalışmalarımızın sürdürülece ğini bildirir saygılar sunarız. AKINCI, İbrahim Ethem. Demirci akın cıları. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1978. VIII, 465, s. (Yayın N o: XVI. Dizi - Sa. 33) 300 TL. ALTINTAŞ, Dr. Mustafa, Türkiye’de planlı kalkınma ve uygulama so nuçları. Ankara, AİTİA Muğla İş letmecilik Yüksek Okulu, 1978. XIV. 404 s. (Yayın No : 2) 30 TLAŞKUN Prof. Dr. İnal Cem. İşgörenEğitsel yapıt. Eskişehir, Eskişehir İTİA, 1978. X, 720 s. (Eskişehir İTİA Yayınları No : 207, Kütahya Yöne tim Bilimleri Yüksek Okulu Yayın ları N o. 2) ATABEK, Reşat. İş kazası ve sigor tası. İstanbul, Erdini Basım ve Ya yınevi, 1978, VIII, 440 s. 440 TL. CEM, Dr- Cemil Kamu yönetimi ve toplumsal dilbilim açısından Tür kiye'de kamu görevlilerinin yabancı dil sorunları. Ankara, Türkiye ve Or ta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 1978. XVI, 271 s. (Yayın N o: 176) 60. TL CİHAN, Doç. Dr. Erol. Cebir kullanma cürmü (TCK m. 188). İstanbul, İÜ Hukuk Fakültesi, 1978. XII, 207 s. (Yayın N o: 573) 35 TL. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü no : 1. 1803 sayılı kanunun 15 nci maddesinin (A) bendinin değiştiril mesi ve bu maddeye (E) bendinin eklenmesi hakkında kanun. Kanun No: 2110, Kabul tarihi: 26.1.1978. Ankara, TBMM Basımevi, 1978. X, 81 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütü ğü no : 2. Emine Lale Oraloğlu'nun kaçakçılık nedeniyle cezanın bütün hukuki neticeleriyle affına dair ka nun. Kanun no : 2111, Kabul tari hi: 14.2.1978, Resmi gazete: 23.2. 1978 - 16209. Ankara, TBMM Ba sımevi, 1978, VI, 49 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütü ğü no: 3-13.7.1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111. maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek geçici madde eklen mesi hakkında kanun ( Bu kanun Anayasa Mahkemesinin 1978/28 esas ve 1978/36 karar sayısı ile 23.5.1978 tarihinde iptal edilmiştir). Kanun no : 2112, Kabul tarihi: 15. 2.1978 - 15.3.1978, Resmi Gazete : 21.3.1978 - 16235. Ankara, TBMM Basımevi, 1978. VI, 169 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütü ğü n o . 4. Faik Gökçe’ nin özel af fına dair kanun. Kanun no : 2145, Kabul tarihi: 21.3.1978, Resmi Ga zete: 31.3.1978 - 16245. Ankara, TBMM Basımevi, 1978. VI, 35 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü n o : 5. Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı ka nuna ek Milletlerarası Para Fonu ana sözleşmesinde değişiklik yapılması na dair anlaşmanın uygun görülme si ve Milletlerarası Para Fonu ile M il letlerarası İmar ve Kalkınma Ban kasına katlımak için hükümete yetki 394 YARGITAY KÜTÜPHANESİNE GELEN KİTAPLAR verilmesine dair kanunun 798 sayı lı kanunla değişik ikinci maddesini değiştiren 28.5.1970 tarih ve 1265 sa yılı kanunun 1 nci ve 2 nci madde leri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna katılmak için hükümete yet ki verilmesine dair 6850 sayılı ka nunun 2 nci maddesinin değiştiril mesi hakkında kanun. Kanun no : 2146, Kabul tarihi: 21 4.1978, Resmi Gazete: 22.4.1978 - 16267. Ankara, TBMM Basımevi, 1978. VII, 97 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütü ğü no : 6. Yurt dışında çalışan Türk vatanadaşlarının, yurt dışında ça lışma sürelerinin sosyal güvenlik leri bakımından değerlendirilmesi hakkında kanun. Kanun no : 2147, Kabul tarih i: 30.5.1978, Resmi Ga zete : 7.6.1978 - 16309. Ankara TBMM Basımevi, 1978. IX, 123 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü no. 7. 13 temmuz 1965 tarihli \/e 647 sayılı cezaların infazı hakkındaki kanuna 3 ek madde ile geçici ,7 nci maddeye bir fıkra ve bir ge çici madde ilavesine dair kanun. Kanun no : 2148, Kabul tarihi: 1.6. 1978, Resmi Gazete: 11.6.197816313. Ankara, TBMM Basımevi, 1978. VIII, 75 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü no : 8. 5434 sayılı TC Emekli San dığı kanununun 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun n o : 2149, Kabul tarihi 15.6. 1978, Resmi Gazete: 21.6.197816323. Ankara, TBMM Basımevi, 1978. VII, 53 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü n o : 9. Vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıklarının yüksel tilmesi hakkında kanun. Kanun n o : 2150, Kabul tarihi : 15.6.1978, Res mi Gazete: 21.6-1978 1978 - 16323, Ankara, TBMM Basımevi, 1978. VI, 43 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü no. 10. Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılışı ve bu eğitim kuruluşunun kadro kanu nu. Kanun no: 2151, Kabul tarihi : 20.6.1978, Resmi Gazete: 29.6.197816331. Ankara, TBMM Basımevi, 1978 VI, 37 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütü ğü no: 11. 1111 sayılı Askerlik Ka nununa bir geçici madde eklenme si hakkında kanun. Kanun n o : 2152, Kabul tarih i: 22.6.1978. Resmi Gaz a te : 29.6.1978 - 16331. Ankara, TBMM Basımevi, 1978. VII, 51 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütü ğü no: 12. Günün 24 saate taksi mine dair 697 sayılı kanununun 2 ci maddesinin değiştirilmesine dair kanun. Kanun no: 2153, Kabul tari hi : 22.6.1978, Resmî Gazete: 29.6. 1978 - 16331. Ankara, TBMM Ba sımevi, 1978. VI, 27 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü n o : 13. Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müüdürlüğü görev ve kuru luşları hakkındaki 5433 sayılı kanu nun 11. nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun. Kanun no: 2154, Kabul tarihi: 22-6.1978, Resmi Gazete: 29.6.1978 - 16331. Ankara TBMM Basımevi, 1978. VI, 45 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü no : 14. Bazı kaimi personeline tayın bedeli verilmesi hakkında kanun. Kanun no: 2155, Kabul tarihi: 22. 6.1978, Resmi Gazete: 29.6.197816331. Ankara, TBMM Basımevi, 1978. VII, 47 S. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü no. 15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1987 sayılı kanunun ek geçici 4 ncü maddesi nin (C) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun. Kanun no : 2156, Kabul tarih i: 22-6.1978, Resmi Gazete: 29.6.1978 - 16331. Ankara, TBMM Basımevi, 1978. VI, 29 s. İBRAHİM KARAER CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü n o : 16.5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına bağ lı yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık ders saat leri ile ek ders ücretleri hakkındaki kanun adının değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine ilişkin ka nun. Kanun no : 2157, Kabul tarih i: 22.6.1978, Resmi Gazete : 29.6-197816331. Ankara, TBMM Basımevi, 1978. VI, 51 s. CUMHURİYET Senatosu yasa tüzüğü no : 17. 4792 sayılı Sosyal Sigorta lar Kurumu Kanununun 10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki geçici madde ek lenmesine dair kanun. Kanun no : 2158, Kabul tarihi: 28.6.1978, Res mi Gazete: 6-7.1978 - 16338. An kara, TBMM Basımevi, 1978. VIII, 61 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü no : 18. 926 sayılı Türk Silahlı Kuv vetleri Personel Kanununun 31 nci maddesinin (a) bendi ile 4 9nou ve ek geçici 14 ncü maddelerinin de ğiştirilmesine 66 ve 112 nci madde lerinin değiştirilmesine 66 ve 112 nci maddesinin 3 ncü fıkra (d) ben dinin yürürlükten kaldırılmasına iliş kin kanun. Kanun no. 2159, Kabul tarih i: 28.6.1978, Resmi Gazete : 6.7.1978 - 16338. Ankara, TBMM Ba sımevi, 1978. XI, 89 sCUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü no : 19. 5434 sayılı T.C Emekli San dığı Kanununa geçici madde ek lenmesi hakkında kanun. Kanun no: 2160, Kabul tarihi: 28.6.1978, Resmi Gazete: 6.7.1978 - 16338. Ankara, TBMM Basımevi, 1978. VII, 27 S, CUMUHURİYET Senatosu yasa kütü ğü no : 20. 5434 sayılı Türkiye Cumhuryeti Emekli Sandığı Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek madde ek lenmesi hakkındaki 2012 sayılı ka nunun geçici maddelerinin ek mad 395 deleri olarak ve bu maddeler de de ğişiklik yapılmasına dair kanun. Kanun no: 2161, Kabul tarihi: 28.6. 1978. Resmi Gazete : 6.7.1978 - 16338Ankara, TBMM Basımevi, 1978. IX, 33 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü no: 21. Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair ka nun. Kanun no : 2162, Kabul tarihi: 29.6.1978, Resmi Gazete: 9.7.197816341. Ankara, TBMM Basımevi 1978- XIII, 157 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütü ğü no : 22. Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuri yeti arasında imzalanan konsolos luk sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun. Ka nun no: 2163, Kabul tarihi: 29.6. 1978, Resmi Gazete : 7.7.1978 - 16339. Ankara, TBMM Basımevi, 1978. VII, 43 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü n o . 23 Türkiye, İran ve Pakistan ta rafından imzalanan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile ilgi li İzmir Andlaşmasının onaylanma sının uygun bulunduğuna dair ka nun Kanun no : 2164, Kabu.l tarih i: 29.6.1978, Resmi Gazete: 7.7.197816339. Ankara, TBMM Basımevi, 1978- VII, 45 S. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü n o : 24. Hükümetlerarası Avrupa Göçmen Hareketleri Komitesi (CİME)’ nin kuruluş yasasınınn onay lanmasının uygun bulunduğu hak kında kanun. Kanun no: 2165, Ka bul tarih i: 29.6.1978, Resmi Gaze te : 7.7.1978-16339. Ankara, TBMM Basımevi, 1978. VII, 43 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü n o : 25. Türkiye Cumhuriyeti Hü kümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükü,neti arasında haya ulaşımına dak 17 haziran 1976 tarihli anlaşmanın YARGITAY KÜTÜPHANESİ’NE GELEN KİTAPLAR 396 uygun bulunduğuna dair kanun. Ka nun no. 2166, Kabuî ta rih i: 29.6. 1978, Resmi Gazete: 7.7.197816339. Ankara, TBMM Basımevi, 1978. VII, 45 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütüğü n o : 26. 506 sayılı Sosyal Sigorta lar kanununun bazı madde ve fık ralarının değiştirilmesine ve bu ka nuna bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun. Kanun no : 2167, Kabul ta rih i: 29.6.1978, Res mi Gazete: 11.7.1978 - 16343. An kara, TBMM Basımevi, 1978. 39, 173 s. CUMHURİYET Senatosu yasa kütü ğü no :27. 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddeleri nin değiştirilmesine ve iki geçici madde eklenmesine ilişkin kanun. Kanun no : 2168, Kabu! tarihi : 29. 6.1978, Resmi Gazete: 11.7-197816343. Ankara, TBMM Basımevi, 1978 XI 51 s. ÇÖKER, Fahri. Türkiye Cumhuriyeti tüzükleri. 4 Cilt. Hazırlayanlar: Fah ri Çöker, Sadi Kazancı ve Faruk Kazancı. Ankara, İş Matbaacılık A. 0., 1978. 1. C ilt: 1020 s. II. Cilt : 988 s. III. Cilt : 908 s. IV. Cilt : 447 s. DANIŞTAY Başkanlığı. Danıştay ka nunu. Danıştay Tasnif ve Yayın Bü rosu, 1978. 60 s. (Yayın No : 25), 30 TL. DEVLET İstatistik Enstitüsü Başkanlı ğı. Deviet İstatistik Enstitüsü Kütüp hanesi Yayın Kata!oğ!u. Ankara, 1976. V, 287 s. EDİRNE Barosu 1979 adli yılı avukat lar listesi. 13 s- ERGUN, Turgay. Kamu yönetimine gi riş. Yazanlar: Turgay Ergun ve Ay kut Polat. Ankara, Türkiye ve Or ta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 1978. XIII, 327 s. (Yayın N o: 177) 70 TL. ERMAN, Prof. Dr. Sahir. Türk içtihaî!ar küliyatı. 6 Cilt. Hazırlayanlar: Prof. Dr. Sahir Erman, Prof. Dr. Halid K. Elbir ve Erdoğan Tuncer. İs tanbul, Tercüman Kitapçılık, 1971. I. C ilt: 1970, XXIII, 2024 s. II. Cilıt 1970, XXIIII, 927 s. I. Cilt : 1971, XVI, 870 s. II. C ilt. 1971, XXIII, 1032 sI. C ilt: 1972, XXII, 776 s. II. C ilt: 1972, XXI, 943 s. İĞDEMİR, Uluğ. Atatürk ve Anzaklar Atatürk and the Anzacs. Ankara, Türk Tarih Kurumu 1978. 70 s. (Ya yın No : XX. Dizi - Sa. 6) 10 TL. İĞDEMİR, Uluğ. Biga ayaklanması olayı ve Anzavur oîayiarı (Günlük anılar). Ankara, Türk Tarih kuru mu, 1973. XI, 116 s. (Yayın No : XVI. D izi-S a. 17) 20 TL. İĞDEMİR, Uluğ. Yılların içinden. Ma kaleler, anılar, incelemeler. Anka ra, Türk Tarih Kurumu,1976. X, 427 s. (Yayın N o: XVI. Dizi - Sa. 31) 75 TL. KARAYALÇIN, Prof. Dr. Yaşar. Blânço hukuku. ‘'Kavramlar _ İlkeler - Baş lıca Sorunlar - Yeni gelişmeler". An kara, Banka ve Ticaret Hukuku Ens titüsü, 1979. XV, 455 s. (Yayın No : 113), 80 80 TL. KARTAL, Dr. S. Kemal. Kentleşme ve insan. Kentleşme sürecinde insan tutum ve davranışlarında meydana gelen değişmeler. Çankırı köylerin den Ankara'ya göç edenler üzerinde bir araştırma, Ankara, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitü sü, 1978. XVI, 184 s. (Yayın N o: 175) 50 TL. İBRAHİM KARAER KUNTALP, Doç. Dr. Erden. İpotek de receleri Boş dereceden istifade ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar. Ankara, Türkiye Bankalar Birliği, 1979. 26 s. (Yayın No : 94), Konfe ranslar Serisi N o : 13). MİLLETLERARASI Hukuk ve M illetle rarası Münasebetler Enstitüsü. Lozan'nın 50. yılına armağan. İstan bul, Fakülteler Matbaası, 1978, XII, 280 s. (Yayın N o. 12) 100 TL. ÖZER, Dr. İlhan. 1970 sonrası enf lasyonu. Nedenleri, sonuçları, önle me yöntemleri. Ankara, Maliye Ba kanlığı Tetkik Kurulu, 1979. 87 s. (Yayın N o: 1979 - 199). PETERS, G. H. Maliyet - fayda analiz leri ve kamu harcaması Çev. A. Az mi Güngör Ankara, Maliye Bakan lığı Tetkik Kurulu, 1979. 80 s. (Ya yın N o: 1979 - 198). PINAR, İbrahim. Son değişiklikleri ile atama mali hükümler ve sosyal hak lar yönünden deylet memurları ka nunu ve sağlık personelinin tam sü re çalışma kanunu. Y azanlar: İbra him Pınar ve Belma Bayülken, An kara, Neyir Matbaası, 1978. XVI, 567 s. 275 TL. 397 REİSOĞLU, Prof. Dr. Seza. İpoteğin kapsamı * hükümleri ve uygulama da ortaya çıkan sorunlar. Ankara, Türkiye Bankalar Birliği, 1979. 39 s- (Yayın No : 93, Konferanslar Se risi : 12), SANDER, Doç Dr. Oral Türk - Ameri kan ilişkileri 1947 - 1864. Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1979. XVI, 260 s. (Yayın N o: 427) 60 TL. TİMUR, Doç. Dr. Taner. Osmanlı top lumsal düzeni kuruluş ve yükseliş dönemi. Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1979. VI, 232 s. (Yayın No. 428) 55 TL. TÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfe derasyonu. 1978 dünya’da ve Tür kiye’de ekonomik ve sosyal durum. Ankara, Ajans - Türk Matbacılık Sanayii, 1979- 43 s. (Yayın No : 47), YARGITAY Başkanlığı. Yargıtay içti hadı birleştirme kararları. Hukuk Bölümü. C ilt: I 1926 - 1941. Ankara, Ajans - Türk Matbaacılık Sanayii, 1978, XII, 800 s. (Yayın No: 5) 150 TL. YARGITAY’DAN HABERLER BİR UĞURLAYIŞ (Helâl Olsun) Ahmet COŞAR (*) Ünlüdür " Berlin’de hâkimler var” sözü. Ya Türkiye’de? Berlin' de varda : Türkiye'de, Ankara’da yok mu? Var elbet. Hemde sayılamıyacak kadar çok, tartıya gelmiyecek kadar büyük ve güçlü hâ kimler var... İşte savumuzun simgesi bir yüce hâkim; Yargıtay Birimci Hukuk Dairesi Başkanı sayın Saıbri TIRPAN. Duraksamadan söylemek ge rekir ki; sayın TIRPAN gerçekten toplumumuzun övünç ve güven duy duğu, ölçüye sığmaz, tartıya gelmez örnek bir hâkimdir. 42 yılı dolduran bir meslek yaşamı sonunda sayın TIRPAN'ı, önü müzdeki Temmuz ayı içinde yaş haddiden ötürü; sessiz, sedasız, gösterişsiz, ama anlamlı bir kutlama ile, onurla sürdürdüğü kutsal adalet görevinden, evinin sade köşesine uğurlayacağız. Sayın TIRPAN’ı ne zaman görsem, hep gerçek ve ilginç bir öy küyü anımsamışımdır. Kendilerini anlatmak için her zaman, her yerde söylediğim bu öyküyü bir kezde burada yinelemek isterim. — Ulu Tanrının, yolunu sapıtmış, şaşkın bir kulu günlerden bir gün başkasına ait bir koyunu sahibinden habersiz bulunduğu yerden alır ve götürür. Sonra yaptığından pişmanlık duyar. Geri vermek is ter; fakat korkar, alakoymayıda içine sindiremez. Bu kararsızlık için de yüce MEVLÂNA'ya gider ve sorununa bir çözüm önermesini ister. "Gelene gel, gene Ne olursan ol İster kâfir ol, ister ateşe tap, ister puta, İster yüz kere tövbe etmiş ol, İster yüz kere bozmuş ol tövbeni. Umutsuzluk kapısı değil bu kapı; Nasılsan öyle gel". (*) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Üyesi- 400 BİR UĞURLAYIŞ diyen, Hümanis kuramın o büyük düşünürünün yanıtı; yalın, ve ke sindir. “ Biz böyleleri dinlemeyiz, böyleleri bize gerekmez” . — Öykümüzün kahramanı şansını bir ‘kez de, ünlü halk ozanı HACi BEKTAŞ VELİ önünde denemek ister; gider anlatır öyküsünü, Ünlü Ozanın yanıtı ise daha başkadır. Müritlerine, "Bir konuğumuz var; ağırlansın, getirdiği koyun kesilip kendisine sunulsun" diye bu yurur. Bu buyruktan hoşnut kalan kahramanımız MEVLÂNA'nın yanı tını, HACi BEKTAŞ VELİ’ye duyurur. Ünlü Ozan Mevlana için "o çok temizdir” demekle yetinir. — Kahramanlımız bu kez MEVLÂNA’ya döner ve olanları anlatır. MEVLANA, HACI BEKTAŞ VELİ İçin "O derya gibidir, kir tutmaz” der. İşte saygı değer TIRPAN, bu ik i ölümsüz düşünürün birbirlerini tanımlamak için söyledikleri "O çok temizdir". "O derya gibidir, kir tutmaz” sözlerinin, içerdiği üstün manevi değerleri kendinde topla yan bir hâkimdir. MEVLÂNA ve HACI BEKTAŞ VELİ eğer günümüzde yaşasalardı eminiz ki bizi doğru lorlardı. Ben kendilerini 1967 yılında yüce Yargıtay’a katıldığımda tanıdım. 12 yıl boyunca birlikte çalıştık. Önce sevdim ve saydım. Sonra yargı adına onunla hep övündüm. O’nu daima adalet tarlasının kurak topraklarını; usanmadan, ve hiç kimseden bir özveri istemeden sulayan üretken bir üretici olarak gördüm. Oldum olası, üstün kişileri tanımdan kaçınırım. Çünkü tanım; bir çerçeve, bir sınır çizer, bir örtü örter gerçeğin üstüne. Tanımlanmak istenen kişinin -kimi değerlerini dışaırda bıraktıraibilir. Bu nedenle sa yın başkanı anlatmak için yapacağım her tanımın, söyleyeceğim her sözün az geleceğini, yetmeyeceğini iyi bilirim. Kimi kişiler vardır; toplumda önemli görevler alırlar. Ama hep işin ünündedirler. Varlıkları, yokluklarıyla eşdeğerdedir. Bir şeyler ver mezler topluma, kafaları başka düşüncelere, gönülleri başka yüreklere kapalıdır. Yaşadıkça bir şeyler yitirirler. Oysa sayın TIRPAN, işin ününde değil, hep ununda olmuştur. Topluma katkıda bulunma, bir şeyler kazandırma onun tek çabası ve uğraşısıdır. Düşünceye ve sevgiye açıktır. Pırıl pırıl zekâsı, çevresine daima aydınlık dağıtır. Durmadan çalışan, çalıştıkça bilenen, değer kazanan bir kişiliğe sahiptir. AHMET COŞAR 401 O'nımla konuşmak içinizi ısıtır, ferahlatır. Birlikte çalışmak bil ginizi arttırır. Geleceğiniz için umut uyandırır sizde. Ben uzun yıllar yanında çalışıp bu yönlerinden yararlanma olanağını bulduğum için kendimi hep mutlu saymışımdır. Üzülerek, ama övünç duyarak uğurlarken sayın başkana, sun mak istediğim en değerli armağan; Devletimizin şimdiye dek kendi lerine verdiklerinin tümü analarının ak sütü gibi helâl olsun sözü olacaktır. Kendileri de umarım paha biçilmez hizmetlerini helâl eder ler ulusumuza. Biz kendilerini yaşam boyu hep sevgiyle, saygıyla anacağız. Bun dan sonra ki yaşamlarının da mutlu, sağlıklı ve uzun olması içten dileğimizdir. En üstün saygılarımı sunarım. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN CEZA HUKUKU ALANINDA ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR, GELİŞMELER, HABERLER Hazırlayan : Bülent AKMANLAR (*) Ülkemizin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyinin Hukuk atanın daki çalışmalarından, karşılaştırmalı hukuk konusunda olduğu kadar, ilginç bulunan haberleri dergimizin elverdiği ölçüde sunmaya çaba göstereceğiz. İlgi ölçüsünde haber kapsamının daha da genişletilmesi teknik koşullara bağlı olacaktır. AVUSTURYA Avusturya hükümetinin 12 Temmuz 1977 tarihinde parlamentoya sunduğu bir yasa tasarısı ile uyuşturucu maddeler yasasında değişik lik önerilmiştir. Uyuşturucu maddelerle ilgili 1961 tarihli Birleşmiş Mil letler Anlaşması ve 1972 tarihli Cenevre Protokolündü öngörülen ye nilikleri sağlamaya yönelik bu değişiklikte, uyuşturucu maddeleri ve benzerlerini çok büyük ölçüde ellerinde bulunduran Eczane ve ben zeri kuruluşlardan çalınmasını engelleyici önlemler getirilmektedir. FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ (Verden an der Aller) mahkemesi, ömür boyu ağır hapis cezası nın insan gururunu incitici nitelikte bulunduğu kararına varmıştı. Federal Almanya Anayasa Mahkemesi ise 21 Haziran 1978 tari hinde sözü edilen cezanın Anayasaya aykırı olmadığına karar verir ken, ceza hukukunun sosyal savunma ilkesi açısından toplumun kendisini tehlikeli kişilere karşı koruma hakkı bulunduğu, bu cezanın ancak tasarlanarak adam öldürme suçlarına verilebileceği, hüküm lülerin ceza evlerinde sosyal yaşama uyumlarının yeniden sağlanması için eğitildikleri, bir hükümlünün yasal nedenlerle ömür boyu ceza (*) Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN CEZA HUKUKU 404 evinde kalmasının söz konusu olmadığı ve bu cezanın insanın yaşa ma hakkı ile gururu açısından Anayasaya aykırı bulunmadığı gerek çesine dayanırken, diğer yandan, ömür boyu hapis cezasının daha hafif başka bir cezaya çevrilmesi için iyi hal ile geçirilecek sürenin yasal olarak saptanması konusunda yasama organını da uyarmakta dır. FRANSA Adalet Bakanlığının hükümete sunduğu (Şiddetin Yanıtı) başlıklı bir raporda şiddet suçlarını oluşturan etkenler sayıldıktan sonra; Kentleşme, yönetimin ağır çalışması, görevlilerdeki sorumsuzluk, gizliliğe uymamak, televizyon ve benzeri yayınlarla çeşitli gösterile rin programlanmasında denetimin sağlanması, alkolün kullanılmasına yönelik reklam yasaklarının uygulanması ve tehlikeli alkoliklerle ilgili yasal önlemlerin yaygınlaştırılması, gençliğin zevklerine yönelik gu ruplar biçiminde organizasyonu, sokakların daha fazla aydınlatılması ve polis-vatandaş ilişkilerinin düzenlenmesi okullardaki pedagojik eği timde adalet konularına yer verilmesi, Terörizmin önlenmesi konu sundaki Avrupa Konseyi anlaşmasının yasallaştırılması, para cezala rının gelir ve varlık durumuna göre ayarlanması önerilmektedir. İTALYA Ceza yasasında bazı değişiklikleri kapsayan bir tasarıda, şartlı salıverilme hakkının kazanılabilmesi sınırlandırılarak eylemin tehlikeli ve zarar doğuran sonuçlarının ortadan kaldırılmış olması koşullarına bağlanmaktadır. LUKEMBOURG Uyuşturucu madde kullanımı, ülkeye sokulması ve satışı ile sa vaşmaya yönelik yeni yasada, 20 yıla kadar hapis cezası öngörül mekte ve bu suçlarla ilgili yargılamanın Ağır Ceza Mahkemeleri ye rine Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılması usulü getirilmektedir. Bu nun gerekçesi olarak Ağır Ceza Mahkemelerindeki yargılama usulü nün çok karmaşık ve tanıkların mahkeme önünde dinienilmeleri zo runluluğunun bulunduğu, oysa genellikle bu tanıkların, suçun uluslar arası niteliği nedeniyle, başka ülkelerde oldukları için mahkemeye getirilmelerinin olanak dışı sayıldığı ileri sürülmektedir. BÜLENT AKMANLAR 405 İSVEÇ Hükümetçe oluşturulan bir komitenin hazırladığı raporda, suçtan zarar gören kişilere devletçe ödenecek tazminattan sözedilmektedir. Bu tazminat; — Suçtan görülen zararın sanık veya bir sigorta şirketince öden mesi olanağının bulunmaması — Sanığın bulunamaması durumlarında öngörülmektedir. Suçtan zarar görenin kendisini bu suçun oluşmasından koruya cak önlemleri almaması gibi durumlar, istenilen tazminat tutarında indirimi gerektirecektir. Bu tazminat mağdurun bedenine karşı işle nen suçlarda 220.000 ve maddi veya mali zarara neden olan suçlarda 110.000 İsveç Kuronu dolaylarında düşünülmektedir. Bu konuda ka rar verecek organın kararlarına karşı yasa yolları kapalı tutulmaktadır. Ceza yargılaması ve cezanın yerine getirilmesinde sanığın psikiatrik gözlemden geçirilmesi zorunluluğu yasa ile sağlanmakta ve akıl hastalığı ile uyuşturucu madde alışkanları için özel önlemler getiril mektedir. İSVİÇRE 1 — Zürich kantonunda yapılan bir halk oylaması sonucunda (EUTHANASIE) nin yasal sayılması benimsenmiştir. Buna göre çok acı çeken ve tedavi olanağının bulunmadığı kesinlikle saptanan has tanın, kendi arzusu bulunması koşulu ile hekim bu yaşama, tıbbi yön temlerle son verebilecektir. 2 — Federal Hükümet 6 Temmuz 1977 tarihli raporu ile bazı ey lemlerle ilgili olarak zaman aşımının yürüyemiyeceği konusunda ya sa değişikliği önermiştir. Ceza hukuku bakımından Uluslararası işbir liği ve suçluların geri verilmesi kurallarına bağlı kalınmak koşulu ile; a) Bir halk topluluğunu, milliyet, ırk, din veya etnik ve politik inançları nedeniyle yok etmeye veya baskı altına almaya yönelik ey lemler b) Uluslararası anlaşmalarla korunmaları öngörülen savaş mağ durlarına karşı vahamet ölçüsüne ulaşan eylemler c) Çok sayıda insanın yaşamını veya beden bütünlüğünü, toplu ca yoketmek veya bir felakete uğratma tehdid'i altında bulundurmak veyahut rehin almak gibi eylemler 406 KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN CEZA HUKUKU d) Avrupa Konseyinin terörizm olarak kabul ettiği eylemlerde zamanaşımının genel kuralları işlemiyecektir. BİRLEŞİK KRALLIK (İNGİLTERE) Cezaların yerine getirilmesi yöntemleri kurulu, kriminoloji^ araş tırmaların sonucu olarak özgürlüğü kısıtlamanın suçun önlenmesi açısından sanıldığı kadar etkili olmadığı kanısına vararak toplum veya kişiler yönünden çok büyük bir tehlike sayılmayan eylemler için veri lecek hapis cezalarının kısaltılması yolunda bir rapor hazırlamıştır. Gerekçede, ekonomik kriz içinde bulunulan bir çağda kamu harca malarında kısıntı yapmak, ceza ve tutuk evlerindeki nüfusu azaltarak cezaların içeride kalanlar açısından daha insancıl yollarla yerine ge tirilmesinden söz edilm ektedir: KAYNAK : Revue penitentiaire et de droit penal, 1978, Sayı 3, Sayfa 383-391. Paris AVRUPA KONSEYİ ÜLKELERİ ADALET BAKANLARI KONFERANSI RAPOR ÖZETLERİ [Kopenhag, 21-22 H aziran 1978] A — CEZAEVLERİNDEKİ YABANCI TUTUKLULAR (İsveç cLelegasyonunca sunulan rapor) Avrupa Konseyi üyesi devletler arasımda son yıllarda (turist, öğ renci, işçi, muhacir v.s.) kişilerin karşılıklı akımında bir yoğunlaşma görülmektedir. Bunların bazıları suç işlemekte ve özgürlüğü bağla yıcı cezalara çarptırılmaktadırlar. Avrupa Konseyinde hazırlanmış olan anlaşmaların tek veya çok yanlı sözleşmelerin sonucu olarak bu cezaların hükümlünün ken di öz ülkesinde yerine getirilmesi yeğ tutulabilir. Ne varki, oldukça yüksek sayıda yabancı tutuklu ceza evlerinde insancıl, sosyal ve kültürel sorunlarla karşı karşıyadırlar. Yabancı tutuklularla hüküm veren ülkeden olanlar arasında yeni bir suça yöne lebilecek sürtüşmelere engel olmak açısından uygun önlemler alın malıdır. Sorunlar genellikle şöyle dizilm ektedir: 1 — DİL SORUNLARI Tutuklu bulundukları ülkenin dilini iyi bilmeyenler ceza evinde haklarını arayamamakta, personel ve diğer tutuklularla ilişki kuramamakta herhangi bir yardım ve kendileri için uygun bir işlemden yararlanamamaktadırlar. Belgelerin çevrilmesi, tercümanlık, ceza evi personelinin dil öğretme çalışması yapmaları, bu terslikleri az da ol sa ortadan kaldırabilecek önlemlerdir. 2 — KÜLTÜREL GEREKSİNİMLER Gelenek ve değişik görenekler, yaşam, düşünme ve davranış bi çimleri konusunda bilgisizlik veya başka bir dinsel inançta bulunmak. 408 KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN CEZA HUKUKU tutuklu yaşamını o ülke kaynaklı olanlara oranla daha da çekilmez bir duruma getirmektedir. Yabancı dilde gazete ve dergiler vermek, özel beslenme geleneklerine özen göstermek ve dinsel yardımlarda bulunmak bu alanda uygulanabilecek önlemlerden sayılabilir. 3 — SOSYAL YALNIZLIK Dil güçlüğü, aile ve dost çevresinden uzaklaşmak, yerli kökenli tutukluların düşmanca tutumları, yabancı tutukluların sosyal yalnız lıklarının nedeni olmaktadır. Böyle durumlar için yabancıyı, aile ve dost çevresine yakın yerlerdeki kuruluşlarda bulundurmak ve onlara konsoloslukları ile gönüllü kuruluşların ilgi ve yardımlarını sağlamak gerekir. İsveç Adalet Bakanlığı, bu raporunun sonunda, sözü edilen so runların Avrupa Konseyince incelenerek Avrupa ölçüsünde bir çözüm getirilmesini önermektedir. B — ÖLÜM CEZASI (Avusturya Adalet Bakanının raporu) Avrupa İnsan hakları sözleşmesi ve ek anlaşmalarına göre tüm zulüm, insanlık dışı ve alçaltıcı uygulamalar yasaklanmıştır. Bu anlaş malarla ölüm cezası biçimsel olarak yasaklanmamış olsa bile yuka rıdaki ilkeye ters düşmektedir. Birleşmiş Milletler 1980 yılında topla nacak (suçluların tretmam ve suçun önlenmesi evrensel kongre sinde, ölüm cezası sorununu da inceliyecektir. (Amnesty İnternational) Uluslararası af örgütü 1977 yılında top lanan kongresinde (Stockholm Deklarasyonu) ile hükümetleri ölüm cezasını kaldırmaya çağırmıştır. Avrupa Konseyini oluşturan çok sayıda demokratik ülke ölüm cezasını yıllardan bu yana kaldırmış bulunmaktadır. Bir 'bölümünde ise ya çok az uygulanmakta veya bu ceza hiç verilmemektedir. Şiddet eylemleri ve hunharlıklarla damgalanan çağımızda hükü metlerin en iyi yanıtı, insan yaşamının bütünlüğüne saygılı olmaktır. Ölüm cezasını tümüyle ortadan kaldırmak gereklimidir? Avusturya Adalet Bakanı,A vrupa Konseyi Adalet Bakanları Kon feransını bu sorunu incelemeye ve bir çözüm bulmaya çağırmaktadır. BÜLENT AKMANLAR 409 C — TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ Terörizmin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi 27 Ocak 1977 tarihinde imzaya açılmış ve Avrupa Konseyinin İrlanda ve Malta dı şındaki bütün üye devletlerince imzalanmıştır. Bu sözleşme, insanın yaşamı, vücut bütünlüğü ve özgürlüğüne yönelik olup teröristlerce işlenen uçak kaçırmak, sivil havacılığı tehlikeye düşürmek, adam ka çırmak, rehin almak, işgal, bomba, patlayıcı madde, füze, ateşli silah, patlayıcı madde yerleştirilmiş mektup ve koli kullanmak gibi eylem lerde, suçluların geri verilmesini öngörmektedir. Sözleşme şimdilik üç üye devletçe (Avusturya, Federal Almanya Cumhuriyeti ve İsveç) onanmış olup 4 Ağustos 1978 tarihinde yürür lüğe girmiştir. Diğer yandan Bakanlar Komitesi, özel kişilerin ateşli silah edin meleri ve bulundurmalarının denetimi konusundaki Avrupa Sözleş mesini de üye devletlerin imzalarına açmış bulunmaktadır. Çalışmalar ateşli silahlarla ilgili ulusal yasalar arasında birlik ve uyumu sağlamak amacına yöneliktir. KAYNAK : Revue Penitentiaire et de droit penal, Paris,, 1978, Sayı 3, Sayfa 392-394 DUYURULAR YASALAR TÜZÜKLER YÖNETMELİKLER YASALAR Tarih Resmî Gazete No: Sayfa Yasanın Adı 30.1.1979 16536 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde İle Geçici Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun (Kanun N o: 2277 Kabul T arihi: 18.1.1979) 7.2.1979 16543 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması, Bazılarınında Değiştirilmesi Hakkında Kanun (Kanun N o: 2178 Kabul T arihi: 30.1.1979) 7.2.1979 16543 1978 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cet velde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun N o: 2179 Kabul T arihi: 31.1.1979) 17.2.1979 16553 Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Mali Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Kanun No : 2180 Kabul T a rih i: 8.2.1979) 19.2-1979 16555 2.1-1961 Tarihli Ve 195 sayılı Basın-İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5,9 Ve 10. Maddeleriyle Ge çici 3. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (Karar S ayısı: KHK/23) 28.2.1979 16564 Seçimlerin Temel Hükümleri Ve seçmen Kütükleri Hakkındaki 26.4.1961 Tarih Ve 298 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun (Kanun No : 2181 Kabul T arihi: 20.2.1979) 28.2.1979 16564 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun (Kanun N o: 2182 Kabul T arihi: 20.2.1979) 28.2.1979 16564 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 43. Maddesinin (a) ve (b) Bendlerinin D e ğ iştiril mesine İlişkin Kanun (Kanun N o: 2183 Kabul Tarihi: 20.2.1979) 28.2.1979 16564 1475 sayılı İş Kanununa Bir Ek Madde İle Bir Ge çici Madde Eklenmesine Dair Kanun (Kanun N o: 2184 Kabul Tarihi : 22.2.1979) 12.3.1979 16576 6326 sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa (Kanun N o: 2217 Kabul T arihi: 1.3.1979) YASALAR, TÜZÜKLER, YÖNETMELİKLER 412 YÖNETMELİKLER Tarih 31.12-1978 Resmi Gazete No: Sayfa Yönetmeliğin Adı Gümrük Yönetmeliğin 5 ve 6 Numaralı Değişik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 16506 Eklerinde 11.1.1979 16516 Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin Yönet meliğe İki Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik 11.1.1979 16516 Sosyal Konutlar Ve Gecekondu Yönetmeliğinin 2. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 15.1.1979 16520 25 16.1-1979 16521 3 20.1.1979 16525 36 Bağ-Kur İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesinin De ğiştirilmesine Dair Yönetmelik 26.1.1979 16531 12 Sporcu Lisans Yönetmeliğinin 5. Maddesinin ğiştirilmesine Dair Yönetmelik 28 İller Teşkilâtı Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkın da Yönetmelik 1.2.1979 16537 Sosyal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi Yönet meliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Ve Yönetmeliğe Ferdi Konut Kredisi İle İlgili IV. Kıs mın Eklenmesine İlişkin Yönetmelik Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğinde Bazı Değişikler Yapılmasına İlişkin Yönetmelik De 2.2.1979 16538 2 Gümrük Yönetmeliğinin 28,29.32 ve 33 Numaralı Eklerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik 6.2.1979 16542 5 2089 sayılı Çırak-Kalfa Ve Ustalık Kanununun 13. Maddesine Göre Hazırlanan Çıraklara Ait Primlerin Hesaplanması Usullerine İlişkin Yönetmelik 11.2.1979 16547 14 Araçların Kayıt Ve Tescil İşlemleri lie Plakalar Hakkındaki Yönetmeliğin 22. Maddesinin 3- Bendin de Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 18.2.1979 16554 3 Gümrük Yönetmeliğindeki Değişikliğe netmelik 18.2.1979 16554 4 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İliş kin Yönetmelik 20.2.1979 16556 5 Yabancı Silâhlı Kuvvetlere Ait Gemilerin Türk Ka ra Sularından Geçişleri, Türk İç Sularına Ve Li manlarına Gelişleri Ve Bu Sulardaki Hareket Ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik 24.2.1979 16560 37 6.3.1979 16570 8 Gümrük Yönetmeliğinin 665 ve 725. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 15.3.1979 16579 4 Cumhuriyet Savcıları, Cumhuriyet Başsavcı Yar dımcıları, Cumhuriyet Savcı Yardımcıları İle Bu Meslekten Sayılanlara Uygulanacak Atama Ve Na kil Yönetmeliğinin Değişik 3. Maddesinin Değişti rilmesine Dair Yönetmelik Halk Girişimlerini Destekleme ması Hakkında Yönetmelik İlişkin Fonunun Yö Kullanıl YAZARLARA AÇIKLAMA Yargıtay Dergisi’nde yer alacak inceleme, araştırma, eleştiri, kronik ve çeviri gibi yazılarda bulunması gereken özellikler şunlar dır : 1 — Konu özgün ve yeni olmalı, incelemeye ve araştırmaya el verişli bulunmalıdır. 2 — Konu, daha önce araştırılmamış ve sorunları çözümlenme miş olanlardan seçilmelidir. 3 — Yazı başlığı, konunun ve araştırmanın içeriğini yansıtıcı bi çimde, kısa olmalı, değişik anlamlara yol açarak nitelikte bulunma malıdır. 4 — İncelemenin veya araştırmamın bir plânı bulunmalı ve baş lıktan sonra yazının içeriği bu plânda sergilenmelidir. 5 — İnceleme ya da araştırmada yararlanılan kitap ve yazılar (kaynakça) göste ri Imel idi r. 6 -— İncelenen konu açık, tam ve anlaşılır biçimde ele alınma lı, sade bir dille yazılmalıdır. 7 — Öz Türkçe sözcükler kullanılırken gerekirse eski karşılıkları ayraç (paratez) içinde belirtmelidir. 8 — Dipnotlar ve göndermeler (atıflar) bilimsel yöntemlere uy gun olmalıdır. 9 ,— Yazıda, yazım (imlâ) kurallarına özen gösterilmelidir. 10 — Yazılar daktilo kağıdının bir yüzüne iki aralıkla ve daktilo ile yazılmalı ve iki örnek, başvuru yazısına ekli olarak gönderilmeli dir. YAZARLARA DUYURU Atatürk’ün doğumunun 100. yılı dolayısıyla 1981 senesi Mayıs ayında “YARGITAY - ATATÜRK ARMAĞANI'* adıyla bir kitap yayımlanmasının uy gun olacağı düşünülmüş ve bu konu Yargıtay Yayın Kurulu'nun 1.2.1979 gü nü toplantısında karara bağlanmıştır. Bu kitapta yer alması için yazı göndermek sayın yazarların gözönünde bulundurmaları gereken bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Buna göre : 1 — ARMAĞAN için hazırlanacak yazılar, temeli Atatürk tarafından ku rulan yeni Türk Hukuku alanındaki gelişmeleri açıklayacak bilimsel araştır ma ve inceleme niteliğinde olmalıdır. Konu ile ilgili derleme yazılarla, yazarın dan yöntemine göre izin alınmış çeviri yazılar da gönderilebilir. 2 — "Atatürk” veya "Hukuk’1 kavramlarının sınırlarını aşamamak koşu luyla uygun bir konu seçmek yazarın isteğine bağlıdır. 3 — Kanunların kaleme alınışı sırasında genç kuşakların daha kolay ya rarlanmalarını sağlamak amacıyla eski ve yabancı sözcüklerle terimlerin kul lanılmasından kaçınılmalı ve olabildiğince sade öz bir Türkçe yeğlenmelidir. 4 — Yazılar normal satır aralıklarıyla 25 daktilo sayfasını geçmemeli ve okunaklı iki nüsha başvuru yazısına ekli olarak gönderilmelidir. 5 — Yapıtın zamanında yayımlanabilmesi için yazılar, 30 Eylül 1980 salı günü saat 17.00 ye kadar Yargıtay’a şahsen verilmeli veya anılan günde eli mize geçecek şekilde postalanmalıdır. 6 — Yazılar YARGITAY YAYIN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA adresine gönderilmelidir. 7 — Kitapta yayımlanacak yazılar için, yazarlarına ödenecek özyazı (Telif) ücretleri 1981 yılında Yargıtay Dergisi'nde yayımlanacak yazılarla ilgili ücret ilkelerine bağlıdır. 8 — Yayımlanacak yazılarda, yazım Müdürlüğümüz tarafından düzeltilir. (İmla) yanlışlıkları gerektiğinde 9 — İsteyen yazarlar (Ankara'da olanlar) yazılarının baskısı sırasındaki düzeltmeleri kendileri yapabilirler. 10 — ARMAĞAN'da yayımlanmayan yazılar geri gönderilmez. Saygılarımızla Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü YARGITAY YAYINLARI 9 YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI Ceza Bölümü G ilt: I XII + 764 sayfa, lüks ciltli 100. — Lira Hukuk Bölümü C ilt: I XII XII +800 sayfa, lüks ciltli 150.— Lira • CEZA KANUNU ŞERHİ (MAJNO) Cilt : I XX + 595 sayfa, lüks ciltli 75j— Lira Cilt : IIXV + 333 sayfa, lüks ciltli 100.— Lira • YARGITAY KARARLARI DERGİSİ Cilt :I Yıl 1975 1-12 sayı Cilt :II Yıl 1976 1-12 sayı (Tükendi) Cilt :III Yıl 1977 1-12 sayı (Tükendi) Cilt .IV Yıl 1978 1-12 sayı (1 ve 2. sayılar tükendi) Cilt : VYıl 1979 1, 2, 3, 4 devam ediyor. Yıllık abone bedeli 1979 yılı 420.— , 1978 yılı 300.,— 1975 yılı 180.—ı Liradır. • • YARGITAY DERGİSİ Cilt : I Yıl 1975 1-4 sayı Cilt : II Yıl 1976 1-4 sayı Cilt : III Yıl 1977 1-4 (1 ve 2. sayılar tükendi) Cilt : Yıl 1978 1-4 sayı Cilt : V Yıl 1979 1, 2 devam ediyor. İŞLETME VE HABERLEŞME ADRESİ Aşağıdaki numaralarımızdan birine bedel yatırılarak Müdürlüğü müze başvurulmalıdır. >— Posta Çekleri Merkezi Hesap No : 92 932 — T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi Hesap No: 640-110 Adres :YARGITAY YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ — ANKARA NOT : a) — Ödemeli gönderilmez. b) — Temsilcimiz yoktur. c) — Gönderilen bedelin -hangi dergiye ve yıla ait olduğu belirtilmelidir. ç) — 1975 yılı dergileri ve kitaplarımız ıhariç diğer yıllar için Hâkim ve C. Savcıları ile en az 50 adet alana % 20 indirim uygulanır. d) — Abone bedeli gönderilirken açık adres yazılmalı, adres değişikliği hemen bildirilmelidir. »o